Реферат Курсовая Конспект
Шпоры по ТГП - раздел Право, 1. Конфедерация Как Форма Государственного Устройства. Конф...
|
1. Конфедерация как форма государственного устройства. Конфедерация - это временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих интересов. При конфедеративном устройстве государства - члены конфедерации - сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних делах.В отличие от федеративного устройства конфедерация характеризуется следующими чертами - конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных органов, в отличии от федерации - конфедеративное устройство не имеет единой армии, единой системы налогов, единого гос-го бюджета - сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном союзе - государства могут договориться о единой денежной системе, о единых таможенных правилах, о межгосударственной кредитной политике на время существования союза.
Как правило конфедеративные государства не долговечны, либо они распадаются, либо превращаются в федерацию Германский союз 1815-1867 , Швейцарский союз 1815-848 и США, когда в 1781 году была законодательно утверждена конфедерация. 2. Физические и юридические лица в правоотношениях. Правоспособность и дееспособность.
Виды субъектов правоотношения 1. в соответствии с отраслями права. 2. по характеру охраняемых и обеспечиваемых правом интересов субъекты делятся на физические и юридические лица. Физическое лицо - любой родившийся и живущий человек, который осуществляет различные акты социально значимого поведения и несет ответственность сообразно своему полу, возрасту, психическому и физическому здоровью.
Правоспособность физических лиц возникает в момент рождения и прекращается со смертью.Дееспособность физических лиц связана с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них. Гражданская дееспособность - способность граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Частичной дееспособностью обладают несовершеннолетние граждане, не достигшие 14 лет малолетние граждане и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Полный объем дееспособности наступает с момента совершеннолетия - 18 лет. Государством предусматривается ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным . Политическая дееспособность - способность граждан принимать участие в управлении делами государства кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда . Деликтоспособность - способность лица отвечать за свои поступки, в первую очередь за совершенное правонарушение.
Юридическое лицо - лицо, которое наделено правоспособностью от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанность, обладает обособленным имуществом, имеет право быть истцом и ответчиком в суде государство, государственные и негосударственные организации . Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания ст.51 ч.2 ГК РФ и прекращается в момент завершения его ликвидации ст.63 п. 8 ГК РФ . Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующеи целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Правоспособность - это установленная признаная в законе возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования субъективного права.
Дееспособность - это установленная признаная в законе возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. 3. Подзаконные акты. Виды и особенности этих правовых актов.
Подзаконный нормативный акт - разновидность правовых актов, издаваемых в соответствии с законом, на основе закона, во исполнение закона, для конкретизации законодательных предписаний или их толкования, или установления первичных норм. Виды подзаконных актов по субъектам издания и сфере распространения 1. Общие нормативно-правовые акты общей компетенции, действие которых распространяется на всех лиц в пределах территории страны предписания центральных органов исполнительной власти, нормативные указы президента и постановления правительства . 2. Местные подзаконные акты - нормативно-правовые акты представительных и исполнительных органов власти на местах. обязательны для всех лиц, но в пространственно-ограниченных рамках, в пределах данной территории - региона, области, города, района . 3. Ведомственные нормативно-правовые акты инструкции, приказы министерств и ведомств. распространяются на лиц, находящихся в системе управленческого, служебного и дисциплинарного подчинения только данного ведомства . Внутриорганизационные подзаконные акты локальные , уставы, положения, правила внутреннего распорядка которые издаются различными организациями для рекламентации внутренних вопросов и распространяются только на членов организации. 4. Государство и религия. Свобода религий в государстве.
В период распада первобытно-общинного общества и возникновения государства присходит разделение социальных норм на религию и правовую мораль.
Огромное влияние религия оказала на рабовладельческое общество. Все древние народы дают божественное объяснение и обоснование святым законам.
Переход к феодальной эпохе был связан с четким оформлением мировых религий. Развивается каноническое право, все прочнее утверждаются нормы шариата.В России эпизодические попытки православной церкви усилить свое влияние на государство вначале особого успеха не имели.
Создание государственной системы управления церковью существенно ограничивало свободу православной церкви. В дореволюционной России реформой начала XVIII в. была установлена гос. церковность в лице православия. Будучи частью гос. аппарата церковь пользовалась особыми привилегиями владела недвижимостью, получала субсидии.С приходом Сов. власти церковь отделилась от государства, упразднились все формы союза церкви и государства.
В настоящее время в России конституцией каждому гражданину гарантируется свобода вероисповедования, включая право не исповедовать никакой. Закон О свободе вероисповедования реализует право на реализацию убеждений, религиозные объединения и религиозную деятельность.Религиозные объединения определяются как добровольные объединения совершеннолетних граждан, образованные в целях совместного осуществления прав граждан на свободу вероисповедования. 6. Англо-американская англосаксонская правовая система. В странах англо-американской правовой семьи основным источником права служит норма, сформулированная судьями, и выраженная в судебных прецедентах.
Судебный прецедент - судебное решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое значение.В англо-американской правовой семье следует различать группу английского права, и связанного с ним по своему происхождению права США. В группу английского права входят наряду с Англией Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а также право бывших колоний Британской империи.
Вторую группу образует право США, которое имея своим источником английское общее право , в настоящее время является вполне самостоятельным. Укажем некоторые черты прецедентного права и прежде всего самого прецедента в английском праве.Основной принцип, который должен соблюдаться при отправлении правосудия, состоит в том, что сходные дела решаются сходным образом.
Пожалуй нет ни одного суда, где судья не был бы склонен решить дело точно так, как было решено аналогичное дело другим судьей. Почти везде судебный прецедент в той или иной степени обладает убеждающей силой, поскольку stare decisis решить так, как было решено ранее - правило фактически повсеместного применения.Правило прецедента нуждается в детализации, поскольку степень обязательности прецедентов зависит от места в судебной иерархии суда, рассматривающего данное дело, и суда, чье решение может стать при этом прецедентом.
При нынешней организации судебной системы, ситуация выглядит следующим образом.Решения высшей инстанции - Палаты лордов - обязательны для всех других судов Апелляционный суд, состоящий из двух отделений гражданского и уголовного обязан соблюдать прецеденты Палаты лордов и свои собственные, а его решения обязательны для всех нижестоящих судов Высокий суд все его отделения, в том числе и апелляционные связан прецедентами обеих вышестоящих инстанций, его решения обязательны для всех нижестоящих инстанций, но не будучи строго обязательны, влияют на рассмотрение дел в отделениях Высокого суда Окружные и магистральные суды обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих инстанций, а их собственные решения прецедентов не создают.
Не считаются прецедентами и решения Суда короны, созданного в 1971 г. для рассмотрения особо тяжких уголовных преступлений. Ежегодно английский парламент издает до 80 законов.За многовековую деятельность законодательного органа общее число принятых им актов занимает около 50 увесистых томов.
Закон формировался под воздействеем требований судебной практики, которая диктовала определенную структуру, характер изложения норм. Отсюда казуистический стиль законодательной техники.Рост числа законов обострил проблему систематизации. Английская правовая система - традиционный представитель правовых систем, определяемых как некодефицированные . Здесь до сих пор речь идет лишь о систематизации путем консолидации - процесса соединения законодательных положений по одному вопросу в единый акт. Рост писаного права в современный период происходит не только с помощью статутов , но в значительной мере, путем подзаконного нормотворчества.
В Англии и США одна и та же общая концепция права в обеих странах существует в общем одно и то же деление права, используются одни и те же понятия и трактовка нормы права.Для американского юриста, как и для английского,право-это прежде всего право судебной практики нормы, выработанные законодателем, по-настоящему входят в систему американского права лишь после того, как они будут неоднократно применены и истолкованы судами, когда можно будет ссылаться не на сами нормы, а на судебные решения, их применившие.
Одно из таких различий, причем весьма существенное, связано с федеральной структурой США. Штаты, входящие в состав США, наделены весьма широкой компетенцией, в пределах которой они создают свое законодательство и свою систему прецедентного права.
В этой связи можно сказать, что в США существует 51 система права - 50 в штатах и одна федеральная. Ежегодно в США публикуются свыше 300 томов судебной практики и, несмотря на широкое использование. В статутном праве США встречается и немало кодексов, которых не знает английское право.В нескольких штатах действуют гражданские кодексы, в 25 штатах - гражданско-процессуальные,во всех штатах - уголовные, в некоторых - уголовно-процессуальные. 7. Теория насилия о происхождении и сущности государства.
Одним из основателей и ведущим представителем социологического направления буржуазной теории государства и права второй половины 19 в был Л.Гумплович. Сторонником этой теории был и К.Каутский. Причину происхождения и основу политической власти и государства они видели не в экономических отношениях, а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими.Утверждалось, что в результате такого насилия образуется единство противоположных элементов государства властвующих и подвласных, победителей и побежденных. Таким образом, согласно этой теории, государство - это естественно т.е. путем насилия возникшая организация властвования одного племени над другим.
А это насилие и подчинение властвующим подвластных является основой возникновения экономического господства. В результате войн племена превращаются в касты, сословия и классы. Завоеватели превращали покоренных в рабов, обращая их в живые орудия.Однако сторонники теории насилия не способны объяснить, почему только на определенной стадии завоевания появляется частная собственность, классы и государство.
Общеизвестно, что насилие лишь влияет на процесс образования государств древние германцы , но само оно как таковое без соответствующих экономических предпосылок не может быть причиной его возникновения. 8. Теологическая и патриархальная теория происхождения и сущности государства.Теологическая теория довольно многоаспектна, что, несомненно, объясняется особыми историческими и материальными условиями существования различных государств Древнего Востока и Древнего Запада.
Основная идея теологической теории - божественный первоисточник происхождения и сущности государства вся власть от бога. Так по древнекитайскому мифу о происхождении и характере земной власти именно персона верховного правителя Поднебесной т.е. императора Китая является единственной точкой связи с высшими, небесными сферами. В Египте, Вавилоне, Индии существовала другая версия.Боги, являясь источниками власти правителя, сами вместе с тем продолжают оставаться вершителями земных и прочих дел. По религиозно-мифологическим представлениям древних евреев единый бог находится в особом договорном отношении со всем еврейским народом, являясь его главой и царем, законы еврейского народа получены прямо от бога законодательство Моисея . Основателем патриархальной теории считается Платон и Аристотель.
Платон в своем знаменитом труде Государство конструирует идеальное справедливое государство, вырастающее из семьи, в котором власть монарха олицетворяется с властью отца над членами его семьи, где есть соответствие между космосом вцелом, государством и отдельной человеческой душой, государство это обруч, скрепляющий своих членов на основе взаимного уважения и отеческой любви.По самой идее справедливости, справедливый человек нисколько не отличается от справедливого государства.
Трем началам человеческой души разумному, яростному и вожделеющему соответствуют совещательное, защитное, деловое в государстве, а этим последним - три сословия правителей, воинов, производителей ремесленников и земледельцев . Идеи патриархальной теории получили развитие в 17 веке в сочинении Р.Фильмера Патриарх , где он доказывает получение власти от бога и затем передачу ее своему старшему сыну - патриарху, а затем уже своим потомкам - королям. 9. Социальные нормы в обществе.
Право в системе социальных норм. Социальные нормы обусловлены уровнем развития социально-экономического строя и регулируют поведение людей в обществе.
Определяя должное либо возможное поведение человека, они создаются коллективами людей.Объективный характер социальных норм определяется следующими обстоятельствами 1 социальные нормы возникают из объективной потребности социальных систем в саморегуляции, в поддержании стабильности и порядка 2 норма возникает в процессе деятельности людей, субъективно обусловленной способом производства 3 норма неотделима от отношений обмена, характер которых также определяется способом производства и распределения.
Следовательно, несмотря на большое различие социальных норм, их общие черты следующие это правила поведения людей в обществе нормы носят общий характер обращены ко всем и каждому , создаются в результате сознательно- волевой деятельности людей, их коллективов, организаций и обусловлены экономическим базисом общества.По способам установления и обеспечения нормы классифицируются на нормы права, нормы морали, обычаи, корпоративные нормы общественных организаций . Однако некоторые авторы предлагают выделить следующие виды социальных норм эстетические, культуры, политические, организационные, нормы религиозных организаций, нормы трудовых коллективов, правила общежитя, нормы традиций и ритуалов. По содержанию сферы регулируюмых общественных отношений политические, организационные, эстетические, этические и т. п. По способам образования складываются стихийно или создаются сознательно . По способам закрепления или выражения устная или письменная форма . 10. Содержание и структура науки в учебной дисциплине ТГП . Понятие и принципы.
ТГП как и любая наука, отражающая сферу человеческой деятельности, ставит задачу выработать и теоретически систематизировать объективные знания о действительности, в первую очередь о государстве и праве, этих специфичиских социальных явлениях, занимающих важное место в жизни общества.
Наука о государстве и праве - это сумма и система знаний об общих политико-юридических закономерностях возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений. 11. Юридическая ответственность.
Юридическая ответственность - правоотношение между государством в лице его определенных органов и субъектами права, отвечающими перед обществом и государством за точную и добросовестную реализацию содержащихся в нормах права и обращенным к ним соответствующих требований, предписаний и т.п. Ретроспективная юридическая ответственность - исполнение правонарушителем обязанностей на основе гос. принуждения, правовое отношение, возникающее между гос. и личностью, на которую возлагаются обязанности претерпеть неблагоприятные последствия и лишения за совершенное правонарушение. Позитивная юридическая ответственность - осознание и воспроизведение личностью в своем поведении необходимости выполнения долга.
Принципами юридической ответственности считаются законность, ответственность за вину, справедливость, гуманизм, целесообразность, неотвратимость, индивидуальность.
Согласно принципу законности ответственность применяется только при наличии вины за совершенное деяние, которое должно быть противоправным и за которое государством предусмотрена ответственность. Справедливость требует исключения случаев привлечения невиновных лиц, а следовательно, с необходимостью предполагает доказательность совершенного деяния.Наказание или взыскание не должно быть чрезмерным, а наоборот, должно соответствовать тяжести деяния, быть целесообразным. 12. Мусульманская правовая система Мусульманская правовая система принадлежит к семье так называемого религиозно-традиционного права,свойственного странам Азии и Африки.
Мусульманское право - это система норм, выраженных в религиозной форме и основанных на мусульманской религии-исламе.Основными источниками мусульманского права - как и не юридических норм ислама - признаются Коран и сунна, в основе которых лежит Божественное откровение , которые закрепляют прежде всего основы веры, правила религиозного культа и морали, определяющие в целом содержание мусульманского права в юридическом смысле. В 19 веке в положении мусульманского права произошли существенные изменения.
В наиболее развитых странах оно уступило главенствующие позиции законодательству, основанному на заимствовании буржуазных правовых моделей.К началу 20 века лишь в странах Аравийского полуострова и Персидского залива мусульманское право сохранило свои позиции и действовало универсально в своем традиционном виде. Правовые системы наиболее развитых арабских стран, с некоторыми отступлениями стали строится по двум основным образцам романо-германскому французскому - Египет, Сирия, Ливан и англо-саксонскому - Ирак, Судан. За мусульманским правом здесь сохранилась роль регулятора брачно-семейных, наследственных и некоторых других отношений среди мусульман иногда и не мусульман , что объяснялось все еще сохранившимся пережитком феодализма и глубоким влиянием ислама на общественное сознание. В настоящее время ни в одной из рассмотренных стран мусульманское право не является единственным действующим правом.
Но в то же время ни в одной мусульманской стране оно не потеряло своих позиций в качестве системы действующих правовых норм. Исключение составляет лишь Турция, где в 20 годы мусульманское право во всех отраслях было заменено законодательством буржуазного типа, составленным на основе заимствованных с западно-европейских моделей. В конечном счете направление и глубина воздействия мусульманского права на современные правовые системы той или иной страны обусловлены достигнутым ею уровнем экономического и культурного развития.
Взяв за основу масштабы применения норм мусульманского права и степень их влияния на действующие законодательства, можно предложить следующую классификацию современных правовых систем стран Востока.
Первую группу составляет правовые системы Саудовской Аравии и Ирана, где мусульманское право продолжает применяться максимально широко.Прежде всего его нормы и принципы оказывают глубокое влияние на конституционное законодательство и сложившуюся здесь форму правления.
Конституция Ирана, например, закрепляет положение об обязательном соответствии шариату шариат - предписание верующим чего они должны и чего они не должны делать всех принимаемых.Действующие в стране мусульманские суды, вопреки элементарным требованиям справедливости и демократической законности, строго придерживаясь мусульманских норм при рассмотрении дел нередко допускают явные нарушения и творят произвол.
Вторую группу составляют правовые системы Ливии, Пакистана, Судана. Хотя сфера действия мусульманского права не является здесь столь всеобъемлющей как в первой группе, но все же остается весьма существенной, в последние десятилетия даже обнаруживают тенденцию к расширению. Прежде всего принципы и нормы мусульманского права оказывают заметное влияние на основные акты конституционного характера и деятельность государственного механизма этих стран.Так военный режим Пакистана оправдывал отказ от всеобщих выборов тем, что они якобы не отвечают принципам ислама . В Ливии в 1977 году Коран вообще был объявлен законом общества , заменяющим обычную конституцию.
Во всех перечисленных странах второй группы, мусульманское право без каких-либо изъятий продолжает регулировать отношения личного статуса, сохраняются мусульманские суды. Еще одну многочисленную группу составляют правовые системы большинства арабских стран Египта, Сирии, Ирака, Ливана, а также ряда стран Африки Сомали, Мовритании и Азии Афганистан . Их конституционное право закрепляет, как правило, особые положения ислама и мусульманского права.
Так конституции многих из них предусматривают, что главой государства может быть только мусульманин, а мусульманское право является источником законодательства. Данное конституционное положение практически реализуется в других отраслях права и судоустройства.Но с другой стороны в некоторых из стран Ирак, Сирия наблюдается определенная демократизация мусульманско-правовых положений семейного законодательства.
И, наконец, особое положение занимают правовые положения Туниса и Народно-Демократической республики Йемен НДРЙ . Их брачно-семейные законодательства отказываются от ряда основопологающих институтов мусульманского права например, в Тунисе законодательно запрещена полигамия, а семейный кодекс НДРЙ в 1974 году, по существу наделил женщину равными правами с мужчинами в семейных отношениях.Подобная практика развития правовых систем ряда стран в последние годы вносит известные коррективы и в структуру действующего здесь мусульманского права, отдельные нормы и институты которого,ранее вытесненные законодательством, заимствующим западные правовые модели, вновь возрождаются и начинают применяться на практике. 13. Кодификация права.
Систематизация нормативно-правовых актов - это деятельность по упорядоченному объединению нормативных актов, приведению их в определенную систему.В юридической литературе традиционно различают два вида систематизации - кодификацию и инкорпорацию.
Под кодификацией понимается такое упорядочение правовых норм, которое сопровождается переработкой их содержания, с отменой одних и принятием других норм права, т.е. это - систематизация в процессе правотворчества. Кодификация не укладывается в рамки систематизации, а представляет собой самостоятельную, причем основную форму совершенствования законодательства.Главное назначение кодификации заключается в ее правотворческой функции функцию систематизации правовых норм она выполняет в ходе правотворчества лишь попутно.
Кодификация состоит либо в разработке нового, ранее в системе законодательства не существовавшего акта, либо в такой переработке ранее действовавшего акта, которая приводит к появлению принципиально иного законодательного предписания.В процессе кодификации отменяются устаревшие юридические нормы, разрабатываются новые, устраняются пробелы в законодательстве и противоречия между нормативно-правовыми актами.
Кодификация осуществляется только в официальном порядке и строго определенными государственными правительственными органами. Наиболее интенсивная кодификация связана с определенными этапами развития общества, с существенными изменениями общественных отношений, требующих иной, принципиально новой юридической оценки. Результатом кодификации могут быть следующие виды актов. 1 Основы законодательства.В бывшем союзном государстве этот вид кодифицированного акта играл исключительно большую роль - с него начинался процесс правового регулирования общественных отношений в той или иной сфере.
На базе Основ разрабатывались республиканские кодексы. Сохраняют свое значение Основы как вид кодифицированного акта и в Российской Федерации.Федеративный договор 1992 г. устанавливает, что по вопросам, отнесенным к совместному ведению федеральных органов РФ и органов государственной власти республик в составе РФ, федеральные власти издают Основы законодательства, в соответствии с которыми органы власти республик в составе РФ осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных правовых актов31. 2 Кодекс лат. codex - собрание законов - кодифицированный законодательный акт, объединяющий в строго определенном порядке нормы права, регулирующие какую-либо отрасль сферу общественных отношений.
Наиболее традиционны кодексы по отраслям права Гражданский, Уголовный, Жилищный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный и др. Кроме отраслевых, отечественному законодательству известны комплексные, межотраслевые кодексы, т.е. содержащие нормы различных отраслей права.
На территории Российской Федерации продолжают действовать бывшие союзные кодексы Воздушный, Торгового мореплавания и др. 3 Устав - кодифицированный акт, содержащий нормы, которые регулируют деятельность определенных ведомств, министерств, организаций в той или иной сфере управления.Еще сохраняют свое значение многочисленные уставы о дисциплине Дисциплинарный устав органов внутренних дел, Дисциплинарный устав вооруженных сил и др Положение - сводный кодифицированный акт, определяющий порядок образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной системы или подсистемы государственных органов.
Положение - пожалуй, наиболее распространенный вид кодифицированного акта. Оно утверждается определенными правотворческими органами или должностными лицами.Например, Положение о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с зарубежными странами утверждено Указом Президента 12 мая 1992 г Положение о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации утверждено постановлением Правительства 28 мая 1992 г. и др. В результате кодификационной работы появляются многочисленные нормативно-правовые акты, которые постепенно устаревают, наслаиваются один на другой, вступают во взаимное противоречие. Существует поэтому необходимость в постоянной работе по упорядочению нормативно-правового материала, по расчистке, согласованию новых юридических норм с уже действующими.
Эта деятельность и есть систематизация. 14. Отрасль или институт права.
Понятие и виды. Отрасль права - это главное подразделение системы права, отличающееся специфическим режимом юридического регулирования и охватывающее целые участки, комплексы однородных общественных отношений. Классификация 1 профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы причем из них нужно выделить и поставить над всей системой отраслей - других профилирующих, специальных, комплексных - действительно базовую отрасль всей системы - конституционное право затем три материальные отрасли - гражданское, административное, уголовное право, соответствующие им три процессуальные отрасли - гражданское процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право. 2 специальные отрасли, где правовые режимы модифицированны, приспособлены к особым сферам жизни общества трудовое право, земельное право, финансовое право, право социального обеспечения, семейное право, исправительно-трудовое право. 3 комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных отраслей хозяйственное право, сельскохозяйственное право, природоохранительное право, экономическое право, торговое право, право прокурорского надзора, морское право. Кроме того, общее значение имеют публичное и частное право.
К частному праву относятся, например, гражданское, семейное право, к публичному административное, уголовное, финансовое право, право прокурорского надзора. 15. Признаки государства.
Наиболее общими признаками государства являются 1 территория, 2 население, 3 публичная власть.
Эти общие признаки выражают политическую организованность общества со всех основных сторон его жизни.Территория как признак государства фиксирует принадлежность данному обществу определенной части земли, поверхности планеты - суши, моря, воздушного пространства, а также границы территории, их режим, внутригосударственную, административно-территориальную организацию.
Население характеризует состав и принадлежность людей к данному обществу, гражданство порядок и формы удостоверения гражданства, его обретения, утраты и т.д. Публичная власть как форма политической власти означает наличие у нее особого аппарата, единственно представляющего все общество в целом, весь народ и имеющего свою публичную материальную базу - государственные имущества, свои источники доходов, налоги.
Публичную государственную власть в условиях демократии следует отличать от гражданского общества, охватывающего саморазвивающуюся экономику, хозяйственные и социальные отношения, частную жизнь людей.Публичная власть призвана создавать гражданскому обществу благоприятные условия для существования и развития, не допуская объективно не обусловленных и не предусмотренных законом ограничений и вмешательства государства в частно-правовые, гражданские отношения.
При рассмотрении признаков государства необходимо выделить еще и законы, при помощи которых обеспечивается общеобязательность велений государства. Система юридических норм, будучи инструментом государственной власти, в то же время в результате всеобщности законов упорядочивает, ограничивает и связывает деятельность ее органов. 16. Закономерности развития государства.Одна из основных закономерностей развития государства заключается в том, что по мере совершенствования цивилизации, роста и упрочения демократии оно превращается из просто организации политической власти, из примитивного, варварского принудительно-репрессивного образования в политически организованное общество, где власть функционирует в комплексе со всеми институтами государства в соответствии с принципом разделения властей.
Исторически этот процесс идет от несовершенного, неразвитого государства, выступающего преимущественно в виде диктаторской государственной власти, к развитому государству, где реализуются народовластие, экономическая свобода, свобода личности.
Итог существования государства в условиях теократически-азиатского и рабовладельческого, феодального обществ это историческая бесперспективность, обреченность государственного самовластия, монархической диктатуры и постепенное вхождение всего общества в развитое государство, в институты демократии - парламентаризма, разделения властей, независимого суда, прав и свобод человека.Такого рода процесс особо четко обозначился в Европе, Северной Америке в ХVIII - XX веках в результате победы буржуазных демократических революций.
Другие закономерности уход государства из экономики, все большее его отделение от хозяйственной жизни, от выполнения функций собственника развитие конституции, институтов и правовых механизмов, сдерживающих политическую власть, вводящих ее в четкие рамки, в строгий правовой режим все большее преобладание республиканской формы правления эволюция в формах и методах деятельности государственных органов, их все большее подчинение закону, нравственным, гуманным началам.
В передовых демократических странах в области политико-государственной жизни все большее значение имеют такие тенденции государство все более становится государством человека, в котором человек, его неотъемлемые права и свободы выдвигаются на первое место все общество - а не только государственная власть - выступает в качестве правового утверждаются как незыблемые и получают все более широкое развитие институты либеральной демократии - парламентаризм, свободные выборы, муниципальное самоуправление, федерализм усиливается в условиях невмешательства государства в экономику социальная ориентация в его деятельности возвышается независимое правосудие, обеспечивается через него всесторонняя защита прав и свобод человека. 17. Толкование права понятие, виды и способы толкования. Толкование норм права - это деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в правовой норме.
Термин толкование употребляется в трех различных смыслах 1 уяснение смысла и содержания правовой нормы лицом, ее применяющим толкование по способу 2 принятие актов государственными органами и высказывания отдельных лиц с целью разъяснения содержания правовой нормы 3 интерпретация, т.е. выяснение соотношения объема толкуемой правовой нормы с объемом буквальным смыслом ее текста. Толкование-уяснение достигается при помощи определенных способов Граматический филологический способ в силу того, что содержание правовой нормы выражается в тексте нормативно-правового акта обычно в тексте определенной статьи такого акта , выступает начальным приемом уяснения правовой нормы.
Систематический способ состоит в уяснении содержания правовой нормы путем сопоставления ее с иными нормами данной отрасли права, а также с нормами других отраслей, регулирующих это общественное отношение.
Историко-политический историко-целевой способ состоит в выяснении историко-общественных условий, тех экономических, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни данную правовую норму, а также анализе целей и задач, которые решает гос-во посредством введения ее в действие.
Специально-юридический способ - это исследование технико-юридических средств и приемов изложения воли законодателя, основанное на специальных знаниях юридической науки и прежде всего юридической техники. Специально-юридическое толкование включает ряд приемов 1 нормативное толкование, т.е. такое уяснение воли законодателя, при котором устанавливается нормативность правила поведения 2 конструктивное толкование, т.е. уяснение особенностей юридической конструкции договор - купли-продажи или дарения 3 определение отраслевой принадлежности правовых норм 4 терминологическое толкование.
Логический способ толкования - это исследование логической структуры отдельных положений нормативного акта. А.Ф.Черданцев выделяет еще один способ уяснения - функциональный, под которым понимается толкование, опирающееся на факторы и условия, в которых реализуется норма права.
Толкование-разъяснение различается по субъектам 1 официальное - официальное легальное разяснение юридической нормы, даваемое уполномоченным на то органом и являющееся в силу этого обязательным для подчиненных органов и должностных лиц либо в некоторых случаях даже общеобязательным аутентичное разъяснение, исходящее от органа, который установил данную правовую норму. 2 неофициальное разъяснение исходящие от тех или иных лиц, не наделенных официальными полномочиями давать обязательные разъяснения правовых норм, не имеет юридической силы доктриальное от ученых-теоретиков и юристов-практиков - профессиональное - обыденное Официальное толкование может быть нормативным разъяснение общего характера, имеющее ввиду определенную категорию дел и казуальным обязательное разъяснение нормы права применительно к конкретному случаю казусу , и обязательно только для решения дела, в отношении которого дано . Толкование-интерпретация необходимо в том случае, если на лицо формальное несовершенство закона, т.е. недостатки в юридическом оформлении мысли законодателя или несоответствие между содержанием закона и логической формой его выражения.
Истолкование нормы права в точном соответствии со смыслом текста статьи закона называется буквальным, или адекватным, толкованием.
Если необходимо истолковать норму несколько уже или шире буквального смысла статьи, то истолкование называется ограничительным или расширенным.В процессе толкования правовых норм большое значение имеют акты толкования - интерпретационные акты, которые содержат конкретизирующие нормативные предписания, разъясняющие юридические нормы.
В ТГП различаются два вида актов толкования - интерпретационные акты правотворчества нормативные юридические акты, изданные в порядке аутентичного или легального толкования - интерпретационные акты правоприменения специфические правовые акты, содержащие правила применения норм права, сформулированные в результате обобщения опыта их жизнедеятельности. 18. Формы осуществления функций государств.
Деятельность государства по осуществлению своих функций облекается в правовые формы правотворчество, исполнительно-распорядительная, правоохранительная, которые основаны на принципе разделения властей. Соответственно и функции государства подразделяются на законодательные правотворческие , управленческие и судебные, что в принципе отражает механизм реализации государственной власти.Причем каждая из названных функций может осуществляться совокупностью государственных органов, принадлежащих к определенным независимым ветвям власти. 24. Объекты правоотношений и их характеристика.
Объект правоотношения - это явления окружающего мира, по поводу которых возникают субъективные права и субъективные юридические обязанности.В понимании данной категории выделяют два подхода 1 монистическая точка зрения состоит в том, что объектом правоотношения могут быть только поступки, деяния людей 2 согласно второй точки зрения плюралистической объектом правоотношения могут быть материальные блага вещи, имущество, ценности и т.п нематериальные блага жизнь, здоровье, честь и достоинство и т.п продукты духовной деятельности произведения искусства, науки, музыки, литературы, компьютерные программы и т.п ценные бумаги и документы деньги, акции, дипломы, аттестаты , а также результаты действия участников правоотношения. 26. Юридические факты понятие и классификация.
Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Юридические факты формулируются в гипотезах правовых норм. От наличия или отсутствия соответствующего юридического факта зависит признание лил непризнание права или обязанности определенного субъекта.Вот почему в работе юриста важное значение имеет всестороннее исследование и правильное установление юридических фактов, что позволяет уяснить, какое именно правоотношение имеет место, какие конкретные юридические права и обязанности должны быть у его участников.
Например, совершение преступления - это юридический факт. Который порождает уголовно-правовые отношения между лицом, совершившим преступление, и компетентным должностным лицом.Юридические факты классифицируются 1. По последствиям, которые они вызывают устанавливающие, изменяющиеся или прекращающие правоотношения, причем эта динамика может касаться как самих субъектов, так и содержания субъективных прав и обязанностей. 2. По гносеологической природе фактов по волевому моменту события, т.е. факты, не зависищие от воли и сознания людей, и действия, т.е. факты, как порождение сознательного волевого поведения людей.
В последнее время в юридической литературе все чаще стали в качестве самостоятельного вида выделять состояния, которые могут быть результатом как события, так и действия. 3. По юридической природе действий правомерные и неправомерные.К первым относятся все виды действий, являющиеся актами активной реализации права, т.е. юридические акты, административные акты приказы, распоряжения, указания и т.п акты юрисдикционной органов административных, судов сделки, фактические правомерные действия творчество, литературное, научное и т.п К неправомерным фактам относятся дисциплинарные поступки, административные правонарушения, гражданские правонарушения деликты , преступления. 4. По структуре - простые элементные и сложные фактические составы.
Различают два вида фактических составов а по принципу независимого накопления элементов состава, простая совокупность, важно лишь ее наличие б по принципу последовательного накопления элементов юридические последствия наступают лишь в случае накопления элементов состава в определнном порядке. 27. Монархия как форма правления.
История и современность. Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству.Основными признаками классической монархической формы управления являются - существ-ние единоличного главы гос-ва, пользующегося своей властью пожизненно царь, король, шах - наследственный порядок преемственности верховной власти - представительство государства монарха по своему усмотрению - юридическая безответственность монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества.При феодализме она стала основной формой государственного правления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического управления.
В свою очередь монархия делится на - абсолютную ограниченную парламентарную дуалистическую теократическую парламентарную Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих компетенцию монарха В истории такими странами были Россия XVII - XVII и Франция до революции 1789 года. Конституционная монархия представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха значительно ограничена представительным органом.
Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию. Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества.Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция и др Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалистической.
Парламентская монархия характеризуется следующими основными признаками - правительство формируется из представителей определенной партии или партий получивших большинство голосов на выборах в парламент - лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой государства - в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически отсутствует, она является символической - законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются монархом - правительство согласно конституции несет ответственность не перед монархом, а перед парламентом.
Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и др. При дуалистической монархии государственная власть носит двойственный характер. Юридически и фактически власть разделена между правительством, формируемым монархом, и парламентом.Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет буржуазию и другие слои населения.
Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии 1871-1918 , сейчас в Марокко. В некоторых государствах монарх возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной.Такие монархи носят название теократические Саудовская Аравия . 28. Порядок опубликования и вступления в силу законов и других нормативно-правовых актов.
В Законе от 25 мая 1994 г. по-новому исчисляются сроки, в течение которых законы России подлежат официальному опубликованию. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ. Акты палат Федерального собрания публикуются не позднее 10 дней после дня их принятия.Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации ст. 3 Закона . Особый порядок установлен для опубликования и вступления в силу законов и других решений, принятых путем референдума. В ст. 36 Закона РСФСР О референдуме в РСФСР от 16 октября 1990 г. предусматривается, что итоги референдума доводятся до сведения населения через средства массовой информации Центральной комиссией референдума не позднее 10 дней со дня окончания голосования.
Центральная комиссия референдума вправе поручить соответствующей комиссии референдума провести в течение двух недель в данном округе или на участке повторное голосование. В таком случае принятое на референдуме решение публикуется не позднее 7 дней с даты последнего голосования по вопросу, внесенному на референдум, и вступает в силу в день опубликования, если в самом решении не предусмотрен иной срок. Указы и распоряжения Президента и постановления Правительства РФ публикуются, как гласит ст. 7 Закона от 25 мая 1994 г в Собрании законодательства Российской Федерации и в Российской газете . Акты Президента и Правительства, имеющие нормативный характер, вступают в силу на всей территории России одновременно по истечении 7 дней после их официального опубликования.
Но Президентом или Правительством РФ при принятии акта может быть установлен и другой срок введения акта в действие.
Указ Президента РФ от 26 марта 1992 г. издан уже после введения в действие Закона О языках народов РСФСР от 25 октября 1991 г но в нем также не учтены положения ст. 12 Закона о Публикации актов Президента не только на государственном языке федерации, но и на государственном языке республик в составе РФ. Данный пробел Указа может быть восполнен положениями, определяющими механизм реализации ст. 12 Закона О языках народов РСФСР . Действие нормативно-правовых актов во времени Вступают в силу по истечении срока указанного в акте, по истечении срока после опубликования, немедленно после опубликования.
Утрачивают силу по истечении срока действия, приостановление действия, прямая отмена, изменение обстаятельств. 29. Республика как форма правления.
Виды республик.Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок Общими признаками республиканской формы правления являются - существование единоличного и коллегиального главы государства - выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов государственной власти - осуществление государственной власти не по своему велению, а по поручению народа - юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных законом - обязательность решений верховной государственной власти.
Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в Афинском государстве.По мере развития общественной жизни она видоизменялась, приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием. Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского правления.
В свою очередь они делятся по форме государственного устройства на - парламентарные - президентские Парламентская республика - разновидность современной формы государственного правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту.В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством голосов в парламенте.
Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у власти, пока в парламенте они обладают большинством.В случае утраты доверия большинство членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов. Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д. Глава правительства премьер-министр, председатель совета министров, канцлер назначается, как правило, президентом.
Он формирует возглавляемое им правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и отвечает за свою деятельность перед парламентом. Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль за исполнительной властью.Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет перспективы развития социально-экономического развития страны, решает основные вопросы внешней, в том числе оборонной политики.
Парламентарная форма республиканского правления представляет собой такую структуру высших органов государственной власти, которая реально обеспечивает демократизм общественной жизни, свободу личности, создает справедливые условия человеческого общежития, основанные на началах правовой законности.
К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию по конституции 1947 годка , Австрию, Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др. Президентская республика - одна из разновидностей современной формы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства.Наиболее характерные черты президентской республики - внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства - ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом - более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы государства.
Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки.В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит принцип разделения властей, четко определено, что законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная - президенту, судебная - Верховному суду. Президент США населением страны путем косвенного голосования выборов - через коллегию выборщиков.
Количество выборщиков должно соответствовать числу представителей каждого штата в парламенте конгрессе . Правительство формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его партии. Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное количество голосов.Такой же порядок избрания президента установлен в России в 1991 году. Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, является то, что президент либо совмещает полномочия главы государства и главы правительства и участвует в формировании кабинета или совета министров Франция, Индия . Президент наделяется и другими важными полномочиями как правило, он имеет право роспуска парламента, является верховным главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, утверждает законы путем их подписывания, нередко представительствует в правительстве, назначает членов Верховного суда. В цивилизованных странах президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, наравне с которой по принципу разделения властей нормально функционируют законодательная и судебная власти.
Эффективно действующий механизм издержек и противовесов, существующих в современных президентских республиках, способствует возможности гармоничного функционирования властей, позволяет избежать произвола со стороны исполнительной власти.
В странах Латинской Америки часто встречаются суперпрезидентские республики . Эта форма правления - практически независимая, слабо контролируемая законодательной и судебной властью. Это особый конгломерат традиционной формы с полудиктаторским управлением. 30. Правовая культура понятие и структура.
Ученые не могут найти единый подход к трактовке как самой категории правовая культура , так и ее структурных компонентов, содержания, функций, в силу того, что понятие правовой культуры многоаспектно.
Насчитывается более 250 ее определений.Особенностью правовой культуры является то, что она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц. Правовая культура предполагает высокое качество правотворческого процесса, реализации права достаточный уровень правового мышления и психологического восприятия правовой реальности осознание специфических способов правовой деятельности правоохранительных органов результатов реализации требований законности в виде устойчивого и стабильного правопорядка. Подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность общественной жизни в целом, правовая культура диктует каждой личности принципы правового поведения, а обществу - систему правовых ценностей, идеалы, правовые нормы, обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и организаций.
Составными элементами правовой культуры следует считать правовые убеждения, установки, ориентирующие на восприятие правовой системы общества. Правовую культуру можно рассматривать в широком и узком смысле слова.
Правовая культура в широком смысле слова - это совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц. Правовая культура в узком смысле слова - это совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании.
Правовая культура классифицируется по содержанию знание права,отношение к праву, привычка соблюдать право,правовая активность по субъективному составу индивидуальная, групповая, общественная по уровням обыденная, профессиональная,теоретическая 31. Человек. Гражданин.Личность.
Правовой статус личности. Правовой статус личности представляет собой систему прав, свобод и обязанностей, которые нашли свое четкое правовое закрепление в нормах права, характеризующих политико-правовое состояние личности.В ст.64 Конституции РФ закреплено, что положения главы 2, содержащей права и свободы человека и гражданина составляют основы правового статуса личности в РФ и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленом Конституцией РФ. Правовой статус личности в РФ характеризуется следующими основными чертами 1. права, свободы и обязанности, составляющие правовой статус, являются равными, каждая личность имеет право на равную защиту со стороны закона, независимо от каких-либо обстоятельств, юридическую возможность воспользоваться поставленными ей правами и исполнить возложенные на нее обязанности 2. права, свободы и обязанности личности, зафиксированные в правовых нормах, являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - главной обязанностью государства их реализация обеспечивается государством, так и самими гражданами 3. права, свободы и обязанности гарантированны в интересах общества и государства, каждой личности в отдельности 4. права, свободы и обязанности личности выступают как единая система, постоянно расширяющая и углубляющая свое внутреннее содержание по мере цивилизации общественных отношений 5. права, свободы и обязанности являются необходимым условием и предпосылкой бытия личности, в определенной мере отражают природу государства 6. права, свободы и обязанности, входящие в правовой статус личности, характеризуются единством, которое проявляется в их социально-экономическом назначении.
Правовой статус - это ценное правовое явление, выражающее то высокое значение, которое имеет личность в обществе.
Основой правового статуса личности является ее конституционный статус, где права, свободы и обязанности в совокупности образуют единый, целостный, внутренне согласованный и целенаправленный комплекс, обладающий системными характеристиками.
Правовой статус личности это родовое понятие состоящее из четырех разновидностей а правовой статус российского гражданина, б иностранного гражданина, в лица без гражданства, г лица, которому предоставлено убежище. 32. Законы.
Классификация законов.Закон - это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго определенном, особом порядке, устанавливающий основные нормы всех отраслей права и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Законы принимаются как федеральными органами, так и органами субъектов РФ в процессе законотворческой деятельности либо в результате непосредственного правотворчества всего народа референдума .Процедура принятия закона предусмотрена в Конституции РФ, включая определение круга субъектов законодательной инициативы, условия прохождения законопроекта, порядок подписания и опубликования. Более подробно процесс принятия законов определяется регламентами соответствующих законодательных органов.
Закон регулирует только те общественные отношения, которые характеризуются устойчивостью, типичностью, значимостью, необходимостью законодательно отразить суверенные желания народа.
В первую очередь это установление или изменение конституционных норм закрепление прав человека и гражданина определение форм правления, национально-государственного или административно-территориального устройства, методов осуществления государственной власти фиксирование принципов организации и деятельности государственных органов, их структуры определение общих начал уголовной ответственности регламентация принципов местного самоуправления и др. Закон занимает особое место в системе нормативно-правовых актов в силу обладания высшей юридической силой.
Все остальные акты должны исходить из закона и не могут ему противоречить, в случае коллизии они считаются не имеющими юридической силы. Закон не требует утверждения со стороны какого-либо органа, кроме необходимого технико-юридического оформления актов референдума.
Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго определенном порядке. Так, акт референдума может быть изменен или отменен только в результате референдума, изменения вносятся в порядке, определенном референдумом.С юридической точки зрения, приостановить или скорректировать закон могут президентские указы, но только в условиях чрезвычайного положения и в строго определенном порядке, с последующим утверждением высшим законодательным органом.
Таким образом, главными качествами закона является его первичность, особый порядок принятия, высшая юридическая сила, в связи с чем сами законы должны быть совершенны по содержанию и форме, должны строго реализовываться всеми и повсеместно, регулировать наиболее важные общественные отношения.Роль закона в современных условиях преобразования общества существенно возрастает. Классификация I. По юридической силе 1. Конституция РФ, 2. Федеральные конституционные, 3. Федеральные.
II. По сфере действия 1. Федеральные, 2. Субъектов федерации. III. По субъектам правотворчества 1. принятые референдумом, 2. принятые органами власти. IV. По сроку действия 1. постоянные, 2. временные. V. По отраслевой принадлежности содержат нормы одной или различных отраслей права. VI. По внешней форме выражения 1. Конституция, 2. Кодекс, 3. Устав, 4. Закон, 5. другие.VII. По кругу лиц 1. граждане, 2. иностр. граждане, 3. лица без гражданства. 33. Правовое государство понятие и сущность.
Правовое государство есть форма осуществления народовластия, политическая организация граждан, функционирующая на основе права, инструмент защиты и обеспечения прав, свобод и обязанностей каждой личности.Формирование правового государства - гарантия поступательного развития и углубления демократии, которая может существовать только при господстве закона, что связывает воедино все меры в области развития и применения права, придает им общую направленность.
Правовое государство - не только одна из высших социальных ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности, средство борьбы с бюрократией, местничеством и ведомственностью, форма осуществления самоуправления и народовластия.Принципы правового государства - господство закона во всех сферах жизни - связанность законом государства и его органов - незыблемость свободы личности, ее правовая защищенность - взаимная ответственность государства и личности - наличие эффективных форм контроля за реализацией законов - разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов - верховенство и прямое действие конституционного закона - правовая организация системы органов государственной власти - единство прав и обязанностей гражданина - наличие развитого гражданского общества - соответствие внутреннего законодательства принципам и нормам международного права. 34. Материальное и процессуальное позитивное право. В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права.
Материальное право - это юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования.
Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливает правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т. д. Материальные отрасли права связаны с процессуальным, всякое материальное право имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные формы.
Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни.Процессуальное право - часть правовых норм, регулирующих отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных и гражданских дел. Оно неразрывно связано с материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его существования. 35. Реализация права понятие, формы, методы.
Реализация права - претворение предписаний правовых норм в поведение субъектов права, реализующих свои потребности и интересы в различных областях общественной жизни. По характеру правореализуюших действий, обусловленных содержанием правовой нормы, выделяют четыре формы реализации права Соблюдение - выполнение предписаний запрета реализация запрещающей нормы Исполнение - исполнение соответствующей обязанности, активная деятельность субъекта реализация обязывающей нормы Использование - использование предоставленного права, полностью зависит от волеизъявления субъекта права реализация управомочивающей нормы Применение - властная организующая деятельность государства в лице его органов, имеющая цель обеспечить адресатам правовых норм реализацию принадлежащих им прав и обязанностей, а также гарантировать контроль за данным процессом.
Активный субъект правоотношений может использовать свои субъективные права, круг пассивных субъектов - соблюдать их. Субъект правоотношения, имеющий юридические обязанности, должен их исполнять.Неисполнение субъектом своих юридических обязанностей влечет возникновение охранительных правоотношений, что является одним из фактических обстоятельств, требующим применения права.
В юридической литературе формы реализации права классифицируются по различным основаниям а по характеру правовых связей между субъектами права - в общих и конкретных правовых отношениях б по субъектному составу - индивидуальная и коллективная формы в по внешнему проявлению - активная и пассивная формы г по методу воздействия - добровольное и принудительное осуществление права д по правовому положению субъектов - гражданско-правовая и административно-правовая формы.
Признаки применения норм права 5. Правоприменительную деятельность осуществляют только компетентные государственные органы должностные лица 6. Деятельность по применению норм имеет государственно-властный характер 7. Содержание правоприменительной деятельности выражается в издании на основе норм права индивидуальных правовых предписаний актов - приговор суда в отношении лица, совершившего преступление 8. Применение норм права осуществляется в строго установленном государством порядке.
Акт применения нормы права - это официальный правовой документ, содержащий индивидуальное государственно властное предписание компетентного органа, которое выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела. 36. Советское социалистическое государство как тип и форма.
Социалистическая республика - особая форма правления, которая возникла в ряде стран в результате социалистической революции и, согласно марксисткой теории, должна была бы стать подлинно демократической республикой, обеспечивающей полновластие трудящихся во главе с рабочим классом.
Теоретические основы советской республики разработал В.И.Ленин. В республике Советов Ленин видит однотипную с Парижской коммуной форму организации власти и выделяет следующие ее признаки 1. Слом старого буржуазного государственного аппарата и образование таких органов власти, которые бы обеспечили защиту завоеваний революции вооруженной силой рабочих и крестьян. 2. Обеспечение реального участия трудящихся масс в управлении государством, превращение Советов в политическую основу государственного строя, совмещение в них функций законодательного и исполнительного органа. 3. Руководящая роль в организации государственной и общественной жизни страны принадлежит партии рабочего класса, которая определяет и направляет внутреннюю и внешнюю политику государства.
Ленинская концепция советской республики осуществлялась на строго классовой основе.Советы формировались после революции по принципу открыто классового представительства как Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Избирательное право послеоктябрьского периода полностью исключало участие в выборах представителей других социальных слоев страны, в том числе интеллигенции. В тот период не существовало и равного избирательного права. Преимущество при выборах на съезды Советов предоставлялось городскому населению 1 депутат от 25 тысяч городских избирателей и 1 депутат от 125 тысяч сельского населения.Конституционное закрепление классового состава Советов просуществовало до 1936 года, находя отражение как в структуре Советов всех степеней, так и в практике их деятельности.
Конституция 1936 года вводит всеобщее равное избирательное право, осуществляемое при тайном голосовании. Претерпевает изменения организационная структура Советов. Вводится единая для всех Советов форма работы - сессия Совета.Получает формальное закрепление принцип подконтрольности и подотчетности исполнительно-распорядительных органов Советам.
Конституция 1977 года, провозгласив СССР обществом развитого социализма , а советское государство общенародным государством , юридически наделила Советы более широкими полномочиями в различных сферах общественной жизни. Советы депутатов трудящихся стали называться Советами народных депутатов.Тем не менее в реальной действительности качественных изменений в характере советской власти не произошло. Как и на более ранних этапах своего существования, Советы продолжали быть декоративным придатком всемогущего партийного аппарата.
В теории и практике советского государственного строительства отвергался принцип разделения властей. Он трактовался как буржуазный и неприемлемый для управления советским государством.Лишь в конце 80-х годов стало возможным сколько-нибудь серьезно вести речь о необходимости создания правового государства. 37. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Систематизация норм права - это упорядочение действующего нормативно-правового материала, объединение его в единую, стройную, внутренне согласованную систему.
Формы Инкорпорация - путем объединения нормативного материала в определенном порядке без изменения его внутреннего содержания.Она ограничивается обработкой материала. Допускаются лишь изменения внешнего, редакционного или технического характера по хронологии акты располагаются соответственно времени их принятия - по субъектам соответственно принявшим органам - по социально-экономическим отраслям промышленность, с х, транспорт и т.д Кодификация - это форма систематизации путем объединения нормативного материала в единый, логически цельный, внутренне согласованный акт с изменением его внутреннего содержания.
Она упорядочивает значительную часть уже существующего и действующего законодательства, изменяя, дополняя и преобразуя его. В результате кодификации появляются укрупненные законодательные акты, регулирующие значительную часть общественных отношений.Инкорпорация может быть официальной, если сборник создается уполномоченным на то государственным органом и тогда приобретает юридическую силу , и неофициальной, если составляется частным лицом.
Кодификация всегда носит официальный характер. Таким образом, систематизация законодательства необходима в целях его упорядочения, классификации, придания ему стабильности, благодаря чему существенно облегчается реализация норм права. 38. Федеральное Собрание РФ. Структура, порядок формирования и функционирования.Высшим представительным органом РФ является Федеральное Собрание.
Российский парламент - представительный орган всего многонационального народа РФ, всех ее составных частей - субъектов, призван выражать его волю, реализовывать суверенитет, интересы народа, отражать мнение субъектов федерации. Федеральное Собрание олицетворяет законодательную власть РФ, осуществляет парламентский контроль.Федеральное Собрание, будучи представительнм органом законодательной власти РФ, занимает влиятельное положение в системе государственных органов, активно взаимодействует с другими федеральными органами государственной власти.
ФС имеет двухполатную структуру и состоит из Совета Федерации и Государственной Думы. Состав палат определяется Конституцией РФ. Совет Федерации состоит из представителей от каждого субъекта РФ - по два от каждого из субъектов один от представительного и один от исполнительного органов . 89х2 178 человек.Количество депутатов ГосДумы - 450. Госдума избирается сроком на 4 года. Депутатом Госдумы может быть избран гражданин достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
Члены Федерального Собрания обладают неприкосновенностью. Внутренняя организация определена Конституцией РФ. Каждая палата избирает из своего состава председателя и его заместителей. Палаты создают комитеты и комиссии.Федеральное Собрание может осуществлять законодательную власть по предметам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и ее субъектов подлижащим законодательному регулированию.
Ст. 105 Конституции РФ устанавливает федеральные законы принимаются Госдумой. Совет Федерации одобряет или отклоняет законы принятые Госдумой отклонение может быть преодолено Госдумой 2 3 голосов . Если СФ не рассмотрел закон в течении 14 дней он считается одобренным. При принятии поправок к Конституции и федеральным законом - ѕ голосов СФ и большинство Госдумы.Парламентский контроль для контроля за федеральным бюджетом ФС образует Счетную палату, по другим вопросам - комитеты и комиссии, Уполномоченный по правам человека, вопрос доверия Правительству.
К ведению Совета Федерации изменение границ субъектов федерации, указы Президента о военном и чрезвычайном положении, использование вооруженных сил за пределами РФ, назначение выборов Президента и отрешение от должности, назначение на должность судей Конст. суда, Верх. суда, Высш. Арбитр. суда, Ген. прокурора, зам. Предс. Счетной палаты и половины ее аудиторов.К ведению Госдумы ст. 103 согласие на назначение Предс. Правительства, Центр. Банка, Предс. Счетной палаты и половину ее аудиторов, Уполномоченного по правам человека.
Принимает участие в привлечении Президента к ответственности или отрешения от должности, объявление амнистии. По вопросам, отнесенным к ведению палат, они принимают постановления. 39. Система российского действующего права. Российская правовая система своими корнями уходит в глубокие пласты национальной культуры и государственности.Древнейшие источники русского права - обычаи славянских племен.
При возникновении княжеств обычаи превращались в обычное право. Дальнейшее развитие русской правовой идеи выразилось в движении к созданию единой государственности. На смену вечевым собраниям приходит земские соборы. Основным источником права делаются законодательства. 18 век завершил самостоятельные этапы развития русского права. При Петре I идет активный экспорт европейской правовой культуры, который насаждается сверху , самим государством.После эпохи Петра и далее продолжается массированное проникновение различных европейских институтов в русскую жизнь - от бытовых до государственно-правовых. Поэтому, правовая система России сейчас выступает как сложное, противоречивое сочетание божественного смысла, человеческого поведения и исскуственной, подчас коньюктурной маски, надеваемой на русский правовой феномен политической властью или господствующей идеологической системой.
Историческими, религиозными и юридическими источниками российской правовой системы, выступают два таких разных, на первый взгляд, законадательных массива, как право Российской Империи и советского права.
В результате столь сложного переплетения нормативного материала различной идеологической природы, в том числе включающего многих западных правовых ценностей, российское право пришло в сложное состояние начала новой этапной революции. Правовая система России принадлежит к особому типу правовой цивилизации.У нее специфическая система правой идентификации, которая, однако, не делает ее каким-то исключением в юридическом мире. Для русского типа правовой идентификации характерано стремление правосознания вкладывать в явление права собственный социально-этический смысл, стихийно - практический поиск справедливости вне строгой позитивистской юридической формы.
Символ христианской Троицы в ее православном толковании олицетворяет три принципиально важные для понимания российского права идеи идею духовного единства людей, идею социальности и соборности всего живого в мире и идею социальной ответственности человека.
Единство русского народа основывалось не на праве. Авторы западных стран могут сколько угодно насмехаться над юстицией и судьями, высмеивать их слабости, но ни один из этих авторов не представляет себе общество, которое может жить без судов и без прав. Такое представление мало кого шокировало в России.Подобно Святому Августину, Лев Толстой желал исчезновения права и создания общества, основанного на христьянском милосердии и любви.
В этом плане марксистский идеал будущего общества не нашел благодатную почву в моральных и религиозных чувствах русского народа . Ценность российского права - есть его способность к выражению духовности общества, от чего правопорядок приобретает завершенность и целостность с культурой. Российская правовая идея нуждается в самопознании, выявлении и активизации в политической культуре российского общества.Это возможно лишь в рамках своеобразной и во многом новой для России консервативной правовой революции, которая будучи направлена не на разрушение, а на исключительно понимание всего существующего, накопленного Россией на самых различных этапах ее политической истории, должна привести, в конечном счете, к самораскрытию права как элемента национальной общероссийской культуры.
Россия провозгласила движение по пути формирования правового, демократического, социального государства, общенародного по своей сущности.Это позволяет прогнозировать сближение ее правовой системы на новом, качественном уровне, при сохранении специфики, с романо-германской правовой системой как наиболее родственной, а также воспринятия некоторых достоинств прецедентного права, присущих системе общего права . Осуществляется комплекс мероприятий по обновлению законодательства, обеспечению господства права и верховенства закона, незыблимости основных прав и свобод личности, защите общества от произвола властей, взаимной ответственности государства и личности.
Идет судебная реформа.
Набирает силу плюрализм в экономике, политике и идеологии, т.е. существенно меняются правовая доктрина, образ мышления и жизни. 40. Договорная теория происхождения государства. Договорная теория происхождения государства получила распространение в более позднее время - в 17-18 в. в трудах Г.Гроция, Дж.Локка, Г.Гобса, Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищева.Согласно этой теории государство возникает в результате заключения общественного договора между людьми, находящимися в естественном состоянии, который превращает их в единое целое, в народ.
На основе этого первичного договора создается гражданское общество и его политическая форма - государство. Последнее обеспечивает охрану частной собственности и безопасности заключивших договор индивидов. В последующем заключается вторичный договор о подчинении их определенному лицу, которому передается власть над ними, обязанному осуществлять ее в интересах народа.В противном случае народ имеет право на восстание Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищев . Т.Гоббс доказывал противоположное поскольку власть передана монарху, он обладает неограниченными полномочиями.
Дж.Локк обосновывал идею конститационной монархии, так как, по его мнению, общественный договор есть определенный компромисс между монархом и подданным, есть определенное ограничение свободы и монарха, и народа. 41. Правовые отношения. Понятие и признаки.Правовые отношения - это часть общественных отношений, урегулируемых нормами права, субъекты которых являются носителями субъективных прав и субъективных юридических обязанностей.
По правовой принадлежности т.е. по объектам воздействия правоотношения соответствуют тем отраслям права, нормы которых они реализуют государственно-правовые, гражданско-правовые, семейные и т.д По субъектам правоотношения можно разделить на конкретные существует связь индивидуально определенных субъектов - управомоченного и обязанного , общие или абсолютные всеобщая юридическая индивидуально определенных управомоченных субъектов с неопределенным кругом обязанных лиц . Деление по генетической и функциональной связи по месту в механизме правового регулирования соответствуе делению норм права по организационным формам материальные основные и процессуальные производные правоотношения. В свою очередь последние могут быть процессуально-регулятивными и процессуально-охранительными.
По характеру воздействия функциям права правоотношения бывают регулятивные активного и пассивного вида , которые соответствуют всем регулятивным отраслям их деление зависит от того, как определяется содержание юридической обязанности совершение действий активное или воздержание от действий пассивное охранительные - правоотношения, возникающие из применения санкций правовых норм, оформляющих юридическую ответственность. По целям воздействия правоотношения делятся на статические, имеющие целью закрепление сложившихся общественных отношений, и динамические, призванные вызвать прогрессивные изменения в регулируемых общественных отношениях.
По содержанию выделяют простые правоотношения, не расчлененные на составные части купля-продажа сложные - включающие систему самостоятельных правоотношений, составляющих в системе единство направленного действия исправительно-трудовое . Элементы состава правоотношения Субъекты права - это граждане физические лица и юридические лица, которые наделяются государством способностью быть носителями юридических прав и обязанностей.
Правоспособность - это установленная признаная в законе возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования субъективного права.
Дееспособность - это установленная признаная в законе возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. 42. Правонарушение понятие, признаки и виды. Правонарушение - противоправное, общественно вредное, виновное деяние деликтоспособного лица. Противоправность обычно связана с запрещением деяния со стороны государства при помощи юридических средств, опирающихся на возможность государственного принуждения.
То что правом не запрещено не может считаться правонарушением. Формы проявления противоправности 1. прямое нарушение правового запрета 2. неисполнение возложенных обязанностей 3. злоупотребление субъективным правом 4. превышение компетенции и т д. Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему характеру для общества или личности. Только в этом случае оно признается таковым.Вред может быть материальным и моральным, измеримым и неизмеримым, физическим и духовным, значительным и незначительным, восстановимым и невосстановимым, наступившим и могущим наступить.
Общественно опасным считается преступление, которые составляют только часть правонарушений. Правонарушение должно быть обязательно виновным деянием, т.е. результатом свободного волеизъявления правонарушителя. Состав правонарушения включает объект и субъект правонарушения, объективную и субъективную стороны.Общим объектом всякого правонарушения являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом.
Объективная сторона противоправное деяние, противоправный результат, причинная связь между ними, место, время, обстановка Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью, т.е. возможностью отвечать за свои собственные деяния, посягающие на установленный правопорядок.Субъективная сторона 1. мотив 2.цель 3.вина. Различают две формы вины Умысел 1. Прямой умысел состоит в осознании правонарушителем общественно вредного характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или неизбежности наступления противоправного результата, причинной связи между ними, а также желания их наступления. 2. Косвенный умысел устанавливается если правонарушитель осознавал противоправность своего деяния, предвидел возможность наступления противоправного результата, не желал, но сознательно допускал последствия или относился к ним безразлично.
Неосторожность 1. Противоправная самонадеятельность легкомыслие состоит в осознании правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности наступления противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его предотвращение, полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п. без достаточных на то оснований. 2. Противоправная небрежность выражается в том, что правонарушитель не осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления противоправного его результата, хотя по всем обстоятельствам дела при условии необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был его предвидеть.
По степени и характеру общественной вредности правонарушения подразделяются на 1. преступления виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания 2. проступки отсутствие общественной опасности гражданско-правовые гражданское, трудовое, земельное и семейное право - административно-правовые административное, финансовое, земельное, процессуальное право - дисциплинарные прогулы, опоздания, пропуск занятий, невыполнение распоряжений администрации, нарушение уставов . 43. Применение как форма реализации права. Стадии процесса и акты применения.
Применение права - это властная организующая деятельность компетентных субъектов по реализации норм права путем конкретизации общих предписаний для индивидуального случая.
Акты применения права - это документально оформленное, государственно властное, индивидуально конкретное письменное или устное решение компетентного субъекта, принятое на основе норм права, обладающее юридической силой и влекущее возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Акты применения являются стадией реализации нормы права.
Применение права следует рассматривать в двояком смысле - как форму реализации права, т.к. существуют и другие исполнение, использование, соблюдение - как стадию реализации права.Т.к. применение нормы права связано с осуществлением либо ее диспозиции, либо санкции, то акты применения опосредуют - исполнительно-распорядительную деятельность гос. органа напр распределение матер.фондов - правоохранительную деятельность напр приговор суда Применению права присущи следующие функции - социальные - экономические, политические, социально-культурные, культурно-воспитательные - юридические - регулятивные и охранительные закрепление господствующих общ. отношений, охрана общ. отношений . Стадии I. Анализ фактических обстоятельств дела с которыми связано применение диспозиции или санкции правовой нормы.
Должен быть полным, объективным, исследованы все обстоятельства дела, фактов, дана юридическая оценка значения этих фактов.
II. Выбор отыскание правовой нормы - для определения поведения участников правоотношения или для оценки поведения когда применяется санкция.При этом проверяется 1 подлинность нормы права и ее действенность, 2 характер действия нормы - прямое или косвенное, 3 пределы действия в пространстве, во времени и по кругу лиц. III. Уяснение смысла и содержания нормы права. IV. Разъяснение нормы права компетентными гос. органами или иными субъектами.
V. Принятие акта применения нормы права. Исполнение акта применения - есть заключительный этап реализации нормы права, поэтому мы не говорим о нем как о стадии применения права. Субъекты - гос. органы, должностные лица, уполномоченные общ. организации. 44. Романо-германская правовая система.Романо-германская правовая семья или системаконтинентального права Франция, Германия, Италия, Испания ит.д. имеет длинную юридическую историю.
Она сложилась в Европев результате усилий ученых европейских университетов, которыевыработали и развили, начиная с 12 века на базе кодефикацииимператора Юстиниана общую для всех юридическую науку,приспособленную к условиям современного мира. Во всех странах романо-германской семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается высшая юридическая сила. Она выражается как в соответствии конституции законов и подзаконных актов, так и в установлении большинством государств судебного контроля за конституционностью обычных законов.
Конституции разграничивают компетенцию различных государственных органов в сфере правотворчества и в соответствии с этой компетенцией проводят дифференциацию различных источников права.В романо-германской юридической доктрине и, главным образом, в законодательной практике различают три разновидности обычного закона кодексы, специальные законы текущее законодательство и сводные тексты норм. В большинстве континентальных стран приняты и действуют гражданские либо гражданские и торговые , уголовные, гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные и некоторые другие кодексы.
Система текущего законодательства также весьма разнообразна. Законы регулируют отдельные сферы общественных отношений, например, акционерные законы. Число их в каждой стране велико.Особое место занимают сводные тексты налогового закодательства. Среди источников романо-германского права велика и все более возрастает роль подзаконных актов регламентов, административных циркуляров, декретов министров и других.
По вопросу о судебной практике, как источника романо-германского права позиция доктрины весьма противоречива. Несмотря на это можно сделать вывод о возможности отнесения судебной практики к числу вспомогательных источников. В первую очередь это касается кассационного прецедента . Кассационный суд - это высшая инстанция.Поэтому, в сущности и простое судебное решение,основанное, например, на аналогии или на общих принципах, благополучно пройдя кассационный этап , может восприниматься другими судами при решении подобных дел, как фактический прецедент.
Здесь можно говорить о судебном прецеденте как о некотором исключении, не затрагивающем исходного принципа господства закона. Является принципиально важным, что суды не превращаются в законодателя. 45. Государство и церковь. Правовое регулирование их взаимоотношений.В период распада первобытно-общинного общества и возникновения государства присходит разделение социальных норм на религию и правовую мораль.
Огромное влияние религия оказала на рабовладельческое общество. Все древние народы дают божественное объяснение и обоснование святым законам. Переход к феодальной эпохе был связан с четким оформлением мировых религий. Развивается каноническое право, все прочнее утверждаются нормы шариата.В России эпизодические попытки православной церкви усилить свое влияние на государство вначале особого успеха не имели.
Создание государственной системы управления церковью существенно ограничивало свободу православной церкви. В дореволюционной России реформой начала XVIII в. была установлена гос. церковность в лице православия. Будучи частью гос. аппарата церковь пользовалась особыми привилегиями владела недвижимостью, получала субсидии. С приходом Сов. власти церковь отделилась от государства, упразднились все формы союза церкви и государства.В настоящее время в России конституцией каждому гражданину гарантируется свобода вероисповедования, включая право не исповедовать никакой.
Закон О свободе вероисповедования реализует право на реализацию убеждений, религиозные объединения и религиозную деятельность. Религиозные объединения определяются как добровольные объединения совершеннолетних граждан, образованные в целях совместного осуществления прав граждан на свободу вероисповедования. 46. Разделение властей в государстве теория, опыт, проблемы.
Важный элемент правового государства помимо господства права - разделение властей. Теория разделения властей лежит в основе западных концепций правового государства. Принцип разделения властей имеет два аспекта. Во-первых, это разделение власти между самими органами государства. Ни одному из органов не принадлежит вся государственная власть в ее полном объеме. Запрещается осуществлять функции, принадлежащие другому органу. Но разделение властей не абсолютно.Это действующий механизм, достигающий единства на основе согласования и специальных правовых процедур, предусмотренных в том числе и на случай конфликта и экстремальных ситуаций. Какая-то власть при этом должна все-таки выйти на первое место, занять верховное положение.
С точки зрения логики правового государства такой властью обладает законодательная власть, поскольку она формирует правовые масштабы и юридические нормы общественной и государственной жизни, основные направления внутренней и внешней политики.
Единственным представительным и законодательным органом Российской Федерации является - Федеральный парламент. Он является политически устойчивым, постоянно действующим органом. Формируется на основе всеобщих и прямых выборов. Порядок выборов устанавливается федеральным законом. В Верховном Совете представлены как все граждане РФ, так и все субъекты федерации. Он состоит из двух палат Государственной Думы и Федерального собрания.Обладая исключительным правом принятия и изменения законов, Федеральный парламент определяет на основе конституции рамки, в которых действует и законодательная, и исполнительная, и судебная власти.
Сильнейшими средствами воздействия парламента на исполнительную власть является утверждение и контроль за исполнением бюджета, участие в назначении главы и членов правительства, а в необходимых случаях - и смещение отдельных членов правительства контроль за деятельностью специальных служб и внешней разведки.В системе сдержек и противовесов свою роль играет глава государства. Без этого механизм разделения властей будет несовершенным.
Президент осуществляет общее руководство, назначенным им с согласия Федерального парламента, Правительством, которое одновременно находится под контролем парламента.Президент возглавляет исполнительную власть и представляет Российскую Федерацию во внутренних и внешних отношениях. Под руководством Президента, осуществляя внутреннюю и внешнюю политику РФ, действует правительство РФ. Структура, состав и компетенция правительства определяется федеральным законом.
Без надлежащих сдержек исполнительная власть неизбежно подминает под себя законодательную и судебную. Поэтому против нее нужны особые гарантии. Исполнительная власть формируется представительными органами, подконтрольна и подотчетна им, действует на основе и во исполнение законов. Судебная система правосудия - третья необходимая ветвь власти в механизме разделения властей. Это арбитр, решающий споры о праве.В правовом государстве правосудие осуществляется только судом.
В этом - важнейшая гарантия прав и свобод граждан, правовой государственности в целом. Суд не должен подменять собой законодателя или исполнителя. Но не законодатель, ни исполнитель не должны присваивать себе функции суда. В этой связи самым главным является обеспечение реальной независимости суда от различного рода органов и лиц, которые диктовали бы ему свою волю и фактически узурпировали судебную власть.Поэтому судьи, кроме мировых судей, несменяемы.
Они увольняются в отставку по достижении 70-ти летнего возраста. Судьи должны назначаться вышестоящими органами власти. Выражением равенства граждан перед законом является подсудность общему суду, недопустимость расширения юрисдикции специальных судов. Систему общих судов возглавляет Верховный Суд Федерации - высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства.Он может осуществлять надзор за судебной деятельностью высших судов республик, краев, областей, окружных судов.
Полномочия, организация и порядок деятельности Верховного Суда РФ устанавливается федеральным законом. В суде целесообразно рассматривать также хозяйственные споры предприятий, организаций и учреждений, поскольку судебная процедура дает спорящим сторонам больше законных возможностей для вынесения обоснованного и справедливого решения. 47. Право и мораль.Мораль нравственость - это взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т. д. Взаимодействие права и морали в обществе - сложный, многогранный процесс.
Наиболее характерной чертой взаимодействия права и морали является их сближение, взаимопроникновение, усиление их согласованного воздействия на общество. В процессе совместного регулирования общественных отношений возникает качественно новое явление - морально-правовое воздействие.
Право и мораль имеют общие черты - право и мораль являются надстройкой над экономическим базисом общества - право и мораль имеют нормативное содержание и призваны быть регулятором поведения человека, общественных отношений - право и мораль основаны на общности социально-экономических интересов, культуры общества, приверженности людей идеалам свободы и справедливости. Право и мораль имеют отличительные черты 1. Если право возникает вместе с государством, то мораль рождается задолго до появления государственно-организованного общества. 2. Право состоит из норм, установленных и санкционируемых в определенном порядке компетентными государственными органами и зафиксированных в юридических актах.
Мораль же включает не только нормы, но и представления, чувства, т.е. является более сложным по своей структуре явлением. 3. В нормах права выражается и закрепляется воля народа, в морали же воля выступает в форме общественного мнения. 4. Содержание норм права характеризуется определенностью, конкретностью.
Моральные же требования отличаются более широким содержанием, дают больший простор для толкования. 5. Отличие норм права и морали проявляется также и в характере гарантий осуществления этих норм. Нормы морали реализуются в силу привычки, внутренних побуждений. Внутренним гарантом морали выступает совесть человека, а внешним - сила общественного мнения.Право же опирается на собственный моральный авторитет, но в качестве гарантии воплощения его норм выступает авторитет и принудительная власть государства. 6. Право и мораль опираются на меры принуждения, но их характер и способ осуществления различны.
В сфере морали принуждение выступает в форме общественного мнения.Мера осуждения не регламентирована обсуждение, порицание, предупреждение . В случае же совершения правонарушения соответствующие государственные органы обязаны принять меры, предусмотренные законодательством. 7. Различие между нормами права и морали проявляется и в оценке мотивов поведения человека.
Право предписывает необходимость всесторонней оценки поведения человека, совершившего правонарушение или преступление, но с правовой точки зрения безразлично, какими мотивами руководствовался человек в конкретном случае, если его поведение по своим результатам является законным. С моральной же точки зрения важно выявить мотивы человека в выборе определенного варианта поведения, которое внешне является правомерным и нравственным. 8. Различны и исторические судьбы права и морали.
Право отомрет вместе с государством, а нормы морали получат свое развитие, обогатятся новым содержанием, останутся одним из основных видов регулирования поведения людей в обществе. 48. Сущность государства. Сущность государства состоит в том, чтобы обеспечивать с помощью аппарата политической власти целостность общества и его надлежащее функционирование в эпоху цивилизации.Т.е. в обстановке, когда общество существует как суверенный, самостоятельный организм и когда в нем утверждается демократия - народовластие, экономическая свобода, свобода личности.
Высшее общественное предназначение государства - гарантировать на властной основе свободу в обществе, создать твердые и устойчивые условия, при которых целостность общества и его надлежащее функционирование достигаются главным образом в силу экономических и духовных факторов.Существование и сила власти в государстве, опирающейся на аппарат принуждения, оправданы постольку, поскольку на ее основе осуществляются управленческо-обеспечительная и охранительная функции государства.
Вместе с тем власть в государстве может быть использована и как самостоятельная, самодовлеющая сила, в том числе для реализации групповых, узкоклассовых, клановых, личных и иных интересов, не совпадающих с потребностями общества, а также для решения религиозных или иных идеологических задач, например, для воплощения коммунистической утопии.
В такой обстановке государство теряет свое общественное предназначение, во многом становится групповым - классовым, националитическим - образованием, орудием политической борьбы, достижения узкоклассовых или националистических целей и отсюда негативной силой в обществе. Не получает развития весь комплекс институтов государства, и само оно - несмотря на обширность, громозкость, усложненность и даже отработанность аппарата власти - остается неразвитым, авторитарным или тоталитарным. 49. Функции государства понятие, классификация, содержание.
Функции государства это основные направления деятельности государства по реализации стоящих перед ним задач для достижения определенных целей, обусловленных как классовой, так и общесоциальной его сущностью и социальным назначением.Каждая функция государства имеет предметно-политическую характеристику, ибо ее содержание показывает, что является предметом их деятельности, какие средства им используются для достижения той или иной цели. Содержание функций не остается неизменным на отдельных этапах развития государства, что подтверждается их своеобразием в периоды радикальных экономико-социальных изменений, революций в различных сферах жизни государственно-организованного общества. Особенно существенно различие в содержании функций государств, принадлежащим к разным общественно-экономическим формациям.
Функции государств эксплуататорских типов имеют существенные общие черты 1 ведущее значение функции прямого подавления эксплуататорским меньшинством эксплуатируемого большинства населения.
Различия касаются приемов, масштабов, конкретных целей подавления и классов, в отношении которых оно осуществляется 2 охрана частной собственности на орудия и средства производства различия вытекают из особенностей самих форм частной собственности 3 обеспечение лишь внешних условий существующих отношений эксплуатации, ограниченное вмешательство государства в экономику.Функции государства демократического типа противополжны в своем содержании функциям эксплуататорских государств 1 второстепенное значение функции прямого подавления оно осуществляется большинством населения в отношении свергнутого эксплуататорского меньшинства и постепенно утрачивает свое значсение, хотя рецидивы могут быть 2 охрана всех существующих форм собственности на средства производства 3 ведущее значение организаторских функций, неизвестных эксплуататорским государствам 4 целенаправленность функций на решение задач демократического строительства.
К функциям, вытекающим из природы всякого общества, относятся все направления деятельности государства по поддержанию естественных условий существования человеческого общества, которые предполагают деятельность как внутреннюю, так и на межгосударственной основе. Соотношение классового и общесоциального в государстве позволяет сделать вывод о том, что следует различать государства с преимущественно классовыми функциями и государства с преимущественно общесоциальными демократическими функциями, что предполагает выяснение не только направлений деятельности, но и социального назначения государства.
В юридической литературе существуют различные основания классификации функций государства по сферам деятельности, по продолжительности действия, по социальной значимости, по правовым формам осуществления.
По сферам государственной деятельности общепринятым считается деление функций на внутренние и внешние.Первые связаны с реализацией задач государства внутри страны, а вторые - на межгосударственном уровне, где оно выступает субъектом международно-правовых отношений.
По продолжительности действия функции государства подразделяются на постоянные и временные. К первым относятся такие, которые присущи государству на всех этапах его существования, вторые характеризуются непродолжительностью существования, что обусловлено спецификой задач государства на отдельных этапах его функционирования.По социальной значимости функции государства традиционно подразделяются на основные и неосновные.
Первые выполняются всеми его органами во взаимодействии, их можно назвать общими, т.е. одинаково присущими каждому звену государства. Функции, свойственне лишь конкретным государственным органам, являются одельными. Деятельность государства по осуществлению своих функций облекается в правовые формы правотворчество, исполнительно-распорядительная, правоохранительная, которые основаны на принципе разделения властей.Соответственно и функции государства подразделяются на законодательные правотворческие , управленческие и судебные, что в принципе отражает механизм реализации государственной власти.
Причем каждая из названных функций может осуществляться совокупностью государственных органов, принадлежащих к определенным независимым ветвям власти. 50. Инкорпорация и консолидация права. Инкорпорация есть упорядочение нормативных актов без переработки содержания норм права, т.е. систематизация вне пределов правотворческого процесса.
Главное назначение инкорпорации - упорядочение нормативных актов. Правда, инкорпорация может оказывать воздействие и на правотворчество, особенно когда в процессе инкорпорации выявляются потребности проведения содержательной переработки правовых норм или издания новых норм права32. Тем не менее ее главное назначение состоит в упорядочении, в приведении в систему действующих нормативных актов. Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную.Официальная инкорпорация - упорядоченное объединение нормативных актов путем издания компетентными органами сборников собраний действующих нормативных актов.
Она является способом формой официального опубликования и переопубликования вступающих в юридическую силу или уже действующих нормативных актов, а сборники служат официальными источниками достоверной правовой информации. В рамках официальной инкорпорации могут быть выделены ее разновидности по другим основаниям.Широко распространена хронологическая инкорпорация, означающая упорядочение нормативных актов по времени их издания.
Это - Ведомости Верх.Совета и Собрание постановлений Правительства. К хронологической инкорпорации относятся и хронологические собрания, действующего законодательства в субъектах Федерации. Официальной формой хронологической систематизации нормативных актов некоторых министерств являются издаваемые ими Бюллетени нормативных актов. Известна также тематическая официальная инкорпорация.Она дает возможность более или менее полно объединить акты, посвященные одной теме, сфере государственной деятельности или отрасли права, что способствует выявлению возможных пробелов и расхождений в правовом регулировании и облегчает отыскание и использование нормативных актов в юридической практике. Например, Свод законов является вершиной предметной тематической инкорпорации и представляет собой собранные воедино и расположенные в строгом порядке законы и важнейшие подзаконные нормативные акты. Неофициальная инкорпорация проводится различными организациями, органами и лицами и носит справочно-информационный характер.
Консолидация - форма систематизации, в процессе которой ранее изданные нормативно-правовые акты по тому или иному вопросу сводятся объединяются в единый акт33. Ранее действовавшие нормативно-правовые акты прекращают в этой связи свое существование.
Удачным примером консолидации времен бывшего Союза являлся Указ Президиума союзного Верховного Совета от 1 октября 1980 г. О праздничных и памятных днях , объединивший а тем самым и заменивший сорок восемь ранее действовавших актов по этому вопросу.
Широко распространена консолидация ведомственных нормативно-правовых актов. Значительную роль она будет играть и при систематизации общероссийских нормативно-правовых актов. Уже сейчас очевидно, что разрозненное законодательство о налогах, о занятости населения, безработице и безработных и другое должно быть консолидировано.Таким образом, систематизация нормативно-правовых актов является логическим завершением правотворчества и позволяет создать стройную, работающую систему законодательства. 51. Представительные и исполнительные органы власти РФ на современном этапе.
К числу представительных государственных органов относятся законодательные учреждения и местные органы власти и самоуправления. Они формируются путем избрания их населением страны, действуют от его имени и ответственны перед ним. Высшим представительным органом РФ является Федеральное Собрание.Российский парламент - представительный орган всего многонационального народа РФ, всех ее составных частей - субъектов, призван выражать его волю, реализовывать суверенитет, интересы народа, отражать мнение субъектов федерации.
Представительный характер Федерального Собрания обусловлен порядком формирования его палат.Совет Федерации составляют представители субъектов федерации - по два от каждого из них один из представительного, а другой от исполнительного органов государственной власти субъекта федерации.
Представительная природа Федерального Собрания в определенной степени проявляется и в составе депутатов Государственной Думы. Среди них представители многих наций, народностей, этнических групп, населяющих нашу страну, разных слоев общества, политических организаций, профессий, религиозных взглядов.В их составе имеются мужчины, женщины, люди разных возрастных групп. Представительская природа Государственной Думы проявляется также в установлении определенного срока, по истечении которого проводятся новые выборы и обновляется состав депутатов.
Федеральное Собрание олицетворяет законодательную власть РФ, осуществляет парламентский контроль. Федеральное Собрание, будучи представительнм органом законодательной власти РФ, занимает влиятельное положение в системе государственных органов, активно взаимодействует с другими федеральными органами государственной власти.Представительные органы местного самоуправления - собрание представителей, которые могут именоваться думой, муниципальным собранием и т.п. Они избираются непосредственно городским, сельским населением.
Представительный орган местного самоуправления собрание представителей утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении, устанавливает местные налоги и сборы, утверждает программы развития соответствующих территорий, осуществляет контроль за деятельностью главы местного самоуправления.Органы местного самоуправления организуют исполнение законов РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, правовых актов органов субъектов РФ. Они также оказывают содействие федеральным органам государственной власти и субъектов РФ, расположенным на их территории, осуществляют координацию деятельности органов территориального общественного самоуправления населения. 62.Юридическая значимость и сила актов толкования права нормативного, казуального, доктринального.
Нормативное толкование это разъяснение общего характера, имеющее в виду определенную категорию дел. Это общеобязательное толкование, сохраняющее свою силу для всех возможных будущих случаев применения данной правовой нормы.
Его необходимость вызывается во-первых, неясностью закона, неточным словесным выражением воли законодателя во-вторых, неверным пониманием закона правоприменяющими органами. Нормативное толкование может исходить только от компетентного органа.Законодатель дает толкования по любому вопросу государственной жизни, и они имеют высшую юридическую силу. Правительство может толковать лишь акты органов исполнительной власти. Нормативное толкование закона может давать Пленум Верховного Суда РФ. Он обобщает судебную практику и дает судам, другим органам, должностным лицам руководящие разъяснения по вопросам применения законодательтва, возникающим при рассмотрении данной категории дел. Однако Пленум не может давать толкование норм, с которыми суды не имеют дела. Казуальное толкование - официальное обязательное разъяснение нормы права применительно к еонкретному казусу.
Оно обязательно только для решения дела, в отношении которого дано. Поэтому их ни в коем случае нельзя механически распространять на другие однородные дела, поскольку каждое из них имеет индивидуальные особенности.
Все органы, применяющие нормы права могут давать казуальное толкование. Приговор, решение суда, мотивирующие применение той или иной нормы права, являются казуальным толкованием закона.Для других дел, которые будут решаться в дальнейшем на основе данной статьи закона, это толкование уже не будет иметь силы. Доктриальное толкование - это разъяснение, исходящее от ученых-теоретиков и юристов-практиков.
Оно не является обязательным и поэтому на него нельзя ссылаться при официальной мотивировке выносимого решения. Но оно призвано помочь практическим работникам глубже разобраться в содержании применяемых норм, предотвратить возможные ошибки в будущем при реализации правовой нормы.Доктриальные разъяснения, содержащиеся в комментариях законодательства, в научной литературе призваны способствовать дальнейшему росту правосознания, воспитанию работников государственного аппарата, каждого юриста в духе глубокого понимания требований закона. 63. Механизм государства.
Понятие и структура. Механизм государства представляет собой систему государственных организаций, посредством которых реализуются государственная власть, обеспечивается государственное руководство обществом.Механизм государства обладает следующими свойствами 1 он состоит из особой группы людей, которая выделилась из общества и занимается только тем, или почти только тем, что управляет 2 образующие его гос. органы иерархически соподчинены друг с другом 3 каждый орган обладает властными, обязательными для всех полномочиями 4 обязательно наличие организованных и материальных орудий принуждения.
Государственный аппарат - это часть механизма государства, представляющая собой совокупность гос. органов, наделенных властными полномочиями для реализации гос. власти. В структуру механизма государства также входят гос. учреждения и гос. предприятия.
Гос. учреждения - это такие гос. организации, которые осуществляют непосредственную деятельность по выполнению функций государства в различных сферах экономической, социальной, культурной, охранительной и т.п. Гос. предприятия учреждаются для осуществления хозяйственной деятельности в целях производства продукции либо его обеспечения, выполнения различных работ и оказанию многочисленных услуг для удовлетворения потребностей общества, частных лиц, извлечения прибыли. 64. Обычай как источник права.
Правовой обычай исторически был первым источником права, регулировавшим отношения в период становления государства.Вообще под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на основе постоянного и единообразного повторения данных фактических отношений.15 Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства. Дошедшие до нас крупные законодательные памятники прошлого Законы Ману, Русская правда - это сборники правовых обычаев.
Природа правового обычая характеризуется следующими особенностями. Он, как правило, носит локальный характер, т.е. применяется в рамках сравнительно небольших общественных групп людей. Юридические обычаи часто тесно связаны с религией. В Индии, например, обычное право входит в структуру индусского права. Правовой обычай отличается определенность правила, непрерывным и единообразным характером его соблюдения.Нормы правового обычая нередко выражаются в пословицах, поговорках, афоризмах.
Не следует полагать, что правовые обычаи - архаичное явление, потерявшее в настоящее время всякое значение. Как свидетельствуют новейшие исследования, правовые обычаи широко применяются при регулировании общественных отношений особенно земельных, наследственных, семейно-брачных в государствах Африки, Азии, Латинской Америки.Отдельные обычаи, вошедшие в древние законы той или иной страны, действуют без изменений до сих пор. Например, в Таиланде по сей день бытует закон, определяющий условия развода супругов, выработанные еще в процессе формирования обычаев.
Муж и жена в присутствии свидетелей одновременно зажигают по свече одинаковых размеров. Тот из супругов, чья свеча догорит первой, должен покинуть дом, не взяв с собой ничего из имущества. Правовой обычай - это обычай, применение которого обеспечивается санкцией государства.Его следует отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, религиозное правило, нравы.
Санкционирование обычая может осуществляться путем восприятия его судебной, арбитражной или административной практикой. Решение государственного органа, в котором применен обычай, признается соответствующим государством и может быть принудительно исполнено. Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики.Нередко обычай отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, исторически сложившееся неравноправие полов.
Такие обычаи в целях социальной безопасности и личного благополучия граждан государство вполне оправданно запрещает. Государство к различным обычаям относится по-разному одни запрещает, другие одобряет и развивает. Более или менее длительное существование правовых обычаев можно ожидать лишь в некоторых сферах правового регулирования, например, при регулировании внешней торговли.Известно лишь несколько статей Кодекса торгового мореплавания, в которых учитывается действие обычаев порта или международных обычаев мореплавания ст.134 КТМ РФ устанавливает Срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения - сроками, обычно принятыми в порту погрузки В других актах иногда встречаются ссылки на деловые обыкновения.
При этом следует отметить, что содержание обычной нормы не получает прямого текстуального закрепления в законе или ином нормативном акте17. Вряд ли прав и С.Л.Зивс, утверждая, что наше законодательство вообще не знает правового обычая18. Отечественное законодательство допускает использование в юридической практике обычаев.
Государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни. Обычаи, противоречащие государственно властвующей политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом.Например, в Уголовном кодексе России есть статьи, запрещающие такие пережитки родового быта и феодально-байского отношения к женщине, как калым за невесту, похищение ее. Это оправданная мера, хотя, как известно, пока не совсем эффективная.
Развитие права России вряд ли должно идти по пути официально-силового исключения из системы источников обычаев. Видимо, вскоре следует ожидать появления новых рыночных обычаев, которые будут регулировать отношения до и вместе с юридическими нормами.В международном праве обычай представляет собой не только форму выражения традиционных норм, но и важный способ создания новых юридических обязательных правил поведения государств в тех вновь появляющихся областях межгосударственных отношений, которые требуют правового регулирования.
Он является современным и активно функционирующим источником права.Поэтому следует иметь в виду, что концепция обычая в том виде, как она применяется в международной практике и рассматривается в доктрине международного права, имеет мало общего с представлениями об обычае, основанными на особенностях этого источника во внутренних, национальных системах права19. И с теоретической, и с практической точек зрения необходимо отличать обычай как процесс создания норм международного права от обычая - результата этого процесса, т.е. юридически обязательного правила поведения, сложившегося в межгосударственной практике. 65. Государственные режимы.
Демократия и формы ее осуществления.Формы государственного режима - представляют собой совокупность способов и методов осуществления власти государством.
Государственный режим - важнейшая составная часть политического режима, существующего в обществе.Политический режим - понятие более широкое, поскольку оно включает в себя не только методы государственного властвования, но и характерные способы деятельности негосударственных политических организаций партии, движения, клубы, союзы . Государственные режимы могут быть демократическими и антидемократическими тоталитарные, авторитарные, расистские . поэтому основным критерием классификации государств по данному признаку является демократизм форм и методов осуществления государственной власти.
Для рабовладельческих государств характерны и деспотия и демократия для феодализма - и не ограниченная власть феодала, монарха, и народное собрание для современного государства - и тоталитаризм, и правовая демократия.Идеальных демократических форм государственного режима в реальной действительности не существует. В том или ином конкретном государстве присутствуют различные по своему содержанию методы официального властвования.
Тем не менее можно выделить наиболее общие черты, присущие той или другой разновидности государственного режима. Демократический режим складывается в правовых государствах.Они характеризуются методами существования власти, которые реально обеспечивают свободное развитие личности, фактическую защищенность ее прав, интересов. Конкретно режим демократической власти выражается в следующем - режим представляет свободу личности в экономической сфере, которая составляет основу материального благополучия общества - реальная гарантированность прав и свобод граждан, их возможность выражать собственное мнение о политике государства, активно участвовать в культурных, научных и других общественных организациях - создает эффективную систему прямого воздействия населения страны на характер государственной власти - в демократическом государстве личность защищена от произвола, беззакония, так как ее права находятся под постоянной охраной правосудия - власть в одинаковой степени обеспечивает интересы большинства и меньшинства - основным принципом деятельности демократического государства является плюрализм - государственный режим базируется на законах, которые отражают объективные потребности развития личности и общества.
История знает различные формы демократических режимов.
Наибольшее распространение в настоящее время получил режим парламентерской демократии, основанный на передаче власти парламенту.
Так же существует либерально-демократический режим. 66. Пробелы в праве и способы их устранения. Пробел в праве - это отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств,находящихся в сфере правового регулирования, отсутствие нормы права для урегулирования какого-либо вида общественных отношений.Существуют действительные и мнимые пробелы в праве. Действительный пробел - отсутствие нормы права, регулирующей конкретное общественное отношение, в том случае, когда такое отношение входит в сферу правового регулирования.
Мнимым является пробел, когда определенный вопрос не регулируется правом, хотя по мнению того или иного лица, группы лиц, должны быть урегулированны нормами права.В юридической литературе различаются первоначальная и последующая пробельность в праве. Первая обусловливается тем, что законодатель не смог охватить формулировками нормативного акта всех жизненных ситуаций, требующих правового регулирования, а вторая вызывается появлением новых общественных отношений, которые не могли быть предусмотренны законодателем.
Главным путем устранения пробелов является правотворчество.Для временного устранения пробела предусмотрено два способа аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы, которая рассчитана на регулирование похожих общественных отношений, близких по своему значению и характеру аналогия права - решение конкретного дела исходя из принципов права в целом, отрасли или института данной отрасли права.
Пробелы в праве могут восполняться путем аналогии лишь в том случае, если это прямо разрешено законом. Применение аналогии недопустимо в уголовном и административном праве. 67. Формы правления. Форма правления представляет собой отражение способов организации государственной власти конкретного государства.Форма правления представляет собой структуру высших органов государственной власти, порядок их образование и распределение компетенции между ними. Форма государственного правления дает возможность уяснить - как создаются высшие органы государства и какого их строение - как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными органами - как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и населением страны - в какой мере организация высших органов гос-ва позволяет обеспечивать права и свободы гражданина.
По указанным признакам формы государственного правления подразделяются на - монархические единоличные, наследственные - республиканские коллегиальные, выборные Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству.
Основными признаками классической монархической формы управления являются - существ-ние единоличного главы гос-ва, пользующегося своей властью пожизненно царь, король, шах - наследственный порядок преемственности верховной власти - представительство государства монарха по своему усмотрению - юридическая безответственность монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она стала основной формой государственного правления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического управления.В свою очередь монархия делится на - абсолютную ограниченную парламентарную дуалистическую теократическую парламентарную Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих компетенцию монарха В истории такими странами были Россия XVII - XVII и Франция до революции 1789 года. Конституционная монархия представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха значительно ограничена представительным органом.
Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию.
Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества. Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция и др Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалистической.Парламентская монархия характеризуется следующими основными признаками - правительство формируется из представителей определенной партии или партий получивших большинство голосов на выборах в парламент - лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой государства - в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически отсутствует, она является символической - законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются монархом - правительство согласно конституции несет ответственность не перед монархом, а перед парламентом. Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и др. При дуалистической монархии государственная власть носит двойственный характер.
Юридически и фактически власть разделена между правительством, формируемым монархом, и парламентом.
Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет буржуазию и другие слои населения.Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии 1871-1918 , сейчас в Марокко.
В некоторых государствах монарх возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной.Такие монархи носят название теократические Саудовская Аравия . Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок Общими признаками республиканской формы правления являются - существование единоличного и коллегиального главы государства - выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов государственной власти - осуществление государственной власти не по своему велению, а по поручению народа - юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных законом - обязательность решений верховной государственной власти.
Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в Афинском государстве.По мере развития общественной жизни она видоизменялась, приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием.
Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского правления. В свою очередь они делятся по форме государственного устройства на - парламентарные - президентские Парламентская республика - разновидность современной формы государственного правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту.В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством голосов в парламенте.
Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у власти, пока в парламенте они обладают большинством. В случае утраты доверия большинство членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов.Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д. Глава правительства премьер-министр, председатель совета министров, канцлер назначается, как правило, президентом.
Он формирует возглавляемое им правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и отвечает за свою деятельность перед парламентом.Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль за исполнительной властью.
Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет перспективы развития социально-экономического развития страны, решает основные вопросы внешней, в том числе оборонной политики.Парламентарная форма республиканского правления представляет собой такую структуру высших органов государственной власти, которая реально обеспечивает демократизм общественной жизни, свободу личности, создает справедливые условия человеческого общежития, основанные на началах правовой законности.
К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию по конституции 1947 годка , Австрию, Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др. Президентская республика - одна из разновидностей современной формы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства.Наиболее характерные черты президентской республики - внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства - ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом - более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы государства. Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки.
В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит принцип разделения властей, четко определено, что законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная - президенту, судебная - Верховному суду. Президент США населением страны путем косвенного голосования выборов - через коллегию выборщиков.
Количество выборщиков должно соответствовать числу представителей каждого штата в парламенте конгрессе . Правительство формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его партии. Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во Франции президент избирается всеобщим голосованием.Избранным считается кандидат, получивший абсолютное количество голосов.
Такой же порядок избрания президента установлен в России в 1991 году. Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, является то, что президент либо совмещает полномочия главы государства и главы правительства и участвует в формировании кабинета или совета министров Франция, Индия . Президент наделяется и другими важными полномочиями как правило, он имеет право роспуска парламента, является верховным главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, утверждает законы путем их подписывания, нередко представительствует в правительстве, назначает членов Верховного суда. В цивилизованных странах президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, наравне с которой по принципу разделения властей нормально функционируют законодательная и судебная власти.
Эффективно действующий механизм издержек и противовесов, существующих в современных президентских республиках, способствует возможности гармоничного функционирования властей, позволяет избежать произвола со стороны исполнительной власти.
В странах Латинской Америки часто встречаются суперпрезидентские республики . Эта форма правления - практически независимая, слабо контролируемая законодательной и судебной властью. Это особый конгломерат традиционной формы с полудиктаторским управлением. 68. Государство в политической системе общества. Государство выступает как особое звено в структуре политической системы общества.Его роль и место в этой системе не отождествляется с ролью и местом, с одной стороны, правещей партии, а с другой - иных звеньев этой системы.
Государство не просто самое массовое политическое объединение граждан, а объединение всех без исключения граждан, всех членов общества, находящихся в политико-правовой связи с государством, независимо от классовой, возрастной, профессиональной и прочей принадлежности.Государство есть выразитель их общих интересов и мировоззрения. Следовательно, с деятельностью государства, с осуществлением государственного управления связаны реальные и самые широкие возможности для всех граждан участвовать в политической жизни общества.
Идеи участия каждого человека в решении общих дел, ответственности каждой личности за судьбу государства, общества в целом нашла свое конкретное выражение в целом ряде законов, Декларации прав и свобод человека и гражданина.Место и роль государства в политической системе общества определяются следующими основными моментами - государство играет немаловажную роль в совершенствовании общества как собственника основных орудий и средств производства, определяет основные направления его развития в интересах всех и каждого - государство выступает организацией всех граждан, представляет общество в целом только им и от его имени принимаются властные решения, касающиеся всех членов общества и обязательные для выполнения каждым государство располагает специальным аппаратом управления и принуждения - государство располагает разветвленной системой юридических средств, позволяющих использовать различные методы убеждения и принуждения - государство обладает суверенитетом, является его главным субъектом, основным источником реализации политической власти - государство обладает единством законодательных, управленческих и контрольных функций, это единственная полновластная организация в масштабе всей страны.
Государство относится к числу собственно политических организаций, что, будучи оснащенным специальным аппаратом принуждения и подавления с соответствующими вещественными придатками в виде тюрем и иных принудительных учреждений, государство выступает как главная сила в руках политических сил, стоящих у власти, как главный проводник их воли и интересов в жизнь, как важнейшее средство осуществления политической власти. 69. Аналогия закона и аналогия права.
Для временного устранения пробелов в праве предусмотрено два способа аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы, которая рассчитана на регулирование похожих общественных отношений, близких по своему значению и характеру аналогия права - решение конкретного дела исходя из принципов права в целом, отрасли или института данной отрасли права.
Пробелы в праве могут восполняться путем аналогии лишь в том случае, если это прямо разрешено законом.
Применение аналогии недопустимо в уголовном и административном праве.Это обусловлено тем, что представления о сходстве или несходстве у должностных лиц может быть различно, выводы, к которым они могут прийти на основе принципов права или принципов отдельной отрасли права, могут существенно различаться.
Поэтому создается опасность произвола, могущая привести к беззаконию. С точки зрения укрепления законности, нормальным исходом дела будет его прекращение, если выяснится, что действия привлекаемого не являются нарушением предписания закона.Иначе этот вопрос решается в гражданско-процессуальном, гражданском праве. Ст. 6 ГК РФ закрепляет положение, что в случае, когда отношения прямо не урегулированы гражданским законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, если это не противоречит существу данных отношений, применяется гражданское законодательство, регулирующие сходные отношения аналогия закона . При невозможности использовании аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства аналогия права и требований добросовенности, разумности и справедливости.
Чтобы правильно применять аналогию закона и права, необходимо соблюдение следующих условий а общественные отношения, к которым должно быть применено решение, обязательно должны находиться в сфере правового регулирования, хотя бы в общей форме б если существует норма, регулирущая данное общ. отношение, а применяется аналогия по мотиву, иными словами аналогия по ситуации, то это грубейшее нарушение законности в необходим тщательный анализ законодательства, в результате которого может быть решен вопрос о применении аналогии закона или права сходство должно быть именно в существенном, расхождение в деталях г требуется мотивированное объяснение причин применения к данным общ. отношениям аналогии права или закона.
Особым вариантом аналогии является субсидиарное применение закона.
Это применение правовых норм одного института или отрасли права к отношениям регулируемым другой отраслью.Дополнительные требования к применению аналогии закона - охват правом фактического отношения - отсутствие конкретной правовой нормы, регулирующей данное отношение - существование другой нормы, предписания которой относится к аналогичному случаю - отсутствие прямого запрещения применять аналогию - применение ее в соответствии с целями нормативно-правового акта. 70. Общая характеристика теорий происхождения государств.
С марксисткой точки зрения государство есть продукт развития общества, продукт непримиримости классовых противоречий.Государство появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены, когда общество делится на эксплуататоров и эксплуатируемых.
Везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления возникает и развивается особый институт - государство. Общество создает себе орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть.Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более преуспевает в этом, чем более становится органом политических сил, стоящих у власти и чем более явно осуществляет его господство.
Кроме марксисткой теории происхождения государства существуют и другие теории. Теологическая теория довольно многоаспектна, что, несомненно, объясняется особыми историческими и материальными условиями существования различных государств Древнего Востока и Древнего Запада.Основная идея теологической теории - божественный первоисточник происхождения и сущности государства вся власть от бога. Основателем патриархальной теории считается Платон и Аристотель.
Платон в своем знаменитом труде Государство конструирует идеальное справедливое государство, вырастающее из семьи, в котором власть монарха олицетворяется с властью отца над членами его семьи, где есть соответствие между космосом вцелом, государством и отдельной человеческой душой.Идеи патриархальной теории получили развитие в 17 веке в сочинении Р.Фильмера Патриарх , где он доказывает получение власти от бога и затем передачу ее своему старшему сыну - патриарху, а затем уже своим потомкам - королям.
Договорная теория происхождения государства получила распространение в более позднее время - в 17-18 в. в трудах Г.Гроция, Дж.Локка, Г.Гобса, Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищева. Согласно этой теории государство возникает в результате заключения общественного договора между людьми, находящимися в естественном состоянии, который превращает их в единое целое, в народ.На основе этого первичного договора создается гражданское общество и его политическая форма - государство.
Последнее обеспечивает охрану частной собственности и безопасности заключивших договор индивидов. В последующем заключается второй договор о подчинении их определенному лицу, которому передается власть над ними, обязанному осуществлять ее в интересах народа. В противном случае народ имеет право на восстание. Теория насилия.Одним из основателей и ведущим представителем социологического направления буржуазной теории государства и права второй половины 19 в был Л.Гумплович.
Сторонником этой теории был и К.Каутский. Причину происхождения и основу политической власти и государства они видели не в экономических отношениях, а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими. Утверждалось, что в результате такого насилия образуется единство противоположных элементов государства властвующих и подвласных, победителей и побежденных.Органическая теория происхождения государства, крупнейшим представителем которой был Г.Спенсер, считает государство результатом органической эволюции, разновидностью которой является социальная эволюция.
Подобно тому как в живой природе выживают наиболее приспособленные, так и в обществе в процеесе войн и завоеваний происходит естественный отбор, который определяет появление правительств и дальнейшее функционирование государства в соответствии с законами органической эволюции.Психологическая теория объясняет причины возникновения государства свойствами психики человека, его биопсихическими инстинктами и т.п. Известный ученый Л.И.Петражицкий исходил из якобы изначально присущей психике индивида потребности к повиновению.
З.Фрейд - основатель психоаналитического направления в буржуазной социологии - выводил необходимость создания государства из психики человека.Из существовавшей первоначально патриархальной орды, глава которой был убит своими взбунтававшимися сыновьями, движимыми особыми сексуальными и биопсихическими инстинктами Эдипов комплекс появляется государство для подавления в дальнейшем агрессивных влечений человека.
Э.Дюркгейм наоборот развивал взгляд на человека как прежде всего общественное, а не биопсихическое существо.Общество понимается как продукт не индивидуального, а коллективного сознания людей, в котором формируется идея социальной солидарности, для ее обеспечения создаются соответствующие государственно-правовые институты. 71. Правосознание понятие и виды. Правосознание - это такая сфера или область сознания, которая отражает правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение деятельность людей в юридически значимых ситуациях.
Внутренняя структура правосознания включает в себя два основных элемента 1. Правовая идеология, 2. Правовая психология.Правовая идеология - есть систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, классов, различных социальных групп и слоев населения, отдельных индивидов.
Она содержит идеи, концепции, оценку перспектив развития права, цели и задачи принятия тех или иных правовых актов, основные правовые принципы, конкретное содержание правового регулирования.Правовая психология - это совокупность правовых чувств, настроений, ценностных отношений, желаний и переживаний, характерных для всего общества в целом или конкретной социальной группы. Включает следующие элементы - общественный интерес, мотивы деятельности определенных социальных групп, вытекающие из их места в структуре общества - психологический уклад, т.е. привычки, традиции, убеждения, свойственные социальным группам общества - представления о праве, выработанные в социальных группах под влиянием их психического склада - чувства, эмоции, настроения, связанные с правом, присущие социальным группам - способы формирования представлений настроений, чувств, эмоций - влияние, взаимовлияние, подражание, внушение.
По субъектному составу правосознание делится на индивидуальное, групповое и общественное.
Уровни правосознания зависят от степени знания права и подразделяются на обыденное, специализированное профессиональное и научное теоретическое . От уровня и зрелости правосознания будет зависеть качество юридических норм и эффективность реализации правовых предписаний.Таким образом, правосознание как объективная реальность - это сложившеяся на основе права и вместе с ним система идей, представлений и понятий о праве, осознанные потребности в праве, содержащие представление о сущности, путях его развития и правопорядка в широком смысле слова. 72. Методология ТГП. Стстема методов изучения государства и права.
Каждая наука в процессе познания своего предмета вырабатывает свой метод.Имеет его и ТГП. Методология от греч. метод - путь к чему-либо и логос - наука - это теоретическое обоснование используемых в науке методов познания окружающей нас действительности, учение о научном методе познания.
Методологической основой ТГП является философия, представляющая собой развитую форму мировоззрения на основе рационального объяснения мира и человека. Любая юридическая наука, в том числе и основополагающая в этой области - ТГП, должна творчески использовать категории философии с учетом специфики своего предмета, вырабатывая собственные специальные приемы и способы.В ТГП познание имеет своей главной целью выяснение истины для того, чтобы преобразовать существующую действительность, опираясь на объективный критерий - практику.
Во-первых, сами понятия категории рассматриваются как такие мысленные образы, которые выработались в длительной исторической практике познания и преобразования людьми своих жизненных условий. Во-вторых, теоретические выводы сверяются с действующей практикой, т.е. явлениями реальной общественной жизни.В-третьих, эти выводы проверяются в своей исторической истинности в качестве установок на творческое преобразование существующих условий.
Обобщая закономерные связи природы и общества, философские категории выступают и как категории мышления, познания и поэтому имеют общее методологическое значение, играют роль опорных пунктов всякого познания, являются одновременно и логическими категориями.ТГП, используя уже выработанные понятия категории , изучая данные институты под углом зрения содержания этих категорий, прослеживает, какое выражение они получают в исследуемой области.
ТГП, изучая общие закономерности динамики государственно-правовых явлений, вскрывает тенденции и намечает прогнозы развития государства и права, вырабатывая и более конкретные, рациональные практические выводы и рекомендации.Нужно только постоянно помнить, чтобы эти рекомендации опирались не только на общие соображения, но и на конкретный анализ явлений действительности. ТГП в процессе познания государственно-правовых явлений использует а общенаучные методы формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-исторический, статистический и т.п. б общелогические методы теоретического анализа анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование в частнонаучные методы сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования и т.п Итак, метод ТГП сложен по своей структуре. Он представляет собой внутренне организованную систему общефилософских, общенаучных и частнонаучных принципов, приемов, средств познания государственно-правовой надстройки.
Методология не может оставаться раз и навсегда данной, неизменной во всех частях.
Она постоянно обогощается, подчиняясь задачам все более глубокого изучения предмета исследования - государства и права, которые находятся в постоянном развитии. Таким образом, методология ТГП - это применение обусловленной материалистической диолектикой совокупности определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных способов исследования государственно-правовых явлений. 73. Норма права понятие и структура.
Классификация норм права.Норма права - это - признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило, из которых вытекают права и обязанности участников общественных отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения общеобязательное правило поведения, исходящее от государства, выраженное в законах и иных признаваемых государством источниках и выступающее в качестве критерия правомерно-дозволенного, запрещенного или предписанного поведения субъектов права.
Для правовых норм характерна системность, которая заключается в 1. согласованности - непротиворечивости содержания правовых норм, т.е. одинаковому подходу к регулируемому отношению, и 2. соподчинении - моменте взаимодействия правовых норм в зависимости от их юридической силы. Так же правовые нормы имеют специализацию, т.е. каждая из них регулирует определенную область общественных отношений или фиксирует определенный способ правового регулирования.
Каждая правовая норма имеет логическую структуру. Логической структурой правовой нормы является следующая схема если, то, иначе, -эти слова соответствуют гипотезе, диспозиции и санкции. Гипотеза - указание на условия, при которых возникают права и обязанности у субъектов права при которых эта норма действует.Диспозиция - указание на суть и содержание самого правла оведения, на те права и обязнности, на страже которых стоит государство.
Санкция - называет поощрительные или карательные меры позитивные или негативные последствия , наступающие в случае соблюдения или, напротив, нарушения правила, обозначенного в деспозиции нормы. По отраслям права выделяются нормы государственного, административного, трудового, гражданского, уголовного и других отраслей права.По функциям регулятивные нормы - упорядочивающие общественные отношения путем закрепления существующих общественных связей в правовых нормах охрани тельные нормы - устанавливающие меру юридической ответственности и юридической защиты, порядка их возложения и исполнения.
По характеру, содержащихся в нормах права, правил поведения Обязывающие - устанавливают обязанность совершать определенные положительные действия Запрещающие - запрещают совершать определенные действия Управомочивающие - предоставляют участникам общественных отношений право совершать положительные действия в целях удовлетворения своих интересов.По степени определенности изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правового акта Абсолютно определенные - это нормы, которые с абсолютной точностью определяют условия их действия, права и обязанности участников отношений или меры юридической ответственности за их нарушение Относительно определенные - это нормы, которые не содержат достаточно полных сведений об условиях их действия, правах и обязанностях участников общественных отношений или мерах юридической ответственности и предоставляют правоприменительным органам возможность решать дело с учетом конкретных обстоятельств Альтернативные - это нормы, предусматривающие несколько вариантов, условий их действия, поведения сторон или мер, санкций за их нарушение.
По кругу лиц нормы права подразделяются на Общие - распространяются на всех лиц, проживающих на данной территории Специальные - действуют только в отношении определенной категории лиц учителя, врачи и др 74. Причины и условия возникновения государства.
Форма возникновения государств в Европе.
С марксисткой точки зрения происхождение государства обусловлено образованием антагонистических классов. Одним из главных процессов классообразования признается переход от охоты и собирательства к производящей экономике неолитической революцией , приведшей к регулярному появлению прибавочного продукта.Появилось общественное разделение труда, которое взорвало родовой строй, привело к расколу общества на классы, появлению государственно-организованного общества.
Первое крупное разделение труда - это отделение скотоводства от земледелия. Второе крупное разделение труда - отделение ремесла от скотоводства и земледелия. Третье крупное разделение труда - появление класса купцов.Рост производительности труда с неизбежностью ведет к увеличению объема избыточного продукта, обусловившему появление частной собственности, что явилось материальным выражением обособленности членов рода. Рост производительности труда, переход к производящей экономике, разложение коллективных форм производства, проникновение в общину товарных отношений приводит к созданию предпосылок рабства.
На этом этапе первобытная организация начинает испытывать кризис власти, т.к. индивидуальные и общие интересы расходятся. Органы первобытнообщинного строя постепенно перерождаются в органы военной демократии для ведения войн с соседними племенами, для навязывания воли сильных, богатых членов рода или племени своим соплеменникам.Перерождение органов первобытного общества постепенно ведет к возникновению государства. У разных народов возникновение частной собственности вызывало различные формы расслоения на богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых, что привело к появлению противоположных классов, наличию непримиримых, антагонистических противоречий между ними. Поэтому появляется новая организация уже не для всего общества, а только его части - собственников средств производства, для охраны сложившихся экономических отношений имущественного неравенства. Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, с другой, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства - демократическая республика - возникает непосредственно из родового строя, и, наконец, потому что существуют многочисленные литературные источники, раскрывающие все существенные подробности образования данного государства.
В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах образуется государство, в котором скоро растворяются и родовая аристократия, и плебс.
У германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. Следовательно, нередко процесс формирования государства подталкивается , ускоряется внешними для данного общества факторами, например войной с соседскими племенами или уже существующими государствами.
В результате завоевания Римской империи родоплеменная организация победителей, находившаяся на стадии военной демократии, быстро переродилась в феодальное государство. 75. Источники права.
Источники права - это исходящие от государства или признаваемые им официально- документальные формы выражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения.
Официальный характер источникам права придается двумя путями - путем правотворчества, когда нормативные документы принимаются компетентными гос. органами, т.е. прямо исходят от государства путем санкционирования, когда государственные органы, например, суды, в том или ином виде одобряют социальные нормы обычаи, корпоративные нормы , придают им юридическую силу. Виды источников права 1. Нормативные юридические акты - официальные документы, содержащие юридические нормы законы, нормативные указы, постановления, иные документы Президента, правительства, ведомств . 2. Санкционированные обычаи - обычаи, которым государство придало общеобязательное значение и соблюдение которых оно гарантирует своей принудительной силой. деловые, судебные, правовые традиции . 3. Судебный и административный прецедент - судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое значение.
Великобритания, США . Также нормативный договор - соглашение двух или более субъектов, содержащее общеобязательные юридические нормы Федеративный договор . 76. Формы государства.
Форма государства - это совокупность существенных способов сторон организации, устройства и реализации государственной власти, выражающих его сущность.Традиционно считается, что под формой государства следует понимать организацию политической власти в государстве, взятую в единстве трех ее основных элементов - формы правления, формы государственного устройства и политического режима.
При этом под формой правления имеется ввиду организация верховной власти государства, характеризующаяся ее источником, взаимоотношениями органов государства между собой и населением.Под формой государственного устройства подразумевается административно-территориальная организация государственного аппарата, соотношение территориальных частей государства и их органов с государством в целом.
Под политическим режимом понимается конкретное проявление государственной организации, выражающееся в состоянии и характере демократии и политической свободы в государстве, или совокупность способов и методов осуществления диктатуры политических сил, стоящих у власти.Высказано также предложение добавить к указанным элементам четвертый - политическую динамику , отражающий изменения в форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.
Форму государства как объективную реальность и как понятие следует рассматривать с различных сторон, характеризующих в целом ее свойства - форму правления, структурно отражающую способы организации государственной власти, включая и порядок ее образования - форму государственного устройства государственного единства - совокупность способов организации государственной власти с учетом внутреннего деления государства на части в пределах его территории , взаимоотношений органов государства и его частей между собой - политический режим государственный режим - совокупность приемов и методов осуществления государственной власти и их организационно-политическое воплощение в государственном строе.
Рассматривая формы государства, необходимо учитывать их динамическую изменчивость, чуткую реакцию на перемены, происходящие в социально-экономической и политической структуре общества, обращать внимание на их относительную гибкость, на то, что политическое господство реализуется в разных государственно-правовых формах от махрово реакционной до либеральных, сравнительно прогрессивных. 77. Сущность права.
Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условиях цивилизации - в достижении на нормативной основе такой стабильной организованности общества, при которой реализуются демократия, экономическая свобода, свобода личности. Следовательно, сущность права однотипна с сущностью государства, с тем лишь отличием от последней, что жизнедеятельность общества как системы осуществляется не путем использования власти, а путем нормативного регулирования.
Высшее общественное предназначение права - обеспечивать, гарантировать в нормативном порядке свободу в обществе, утверждать справедливость, создавать оптимальные условия для приемущественного действия в обществе экономических и духовных факторов, исключая произвол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей.
Право в этом отношении неотделимо от справедливости. Право , правовое , справедливое - это один ряд близких по значению слов. Когда мы говорим право , понимаем, что речь идет об общеобязательных юридических нормах, о законах, при помощи которых в наши отношения вносятся строгость, четкий порядок, законность, причем так, что торжествует справедливость.Для права характерны начала согласия, оно направлено на то, чтобы упорядочивать интересы, умерять столкновения страстей на основе доброй воли, согласования позиций в соответствии с установленными законом принципами, с твердыми критериями правового и неправового.
Право, как и государство, призвано служить людям, обществу, обеспечивать его нормальную, здоровую жизнь. Вместе с тем нужно учитывать и то, что право может не отвечать потребностям общества, может быть использовано в реакционных целях.Скажем, издаются не отвечающие требованиям жизни и даже реакционные, антинародные законы, судебные органы принимают несправедливые решения.
Право и суды подчас становятся инструментом политики или, как утверждала марксисткая теория, волей господствующего класса, возведенной в закон . В такой обстановке, связанной с классовым использованием права, злоупотреблением государственной и судебной властью, оно во многом теряет свое общественное предназначение, может само стать негативным фактором, реакционной силой. 78. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.Государственный аппарат - это часть механизма государства, представляющая собой совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти.
Структура государственного аппарата может быть представлена следующими основными видами органов - органы законодательной власти - т.е. первичные , органы государственной власти в собственном смысле слова, непроизводные от других и основа для иных органов - органы исполнительной власти - исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению общественными процессами в интересах общества или его части они располагают вспомогательными государственными учреждениями аппаратом управления, т.е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления - правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения армия, полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы . Принципы организации и деятельности государственного аппарата демократизм, разделение властей, законность, федерализм, профессионализм, централизм, гласность, самостоятельность, сочетание коллегиальности и единоначалия, равный доступ к государственной службе и т.д. Каждый государственный орган - это структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть госаппарата, обладающая следующими основными признаками 1. Осуществляет от имени государства его задачи и функции посредством определенного вида деятельности в порученной области. 1. Обладает властными полномочиями, чем и отличается от государственных учреждений и предприятий. 2. Имеет определенную компетенцию. т.е. закрепленную совокупность задач. функций, прав и обязанностей. 3. Характеризуется определенной структурой, т.е. строением по видам отдельных служб и численному составу штатам . 4. Имеет территориальный масштаб деятельности. 5. Образуется в порядке, установленном законом. 6. Устанавливает правовые связи личного состава.
Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, заключается в том, что он может издавать юридические акты, обязательные для исполнения теми, кому они адресованны применять меры принуждения, убеждения, воспитания, поощрения для обеспечения требований этих актов осуществлять надзор за их реализацией.
Государственные органы различаются по функциям, задачам, структуре, компетенции, сферам деятельности. 79. Право и политика.
Право и экономика.
Государство непосредственно связано с правом и проводит через него свои установления.
Право не существует без государства, оно является его непосредственным продуктом хотя оно и обусловлено экономикой, порождается не ей, а государством в процессе особой государственной деятельности - правотворчества.Право осуществляет в обществе самостоятельные функции, направленные на обеспечение нормального развития общества, поэтому способно выполнять и выполняет по отношению к государству роль организующего фактора, закрепляя структуру органов государства, их компетенцию, ответственность.
Конечно, право ни в коем случае не является универсальным средством организации государственной власти. Решающее значение принадлежит политике, проводимой государством.Политика - это принципиальное направление деятельности государства относительно существующих слоев общества, есть участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания его деятельности.
Общим для государственной политики и права является то, что они формируются в соответствии с господствующим политическим сознанием, складывающимся на основе политической идеологии господствующих политических сил, находящихся у власти.Следовательно, право является инструментом политики.Нормы права устанавливают такие методы правового регулирования общественных отношений, которые соответствуют политике государства, реализации стоящих перед ней целей и задач.
Но нельзя считать равнозначными масштабы воздействия на общественные отношения политики и права. Политика охватывает всю совокупность отношений классов, социальных групп и наций. В организаторской, идеологической и воспитательной работе используются как правовые, так и неправовые методы убеждение, разъяснение, воспитание, организация.Это разнообразие придает политике способность воздействовать на более широкие сферы общественной жизни по сравнению с правом.
Право же напротив относительно консервативно, формально определенно, менее подвижно в своих методах, что не позволяет безгранично распространять его на те же сферы, что и политику. Из сказанного можно сделать вывод, что политика является основой права, определяет его главное содержание, опосредует влияние всех иных факторов базиса и надстройки.Право - одно из важнейших средств реализации политики, отражает экономические интересы политических сил, стоящих у власти, не непосредственно, а через политику государства.
Требования политики невозможно полностью переложить на язык права, так как это спеццифическое явление, обладающее особыми свойствами, присущими только ему. Право придает политике государственного аппарата четкую нормативную конкретность. Несовершенство правовой регламентации способно ослабить государство.На современном этапе развития российского общества совершенствование правовой основы государственной и общественной жизни - одно из направлений его демократизации, что означает возрастание организующей роли права в отношении государства. 80. Власть и управление в первобытном обществе.
Общеизвестно, что государство существовало у народов не всегда, его образованию предшедствовал первобытнообщинный строй - древний тип коллективного или кооперативного производства. Трудовые навыки только формировались, орудия труда были примитивны.Однако с момента естественного возникновения коллективности труд человека становится коллективным, т.е. совместным трудом всех членов общины, которая выступала экономической формой организации людей.
Характер собственности был общим, иными словами, все орудия труда, а также добытые с их помощью средства к существованию плоды, рыба, животные и т.п. принадлежало всем. Поскольку орудия труда и средства к существованию использовались коллективно, распределение продуктов труда было уравнительным.Такая коллективность, общность была своеобразным коммунизмом , не результатом какого-либо обобществления, а естественным состоянием первоначально возникшей коллективности.
Формой социальной организации в тот период после первобытного стада был род, причем не только как объединение людей, связанных узами родства происходящие от одного прародителя , но и как общественная группа, сложившаяся для совместного ведения хозяйства.В эпохи бронзового и железного веков изменились производственные отношения - коллективное присвоение продуктов природы переросло в коллективное присвоение продуктов труда, а общее владение орудиями труда и продуктами потребления трансформировалось в общинную собственность.
Стала другой общественная организация - первобытное стадо преобразовалось в род как носитель и накопитель коллективного опыта труда, который постоянно совершенствовался. Роды объединялись в племена, а последние - в союз племен.Возникла необходимость в управлении общественными делами, то есть потребность во власти, но государства еще не было в родовом устройстве общества.
Хотя принудительная власть уже существовала, но она являлась неполитической, т.к. не была связана с государством. Власть - древнее и повсеместное, универсальное свойство любой социальной организации, в который элемент властвования и элемент подчинения сказываются во всем, что будучи составлено из нескольких частей, представляет единое целое. В первоначальном, зачаточном виде родоплеменная организация есть власть, осуществляемая в интересах всего общества.Ее воплощением были общие собрания членов рода, племени, советы старейшин как первых среди равных , глава рода, вождь племени, по старшенству получившие право управлять родом, племенем в интересах всех сородичей и соплименников.
Власть вначале не давала никаких материальных преимуществ, а покоилась только на авторитете. Впоследствии она стала видоизменяться и принимать новые, не свойственные ей изначально формы. В первобытном обществе действовали определенные правила поведения - социальные нормы.Такими нормами были обычаи - исторически сложившиеся правила поведения, которые вошли в привычку в результате многократного применения в течении длительного времени и стали естественной жизненной потребностью людей.
Они регулировали труд, быт членов рода, семейные отношения, т.е. служили регулятором общественных отношений. Многие из них являлись одновременно нормами первобытной морали и религии, были связаны с отправлением укоренившихся обрядов и ритуалов.Характерные признаки первобытных обычаев проявлялись в следующем - они исходили от рода и выражали его волю и интересы - они действовали в силу привычки, исполнялись добровольно, а в случае необходимости их соблюдение обеспечивалось всем родом.
Специальных органов, охраняющих незыблемость обычаев, не было. При надобности к нарушителям обычаев применялось убеждение, а иногда и принуждение, которое исходило от всего рода или племени - в то время не было никакого различия между правами и обязанностями членов родового общества права воспринималось как обязанность, а обязанность как право.
Следовательно, общественная власть и нормы поведения в эпоху догосударственного общества соответствовали уровню его экономического, социального, интеллектуального. культурного и духовного развития, зрелости самого человека. 81. Законотворчество понятие и стадии. Правотворчество есть вид государственной деятельности, в результате которой воля политических сил, находящихся у власти народа, класса, социальной группы возводится в закон, выражается в виде нормы права в определенном источнике права.
Оно исходит из определенных принципов 1. Законность полновластие представительных, исполнительных органов, издающих правовые акты и осуществляющие контроль за правотворчеством других органов, должно реализоваться строго и в рамках их компетенции, на основе закона и в полном соответствии с ним . 2. Гласность открытость правотворческого процесса, свободное и деловое обсуждение проектов нормативных актов . 3. Демократизм принятие нормативно-правовых актов путем референдума - самой непосредственной формф демократии 1993г Конституция РФ . 4. Профессионализм 5. Строгая дифференциация правотворческих полномочий разделение властей, система сдержек и противовесов . 6. Планирование концентрация усилий на приорететных законодательных работах . Виды правотворчества 1. Принятие нормативно-правовых актов компетентными государственными органами. 2. Непосредственное правотворчество народа в ходе референдума. 3. Санкционирование государственными органами правовых обычаев или норм, принятых корпоративными организациями. 4. Заключение нормативных соглашений, устанавливающих правовые предписания. Правотворческие органы Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, законодательные представительные и исполнительные органы субъектов федерации, министерства, государственные комитеты, ведомства, службы.
В пределах своей компетенции правотворческими полномочиями обладают администрации государственных учреждений и государственных предприятий локальное правотворчество . В Конституции РФ специально определяются субъекты законодательной инициативы.
Они формулируются государственной думой.
Для возникновения процесса законотворчества - законодательная инициатива ею обладают президент, премьер министр, главы администрации субъектов федерации, законодательные органы субъектов федерации, генеральный прокурор, верховный суд РСФСР и арбитражный суд по своей компетенции а также депутаты государственной думы и комитеты госдумы . Подготовка проекта закона проводится тем, кто выступил с законодательной инициативой, после чего проект направляется в соответствующие комитеты госдумы, где он рассматривается и вносятся предложения или дополнения.
Там же он согласуется.Далее его рассматривают на пленарном заседании, где могут вносится изменения и дополнения в письменной форме с точным указанием в какую часть закона вставить . Потом закон - в совет федерации причем его составу он должен быть передан за месяц до общего обсуждения на совете . Если на совете вносят изменения или дополнения, то создается согласительная комиссия.
Закон подписывается или не подписывается, что между прочим неправильно, так как исполнительная власть не должна иметь законодательных полномочий президентом, но предварительно рассматривается ДБУ и главой администрации. Указ президента.Инициаторы - президент, председатель правительства или его замы, министры и председатели комитетов, главы администраций субъектов федерации. Проект указа должен быть согласован со всеми министерствами и ведомствами правительства, которых он касается и глав администрации субъектов федерации если касается . Проект указа направляется в администрацию президента - к руководителю администрации, который подписывает его в ГПУ, откуда направляется помощнику президента и с его визой обратно - руководителю администрации, которые решает давать его президенту или нет на подпись. Постановление правительства.
Инициатор - премьер, все члены кабинета, главы администрации и руководители соответствующих ведомств министерств субъектов федерации.
Тот, чья инициатива - пишет проект, согласовывает его со всеми должностными лицами компетенции которых он затрагивает.Далее - в правовое управление правительства, которое дает по нему заключение с которым проект попадает к управляющему делами правительства он то и определяет время рассмотрения причем члены кабинета должны получить проект заранее с датой возможного рассмотрения . Законы принятые представительными органами субъектов федерации в рамках их полномочий . Инициаторы - депутаты, комитеты, главы администраций субъектов федерации.
Проект рассматривается на заседании, после чего он отправляется на подпись главе администрации. Распоряжения глав администрации. Инициатор - сам глава, общественные органы, члены правительства этого субъекта федерации. Он так же проходит все стадии согласования.После - помощнику главы администрации, затем - главе. 100 Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовой нигилизм - это отрицательное отношение к праву, закону и прочим формам организации общественных отношений. В России он имеет к сожалению глубокие корни.Правовой нигилизм может выступать в 2-х формах 1 теоретическая - когда ученые, философы, политологи доказывают что есть гораздо более важные ценности, чем право вообще и права отдельного человека. 2 практическая - когда нигилизм выливается в террор государства против своего народа, в многочисленные жертвы среди населения, в превращение правящей элиты в преступную шайку. 82. Общество, гражданское общество и государство.
Понятие и соотношение.Гр общество-сфера,где функционируют свободные автономные лица,и различные их объединения. 2 типа объединения людей 1 Условные соц группы-объединения людей в зависимости от места в производстве и распределении. наемные работники,крестьяне,предприниматели. 2 Общественные объединения- объединения групп лиц с общими нтересами. партии,профсоюзы . Механизмы саморегуляции гражданского общества. 1.Свободный рынок.
Каждый человек предлагает произведенный им товар и хочет что-то за это получить. эквивалентно . На определенном этапе развития общества этого становится не достаточно тк возникают монополии, и на смену приходит социальное гос-во или тоталитарный режим. а Проводятся меры по демонополизации производства.Для наемных рабочих-принцип свободного договора Гос-во устанавливает определенные стандарты ур зарплаты,длины рабочего дня . б Перераспределение национальных доходов или изменение системы налогообложения. в Государственное финансирование программ развития. образования . 2.Парламентаризм- общество выбирает управляющую структуру. 3.Независимое правосудие.
Общество приходит к тому,что конфликты должно регулировать государство. 83. Функции права понятие и классификация.Функции права - это основные направления его воздействия на общественные отношения, определяемые его сущностью и социальным назначением. Основные функции права в соответствии с его предназначением таковы - регулятивная - упорядочение общественных отношений путем закрепления существующих общественных связей и порядков статистическая регулятивная функция например, фиксирование правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению вещами и обеспечения активного поведения тех или иных субъектов динамическая регулятивная функция например, возложение обязанности платить налоги - охранительная - установление мер юридической защиты и юридической ответственности, порядка их возложения и исполнения.
Поскольку социальные нормы воздействуют на общественные отношения, то функции права совпадают с функциями других социальных норм по своим целям.
Поэтому экономическая, политическая, идеологическая функции права могут рассматриваться как общесоциальные в отличие от специально-юридических.Все функции права реализуются единственно возможным способом путем установления меры дозволенного и обязательного поведения, т.е. посредством определения конкретных прав и обязанностей членов общества.
Функции права как понятие научно раскрывает необходимую, непосредственную связь между сущностью права и реальными общественными отношениями, на которые оно воздействует. Их реализация есть переход от должного в общественных отношениях к действительному. 1. Предмет и метод теории государства и права.Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается изучаемая ею сторона объективной действительности.
Предметом теории государства и права выступают наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а также система основных понятий юриспруденции.Данная наука изучает возникновение, развитие и функционирование не конкретного государства и права, а государственности вообще, а также понятия, которые пронизывают собой всю юриспруденцию норма права, правоотношение, субъект права, юридический факт и т.д Специфика предмета теории государства и права заключается в том, что государство и право исследуются во взаимосвязи как дополняющие друг друга социальные институты.
Под методом науки понимается совокупность приемов и способов, с помощью которых постигается предмет, получаются знания. Все многообразие методов теории государства и права можно представить в виде следующей системы. 1. Всеобщие методы - это философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее универсальные принципы мышления.Среди всеобщих можно выделить метафизику рассматривающую государство и право как вечные и неизменные институты, глубоко не связанные друг с другом и с иными общественными явлениями и диалектику - материалистическую и идеалистическую последняя в свою очередь может выступать как объективный либо субъективный идеализм.
Так, причины возникновения и сам факт существования государства и права объективный идеализм связывает с божественной силой либо объективным разумом субъективный идеализм - с сознанием человека, с согласованием воли людей договором , материалистическая же диалектика - с социально-экономическими изменениями в обществе появлением частной собственности и разделением общества на антагонистические классы . С позиций материалистической диалектики всякое явление в том числе государство и право рассматривается в развитии, в конкретной исторической обстановке и во взаимосвязи с другими явлениями. 2. Общенаучные методы - это приемы, которые не охватывают всего научного познания, а применяются лишь на отдельных его этапах в отличие от всеобщих методов.
К числу общенаучных методов относят - анализ условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные части - синтез изучение явления путем условного объединения его- составных частей - системный подход ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем - функциональный подход ориентирует на выяснение функций одних социальных явлений по отношению к другим и др. 3. Частнонаучные методы - это приемы, которые выступают следствием усвоения теорией государства и права научных достижений технических, естественных и гуманитарных наук. К ним относят - конкретно-социологический позволяет с помощью анкетирования, интервьюирования, наблюдения и других приемов получить данные о фактическом поведении субъектов в государственно-правовой сфере - статистический позволяет получить количественные показатели того или иного государственно-правового явления - кибернетический позволяет с помощью системы понятий, законов и технических средств кибернетики познать государственно-правовые явления и другие методы.
Среди частнонаучных следует выделить два метода, которые относятся к частноправовым, являющимся сугубо юридическими - формально-юридический позволяет определить юридические понятия, выявлять их признаки, проводить классификацию, толковать содержание правовых предписаний и т.п. -сравнительно-правовой позволяет сопоставить различные правовые системы либо их отдельные элементы - законы, юридическую практику и т.д. в целях выявления их общих и особенных свойств . 3. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему науки в целом, весьма условно можно подразделить на три большие группы 1 технические 2 естественные 3 гуманитарные.
Гуманитарные науки изучают общество, человека, социальные отношения и институты.
Юридические науки - часть гуманитарных наук, поскольку государство и право выступают социальными институтами.
В свою очередь юридические науки можно подразделить на следующие виды - теория государства и права - историко-правовые науки история государства и права, история политических и правовых учений - отраслевые юридические науки конституционное, гражданское, административное и другие отрасли права - прикладные науки криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, правовая кибернетика и т.п Теория государства и права, находясь в системе гуманитарных наук, тесно взаимодействует с философией, социологией, политологией и т.д. Так, с помощью философии вырабатываются мировоззренческие позиции теории государства и права, в результате чего последняя вооружается общей методологией познания государственно- правовой действительности.
В свою очередь теория государства и права дает конкретный материал для широких философских обобщений.
Место теории государства и права в системе юридических наук. Общность теории государства и права и историко-правовых наук состоит в том, что они рассматривают государство и право в целом, как бы не имеют границ во времени в познавательной деятельности.
Различие выражается в том, что историко правовые науки изучают процесс развития государственно-правовых форм в хронологическом порядке т.е. применяют преимущественно исторический метод , теория же дает обобщение этих процессов, исследует сущность государства и права, закономерности их функционирования и т.п. т.е. применяет преимущественно логический метод . По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и права выступает как обобщающая.
Во-первых, она изучает наиболее общие закономерности развития и функционирования государства и права. Предмет же любой отраслевой науки связан лишь с определенной сферой общественных отношений, с рамками соответствующей отрасли права.Во-вторых, теория государства и права исследует общие для всех отраслевых наук проблемы нормы права, правоотношения, юридическую ответственность и т.д В-третьих, она играет методологическую роль в юриспруденции.
Вместе с тем теория государства и права формирует свои выводы в тесной связи с отраслевыми науками, исходит из фактического материала, содержащегося в них. Взаимодействие же теории государства и права с прикладными науками в значительной мере является опосредованным, осуществляемым через отраслевые науки.Таким образом, особенности теории государства и права как науки состоят в том, что она является - гуманитарной, предмет которой составляют общественные явления - государство и право этим она отличается от технических и естественных наук - политико-юридической, изучающей такие социальные институты, которые непосредственно относятся к государственно-правовой сфере общественной жизни этим она отличается от других гуманитарных наук - теоретической, изучающей наиболее общие закономерности государства и права этим она отличается от других юридических наук . 4. Функции ТГП. Функция - деятельность.
Самостоятельные направления в исследовании деятельности.
Основные направления исследовательской деятельности функции ТГП Онтологическая познавательная - познать суть явления. Что есть государство и право . Гнесиологическая объяснительная - объясняет сущность, почему она именно такова. Эвристическая творческая - открытие закономерностей. Прогностическая предсказательская - познания переходят в практику, гипотезы для будущего.Политическая управленческая - для осуществление права на практике. Даёт рекомендации для лучшего его осуществления.
Методологическая. Учебная - юридическая - даёт общетеоретическую подготовку студентов через развитие абстрактного мышления. 5. Происхождение государственности.Род - первичная ячейка организации первобытно-общинного строя, объединенная кровным родством, совместным коллективным трудом, общей собственностью на продукты производства, равенством соц. положения, единством интересов, и сплоченностью членов ряда. Род обеспечивал людям большую возможность выжить, чем если они жили бы по одиночке, обеспечивал возможность обмена, передачи и накопления знаний.
Власть в роде осуществлялась на общем собрании всех членов рода, в особо важных случаях собирался совет старейшин.Отдельных воинов не было, при необходимости эту функцию осуществляли все мужчины рода. Действия людей основывались чаще всего на обычаях, которые были непререкаемы для всех из-за кровных связей и общности интересов членов рода . Обычаи - первая форма передачи из поколения в поколение наиболее важных знаний.
С повышением уровня знаний и переходом к земледелию и скотоводству появился добавочный продукт. Неолитическая революция 10-12 т.л.н. также способствовала этому. Обмен этим продуктом между племенами дал возможность его накопления, началась специализация, вначале племен, затем отдельных семей.Появились скотоводы, земледельцы. Появились впервые рабы. Вследствие необходимости координировать все действия племени, все более и более увеличивающегося, появился аппарат управления экономического, военного, духовного , отделилось сословие воинов, которые уже не занимались производством.
Производящее хозяйство по мере его роста и совершенствования вело к общественному разделению труда, к социальной в т.ч. классовой дифференциации, к имущественному расслоению людей на богатых и бедных, на неравноправные классы. Большую роль играла религия власть от бога и передача ее по наследству , объединению племен служила военная функция наиболее сильных племен, которая к тому же приводила к четкому обозначению границ территории.
Еще факторы - преобразование родовой общины в отдельные семьи, переход к территориальной организации населения, усиление воин и военной организации племен, влияние религии на объединение племен и на укрепление верховной царской государственной власти. 6. Определение государства. Определение термина государство зависит от авторов концепций.Марксистская концепция Ф. Энгельс государство - это аппарат подавления одного класса другим, Ленин государство - машина для поддержания господства одного класса над другим Теологическая божественная концепция государство - порождение божьей воли. Правитель - наместник бога на земле, все его указы, распоряжения и т. п обязательны для подчиненных. Передача власти по наследству.
Патриархальная концепция государство - разросшаяся семья клан , правитель - отец семейства.Признаки государства Каждое гос-во обладает рядом признаков, позволяющих отличать гос-во от других организационных структур.
Обязательные социальный подход - 1 народ - союз или совокупность граждан, объединенных одной целью 2 власть 3 территория юридический подход - 1 организация власти построена по адм террит. делению 2 публичная власть, отделенная от осн. массы народа 3 гос. аппараты управления и принуждения 4 налог. система - необх. для поддержания аппарата гос-ва 5 наличие системы права 6 суверенитет - относительное полновластие гос-ва внутри своих границ и независимость во внешн. отношениях.
Кроме норм нац. права на публ. власть действуют нормы межд. права. Приоритет - межд. праву. Сущ-ют межд. соглашения. Там есть правило - гос-во, не являющеесяся участником межд. отношения или договора, обязано соблюдать нормы межд. отношений. Независимость во внешн. отношениях - тоже относительна. Ни одно гос-во на межд. арене не имеет права развяз-ть войны, совершать идеологич экон политич. агрессию.Факультативные 1 офиц. язык - на кот. публикуются все законы, акты и т. п. 2 наличие символов власти - флаг, герб, гимн гос-ва. Др.орг.структуры 1 полит. партии и объед-я - юр. лица. 2 обществен. объед-я - не юр. лица стачкомы, ветеранские объед-я . Юр. лица - предпр-я, учр-я, организации, имеющ. обособлен. имущество, самост. баланс, личн. имущ.и неимущ. права и права истца и ответчика в трех судах - обычн арбитражн. и третейском.
Нации и народности этносы - им присущи многие признаки государства наличие выборн.власти соподчиненность нижестоящих вышестоящим, орг. единство, система взносов ден.обяз-в . 7. Суверенитет как признак государства.
Государственный суверенитет - это присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях. В обществе власть может существовать в разных видах партийная, семейная, религиозная и т.п. Однако высшей властью, решения которой обязательны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает лишь государство.Государство осуществляет высшую власть в пределах собственных границ. Оно само определяет, какими будут отношения с другими государствами, а последние не вправе вмешиваться в его внутренние дела. Государство располагает суверенитетом независимо от величины территории, численности населения, политического режима.
Верховенство государственной власти означает 1 ее безусловное распространение на население и все социальные структуры общества 2 монопольную возможность применения таких средств воздействия принуждения, силовых методов, вплоть до смертной казни , которыми не располагают другие субъекты политики 3 осуществление властных полномочий в специфических формах, прежде всего юридических правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 4 прерогативу государства отменять, признавать ничтожными акты других субъектов политики, если они не соответствуют установлениям государства.
Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных границ и невмешательство во внутренние дела. Если какое бы то ни было иностранное государство или внешняя сила нарушает границы данного государства или заставляет его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, то говорят о нарушении его суверенитета.
А это явный признак слабости данного государства и его неспособности обеспечить собственный суверенитет и национально-государственные интересы.Понятие суверенитет имеет для государства такой же смысл, что и понятие права и свободы для человека. Суверенитет государства включает экономические, политические и правовые аспекты.
Экономической основой государственного суверенитета служит владение территорией, определенной собственностью, культурным достоянием и т.п. Политическая основа суверенитета - существование стабильного, сложившегося государства, наличие достаточно развитой политической организации власти.Правовой основой суверенитета являются конституции, законодательство, декларации, общепризнанные принципы международного права, фиксирующие равенство государств, их территориальную целостность, невмешательство во внутренние и внешние дела, право наций на самоопределение.
Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его как особого субъекта политических отношений, как главного компонента политической системы общества. 8. Теории происхождения государственности. Марксистская разделение человечества на 2 класса - имущие и неимущие.Классы - большие группы людей, которые отличаются друг от друга по 4 критериям занимают разное место на ступенях общественного производства, по разному относятся к средствам производства, разное отношение к распределению продуктов производства, разное отношение к потреблению количество и качество . Государство будет существовать, пока существуют эти классы, если они исчезнут, то исчезнет потребность в государстве.
Ф. Энгельс государство - это аппарат подавления одного класса другим, Ленин государство- машина для поддержания господства одного класса над другим.
После этого обобществление собственности. Отпадает необходимость в государстве. Государство будет заменяться общественным самоуправлением трудящихся. Отдельные эксцессы отдельных лиц будут гаситься общественным самоуправлением. Теологическая государство - порождение божьей воли. Правитель - наместник бога на земле, все его указы, распоряжения и т.п обязательны для подчиненных.Передача власти по наследству, тесная связь между гос. и церковной властью.
Концепцией утверждается сведение отдельного человека до винтика в гос. машине, утверждается неспособность человека что-либо изменить. Представитель - Фома Аквинский. Органическая Ч. Спенсер все органы государства связаны друг с другом. Трудно найти истоки возникновения государственности. Всё здесь подвержено изменчивости. Сравнение с чел. организмом.Психологическая Петржевский индивиду свойственно жить в группе, жить организованно соц. связи , свойственно подчиняться кому-то. Патриархальная Аристотель государство - разросшаяся семья.
Здесь есть отец семейства, все остальные - его дети. Теория насилия Дюринг, Гумплович, Каутский выделяют внутреннее и внешнее насилие. Некие племена завоевывают другие, насильственно порабощая их. Одно племя более молодое порабощает другие. Внешнее насилие - убивать некот. мужчин, некоторых оставлять в живых, наблюдать за ними, как они работают, нужно создать аппарат, схожий с государством.Внутр. насилие - порабощение внутри собствен. племени. Необходимость создания аппарата - будущего государства.
Появление прибавочного продукта - появление имущих и неимущих. Правовая естеств договорная Гроций, Локк, Руссо, Н. Радищев. Государство возникло в силу ест. договора. Люди, жившие совместно на определенной территории, заключают устный договор о принципах совместного сосуществования. Создание аппаратов, обмен, распр-е продуктов. Создание правил общ. поведения, в будущем - право.Порядок обеспечивается насильственным аппаратом.
Мононормы - в догос. состоянии правила на все случаи жизни. Обеспеч-ся обществен. влиянием, осуждением. 9. Понятие и элементы формы государства. Форма государства - это способ организации политической власти, охватывающий форму правления, форму государственного устройства и политический режим.Если категория сущность государства отвечает на вопрос в чем заключается главное, закономерное, определяющее в государстве, то категория форма государства - кто и как правит в обществе, как устроены и действуют в нем государственно-властные структуры, как объединено население на данной территории, каким образом оно связано через различные территориальные и политические образования с государством в целом, как осуществляется политическая власть, с помощью каких методов, приемов.
Форма государства - это его строение, на которое влияют как социально-экономические факторы, так и природные, климатические условия, национально-исторические и религиозные особенности, культурный уровень развития общества и т.п. Элементами формы государства выступают 1 форма правления характеризует порядок образования и организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением в зависимости от особенностей формы правления государства подразделяются на монархические и республиканские 2 форма государственного устройства отражает территориальную структуру государства, соотношение между государством в целом и его составными территориальными единицами по форме государственного устройства государства делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные 3 политический государственный режим представляет собой систему методов, способов и средств осуществления государственной власти в зависимости от особенностей набора данных приемов государственного властвования различают демократический и антидемократический политические государственные режимы . 10. Формы государственного правления.
Форма государственного правления - это элемент формы государства, характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением.
По формам правления государства подразделяются на монархии и республики. Признаки монархии 1 власть передается по наследству 2 осуществляется бессрочно 3 не зависит от населения.
Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения народа и в которых единственным носителем суверенитета государства является монарх например, абсолютные монархии последнего периода эпохи феодализма, из современных - Саудовская Аравия, Бруней , и ограниченными, в которых наряду с монархом носителями суверенитета выступают другие высшие государственные органы, ограничивающие власть главы государства речь идет, в частности, об Англии, Японии, Испании, Швеции, Норвегии и т.п Признаки республики 1 выборность власти 2 срочность 3 зависимость от избирателей.
В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные.
В президентских республиках США, Сирия именно президент выполняет эту роль, в парламентских Германия, Италия - парламент, в смешанных Франция, Финляндия - совместно президент и парламент.Монархии восточная деспотия - первое, раннее гос-во, где приоритет- насилию, верх. власть - царь или король - неогрнич. суд исполнит верх. власть ограниченная монархия - сословно-представительная монархия, ее власть ограничена каким-либо институтом на Руси - боярская дума раннефеодальная монархия - феод. раздробл-ть, власть - у местных феодалов, принцип - вассал моего вассала - не мой вассал констит. монархия - власть монарха ограничена законами, принцип - царствовать, но не властвовать.
Республики такая публичная власть, кот. осущ-ся коллегиально и возникающая путем собрания.Президентск парлам.респ-ка различия - по осн. объему полномочий - в през. респ-ке президент им. право распустить законодат. орган.
Президент формирует осн. ключ. посты в прав-ве. Президент им. право издавать всеобщ. законы, нормат. акты. президент - главком. В парлам. респ-ке осн. объем полномочий - у парламента. Парламент нельзя распустить и он формирует правительство.Президент управляет лишь экономической стороной жизни страны. 11. Формы гос. устройства ФГУ . ФГУ определяется внутр. строением органов гос. власти и управления, принципами и взаимодействием друг с другом этих органов и объемами их полномочий. Унитарное - осн. масса населения - одна нация, строгая соподч-ть уровней власти друг другу.
Един. система права, фед. законов и иных норм. актов.Федеративное - сложное многонац. гос-во, состоящее из союза когда-то суверенных государств, ныне находящихся в федерации и обладающих некоторыми суверен. правами но не суверенитетом . Здесь сложн. судебн фин. система, т.к. субъекты федерации на своей территории избирают главу субъекта, законодат и исполнит. органы напр свои суды . Конфедерация - сложн. устройство, временный союз суверен. гос-в, созданный для решения каких-либо временнных локальных задач военн эконом таможен. союзы . 12. Политический государственный режим понятие.
Политический режим - это система методов, способов и средств осуществления политической власти.Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства.
Согласно одной точке зрения понятия политический режим и государственный режим можно расценивать как тождественные.Согласно другой точке зрения понятие политический режим более широкое, чем понятие государственный режим , ибо включает в себя не только методы и приемы осуществления политической власти со стороны государства, но и со стороны политических партий и движений, общественных объединений, организаций и т.п. Политический режим - это динамическая, функциональная характеристика политической системы. Категории политический режим и политическая система тесно связаны между собой.
Если первая показывает весь комплекс институтов, участвующих в политической жизни общества и в осуществлении политической власти, то вторая - как эта власть осуществляется, как действуют данные институты демократично либо недемократично . Понятие политического режима является ключевым для формирования представлений об основных системах власти.Именно исходя из политического режима судят о подлинной картине принципов организации политического устройства общества.
Политический режим характеризует определенный политический климат, существующий в той или иной стране в конкретный период ее исторического развития. Демократический, тоталитарный, авторитарный - средний . 13. Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач.Понятие функции государства не следует отождествлять с такими понятиями, как 1 цели и задачи государства если цель общества то, к чему стремится государство, а задачи - цель и средства ее достижения, то функции лишь основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач следовательно, цели и задачи определяют функции 2 функции отдельных его органов в отличие от функций многочисленных государственных органов, специально предназначенных для определенного вида деятельности, функции государства охватывают его деятельность в целом, в них находит выражение социальная ценность и сущность государства, их осуществлению подчинена работа всего государственного аппарата и каждого органа в отдельности . В зависимости от продолжительности действия функции государства классифицируются на постоянные осуществляются на всех этапах развития государства и временные прекращают свое действие с решением определенной задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер в зависимости от значения - на основные и неосновные в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются на внутренние и внешнии. К внутренним функциям современного РОССИЙСКОГО государства можно отнести следующие 1 охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка 2 экономическая 3 налогообложения 4 социальной защиты 5 экологическая 6 культурная.
К внешним функциям современного Российского государства можно отнести следующие 1 оборона страны 2 поддержание мирового порядка 3 сотрудничество с другими государствами и т.п. 14. Характеристика основных внутренних функций Российского государства.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение функциям государства и произвести их классификацию в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются.
Внутренние функции государства - это основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внутренних задач.
К внутренним функциям современного Российского государства можно отнести следующие 1 функцию охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка это деятельность государства, направленная на защиту интересов личности и общества, на реальное воплощение в жизнь ст. 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью 2 экономическую функцию здесь весьма важен вопрос о пределах вмешательства государства в экономическую сферу, о методах государственного управления экономическими отношениями если в условиях административной системы управления экономика регулируется преимущественно директивами, то в условиях рыночных отношений - прежде всего экономическими методами, т.е. посредством налогов, кредитов, льгот и т.д. 3 функцию налогообложения в современных условиях налог становится главным методом новой системы управления, универсальным регулятором, который используется не только в экономической сфере, но и в социальной, и в юридической, и во внешнеполитической и т.п. 4 функцию социальной защиты прежде всего речь идет об обеспечении нормальных условий жизни для тех категорий граждан, кто в силу различных объективных причин не может полноценно трудиться - об инвалидах, пенсионерах, студентах и др. кроме того, государство призвано поддерживать жилищное строительство, здравоохранение, общественный транспорт и т.п. 5 экологическую функцию с помощью законодательства государство устанавливает правовой режим природопользования, берет на себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению нормальной среды обитания и т.д. 6 культурную функцию содержание ее сегодня составляет разносторонняя государственная поддержка развития культуры - литературы, искусства, театра, кино, музыки, средств массовой информации, науки, образования и пр хотя и осуществляемая в недостаточном объеме . 15. Характеристика основных внешних функций Российского государства.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение функциям государства и произвести их классификацию в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются.
Внешние функции государства - это основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач.
Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в современном мире, который все больше становится взаимозависимым.
К внешним функциям современного Российского государства можно отнести следующие 1 функцию обороны страны базируется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспособности общества, отвечающего требованиям его национальной безопасности, предназначается для защиты суверенитета и территориальной целостности, пресечения угрожающих жизненно важным интересам России вооруженных конфликтов 2 функцию поддержания мирового порядка это деятельность Российского государства по предотвращению войны, разоружению, сокращению химического и ядерного оружия, укреплению обязательного для всех режима нераспространения оружия массового уничтожения и новейших военных технологий, участию в урегулировании межнациональных и межгосударственных конфликтов 3 функцию сотрудничества с другими государствами это разнообразная деятельность государства, направленная на установление и развитие экономических, политических, культурных и иных отношений, гармонично сочетающих интересы данного государства с интересами других государств и т.п. Внешняя деятельность государств в том числе и России в современных условиях будет эффективной и плодотворной лишь тогда, когда она будет базироваться на международно-правовых актах с общеобязательным учетом национальных, социально-экономических, культурных и иных особенностей и интересов всех народов, входящих в мировое сообщество. 16. Типы государства различные подходы.
Типология государства - это его специфическая классификация, проводимая в основном с позиции двух подходов формационного и цивилизационного.
В рамках первого главным критерием выступают социально-экономические признаки общественно-экономическая формация . Именно базис тип производственных отношений является, по мнению представителей данного подхода Маркса, Энгельса , решающим фактором общественного развития, который детерминирует и соответствующий тип надстроечных элементов государство и право.
В зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы государства рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический в последнее время к ним добавляют еще два азиатский способ производства и прафеодализм . Достоинства данной типологии 1 продуктивна сама идея делить государства на основе социально-экономических факторов, которые действительно весьма существенно влияют на общество 2 она показывает поэтапность, естественно- исторический характер развития государства.
Слабые стороны 1 она во многом однолинейная, характеризуется излишней запрограммированностью между тем история многовариантна и далеко не всегда вписывается в начерченные для нее схемы 2 недооцениваются духовные факторы религиозные, национальные, культурные и т.п В рамках цивилизационного подхода основными критериями выступают духовные признаки - культурные, религиозные, национальные, психологические и пр. В частности, по мнению одного из представителей данного подхода А. Тойнби, цивилизация есть замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, национальных, географических и других признаков.
В зависимости от них выделяют следующие цивилизации египетскую, китайскую, западную, православную и т.п. Достоинства данной типологии 1 выделены факторы культуры как существенные в определенных условиях 2 в связи с расширением количества духовных критериев, которые характеризуют именно особенности тех или иных цивилизаций, получается более заземленная типология государств.
Слабые стороны 1 недооцениваются социально-экономические факторы 2 по сути дела это типология не столько государства, сколько общества. 17. Место и роль государства в политической системе общества.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение понятия политическая система общества и раскрыть ее структуру Политическая система общества - это упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов государственных органов, политических партий, движений, общественных организаций и т.п в рамках которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.
Понятие политическая система показывает, как регулируются политические процессы, как формируется и функционирует политическая власть.
Это механизм организации и реализации политической деятельности.
Любая система общества, в том числе и политическая, представляет собой целостное, упорядоченное множество элементов, взаимодействие которых порождает новое качество, не присущее ее частям. Категория политическая система позволяет проникнуть в политические интересы классов, социальных групп, наций, разобраться во взаимосвязи и взаимозависимости отражающих эти интересы политических явлений.Политическая система в конечном счете регулирует производство и распределение благ между социальными общностями на основе использования государственной власти, участия в ней, борьбы за нее Понятия государство и политическая система общества соотносятся как часть и целое. Государство концентрирует в себе все многообразие политических интересов, регулируя явления политической жизни через призму общеобязательности . Именно в этом качестве государство играет особую роль в политической системе, придавая ей своего рода целостность и устойчивость.
Оно выполняет основной объем деятельности по управлению, пользуясь ресурсами общества и упорядочивая его жизнедеятельность.
Государство занимает центральное, ведущее место в политической системе общества, так как оно 1 выступает в качестве единственного официального представителя всего народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по признаку гражданства 2 является единственным носителем суверенитета 3 обладает специальным аппаратом публичной властью , предназначенным для управления обществом 4 обладает силовыми структурами вооруженными силами, милицией, службой безопасности и т.п. 5 обладает, как правило, монополией на правотворчество 6 обладает специфическим набором материальных ценностей государственная собственность, бюджет, валюта и т.д 20. Механизм государства понятие и структура.
Механизм государства - это система государственных органов, призванных осуществлять задачи и функции государства.В юридической науке понятия механизм государства и государственный аппарат обычно употребляются как синонимы, хотя существует точка зрения, согласно которой под государственным аппаратом понимается система органов, непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и наделенных для этого властными полномочиями, а в понятие механизм государства включаются также материальные придатки государственного аппарата вооруженные силы, милиция, исправительные учреждения и т.д опираясь на которые государственный аппарат осуществляет свою деятельность.
Характерные черты механизма государства а он представляет собой систему, т.е. упорядоченную совокупность государственных органов б целостность его обеспечивается едиными целями и задачами в основным элементом механизма государства выступают государственные органы г он является той организационной и материальной силой рычагом , с помощью которой государство осуществляет свою власть, достигает конкретных результатов.
Механизм современного государства отличается высокой степенью сложности, многообразием составляющих его частей, блоков подсистем.
Структура механизма государства включает в себя 1 государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи и соподчиненности при осуществлении своих непосредственных властных функций 2 государственные учреждения и предприятия, которые властными полномочиями за исключением их администраций не обладают, а выполняют общесоциальные функции в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, науки и т.д. 3 государственных служащих чиновников , специально занимающихся управлением 4 организационные и финансовые средства, а также принудительную силу, необходимые для обеспечения деятельности государственного аппарата. 21. Разделение власти как принцип правового государства.
Главное требование принципа разделения властей, сформулированное еще Д. Локком и Ш. Монтескье, заключается в том, что для утверждения политической свободы, обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо разделить государственную власть на законодательную, исполнительную и судебную. Причем каждая из этих ветвей власти, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей друг друга, должна осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в специфических формах.
Система сдержек и противовесов , установленная в Конституции, законах, представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной государственной власти законодательной, исполнительной, судебной.
Так, применительно к законодательной власти используется довольно жесткая юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии. В системе противовесов важную роль призван играть Президент, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных решениях законодателя.Деятельность Конституционного Суда РФ также можно рассматривать в качестве правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать все антиконституционные акты. В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею актов, затрагивающих такие отношения, которые должны быть урегулированы только законом.
Сюда можно отнести сроки президентской власти, импичмент, вотум недоверия Правительству, запрет ответственным работникам исполнительных органов избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью.
Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства, выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях, принципах презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судей и т.п. Кроме всего прочего, фиксируются правоограничения, которые запрещают осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу.Деятельность государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая основывается на принципе дозволено только то, что прямо разрешено законом . 23. Правовое государство.
Главная идея правовое государство - государство справедливости.Множество признаков максимальное обеспечение прав и свобод 3 человека ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством четкое разграничение функций общества и государства разделение властей наличие развитого гражданского общества создание антимонополистических механизмов, препятствующих сосредоточению власти в чьих бы то ни было руках верховенство и прямое действие конституционного закона, его приоритет над любой властью установление в законе и осуществление на деле суверенности государственной власти формирование законодательных органов обществом на основе норм избирательного права соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права правовая защищенность всех субъектов общества от произвольных решений кого-либо.Теория правового государства сформировалась на основе естественно-правовых воззрений универсальный характер естественного права все норма апеллируют к человеку договор - изначальная основа деятельности государства некоторые естественные права неприкосновенны подчиненность положительного права естественному постоянство норм естественного права . 27. Личность, право, государство.
Права человека и гражданина весьма сложные и многообразные явления, которые могут классифицироваться в зависимости от следующих критериев 1 исходя из этапов провозглашения основных прав и свобод на три поколения - первое поколение включает в себя провозглашенные буржуазными революциями XVII XVIII вв. гражданские и политические права, которые получили название негативных , т.е. выражающих независимость личности в определенных действиях от власти государства, обозначающих пределы его невмешательства в область свободы и самовыражения индивида к ним, например, относятся право на жизнь, свободу и безопасность личности, неприкосновенность жилища, право на равенство перед законом, избирательное право, право на свободу мысли и совести, свободу слова и печати и т.д. второе поколение связано с социальными, экономическими и культурными правами, которые утвердились как таковые к середине XX столетия под влиянием борьбы народов за улучшение своего социально-экономического положения, за повышение культурного статуса, под воздействием социалистических идей и стран.
Данные права иногда называют позитивными , ибо их реализация, в отличие от реализации прав первого поколения, требует известных целенаправленных действий со стороны государства, т.е. его позитивного вмешательства в их осуществление, создание необходимых обеспечивающих мер к ним, например, относятся право на труд и свободный выбор работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование, на здравоохранение, на социальное обеспечение, на участие в культурной жизни общества и т.п. третье поколение - права коллективные или солидарные, вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие не столько каждому индивиду, сколько целым нациям, народам к ним, например, относятся права на мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, информацию, социальное и экономическое развитие и проч Данные права стали возникать после Второй мировой войны на фоне освобождения многих стран от колониальной зависимости, усугубления экологических и гуманитарных проблем и находятся во многом еще на стадии становления в качестве юридически обязательных норм 2 в зависимости от содержания на - гражданские или личные право на жизнь, на охрану достоинства, тайну переписки, телефонных переговоров и др политические право избирать и быть избранным во властные структуры, на равный доступ к государственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги, демонстрации и др экономические право частной собственности, на предпринимательскую деятельность, на труд, отдых и др социальные право на охрану семьи, охрану материнства и детства, охрану здоровья, на социальное обеспечение, благоприятную окружающую среду и др культурные право на образование, на участие в культурной жизни, на пользование результатами научного и культурного прогресса свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества и др 3 в зависимости от соподчиненности на основные участвовать в управлении обществом и государством и дополнительные избирательное право 4 в зависимости от принадлежности лица к конкретному государству на права российских граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства 5 в зависимости от степени распространения на общие присущие всем гражданам и специальные зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста лица, а также других факторов, например, права потребителей, служащих, несовершеннолетних, женщин, пенсионеров, ветеранов, беженцев и проч. 6 в зависимости от характера субъектов на индивидуальные право на жизнь, труд и т.п. и коллективные право на забастовку, митинги и проч. 7 в зависимости от роли государства в их осуществлении на негативные государство должно воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду и позитивные государство должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в реализации им своих прав 8 в зависимости от особенностей личности, проявляющихся в различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности на - права в сфере личной безопасности и частной жизни - права в области государственной и общественно-политической жизни - права в области экономической, социальной и культурной деятельности. 28. Правовой статус личности.
Правовой статус - это юридически закрепленное положение субъекта в обществе.
Правовой статус фиксирует по сути дела фактический социальный статус лица, его реальное положение в обществе.
Правовой статус есть признанная конституцией и законодательством совокупность прав и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные роли. Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. В структуре последнего выделяют такие элементы 1 права и обязанности 2 законные интересы 3 правосубъектность 4 гражданство 5 юридическая ответственность 6 правовые принципы и т.п. Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным.
Эти виды отражают собой соотношение таких философских категорий, как общее, особенное и отдельное.
Общий статус - это статус лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции.
Он является одинаковым для всех граждан РФ. Специальный статус фиксирует особенности положения определенных категорий граждан студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и т.д обеспечивает возможность выполнения их специальных функций.
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица пол, возраст, семейное положение, должность, стаж и т.п. и представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности. 29. Определение права.
Марксисты право - возведение в закон воли экономически господст. класса.
Тюринг право - это сила или насилие.
Социологи право - фактически сложившиеся обществен. отношения.
Нормативисты право - система норм. Философы право - идеи общества о справедливости.
Солидаристы право - обществен. согласие компромисс между людьми.Признаки права Признаки позитивного права 1 нормативность - она выражается формулой если .то .иначе 2 формальная определенность - все нормы д.б. записаны в письм. виде и должны сущ-ть спец. источники данных норм 3 институциональность - нормы издаются спец. уполномоч. органами, учреждениями гос. дума, совет федерации . Органы местн. самоуправления им. право издавать законы, действующ. на данной территории 4 неперсонифицированность - нормы рассчитаны не на конкр. чел-ка, а на всех людей одной группы 5 процессуальность - сущ-ют правила процедура создания норм 6 обеспеченность принудительной силой гос-ва - в случае несоблюдения норм возникает принуждение субъекта государством в виде санкций.
Позитивное право - система норм в виде властн. велений гос-ва, распр-ся на всех лиц, находящихся на территории дан. гос-ва, а также на лиц, нах-ся под юрисдикцией данного гос-ва и обеспеченных в принудит. силой гос-ва. Естеств. право - осуществимое на основе изначальных, ни кем не писаных законов общества. 32. Соотношение права и морали.
Мораль - это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого и т.п. Единство между правом и моралью 1 в системе социальных норм они выступают самыми универсальными, распространяющимися на все общество 2 у них единый объект регулирования - общественные отношения 3 исходят в конечном счете от общества.
Различия между правом и моралью 1 по происхождению если мораль возникает вместе с обществом, то право - вместе с государством 2 по форме выражения если мораль содержится в общественном сознании, то право - в специальных нормативных актах, имеющих письменную форму 3 по сфере действия если мораль может регулировать практически все общественные отношения, то право - наиболее важные и только те, которые в состоянии упорядочить 4 по времени введения в действие если моральные нормы вводятся в действие по мере их осознания, то правовые - в конкретно установленный срок 5 по способу обеспечения если нормы морали обеспечиваются мерами общественного воздействия, то нормы права - мерами государственного воздействия 6 по критериям оценки если нормы морали регулируют общественные отношения с позиции добра и зла, справедливого и несправедливого, то нормы права - с точки зрения законного и незаконного, правомерного и неправомерного . Право и мораль взаимодействуют между собой в процессе упорядочения общественных отношений.
Их требования во многом совпадают то, что осуждает и поощряет право, осуждает и поощряет, как правило, и мораль.
И наоборот.
Многие правовые нормы вытекают из нравственных не убий, не укради и т.п Вместе с тем возможны и противоречия между ними, когда одна и та же ситуация может регулироваться по-разному со стороны права и морали.Причины противоречий могут быть объективные существующие различия между правом и моралью и субъективные право меняется быстрее морали и подчас с ней не согласуется в силу определенных идеологических, конъюнктурных моментов . 33. Принципы права понятие и виды. Принципы права - это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора.
Они выражают закономерности права, его природу и социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.К общеправовым принципам относят 1 справедливость 2 юридическое равенство граждан перед законом и судом 3 гуманизм 4 демократизм 5 единство прав и обязанностей 6 сочетание убеждения и принуждения и т.п. Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют во всех без исключения отраслях права.
Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, то их относят к межотраслевым.Среди них выделяют принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности судопроизводства и т.д. Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются отраслевыми.
К ним относятся в гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях в уголовном процессе - презумпция невиновности и т.п. Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как они не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу например, при аналогии права . 36. Романо-германская правовая семья. К романо-германской правовой семье относятся правовые системы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии и др. В качестве самостоятельной группы правовых систем в рамках романо-германской правовой семьи можно выделить славянские правовые системы Югославии, Болгарии и т.д Современная правовая система России, при всех ее особенностях, более родственна именно романо-германской правовой семье.
Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие - единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты законодательство - главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает общие юридические правила поведения правоприменитель же судья, административные органы и т.п. призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах - имеются писаные конституции, обладающие высшей юридической силой - высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных актов - весомое положение занимают подзаконные нормативные акты регламенты, инструкции, циркуляры и др деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли - правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников - на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина - особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы теорию построения данной правовой семьи. 37. Англо-саксонская правовая семья.
К англо-саксонской правовой семье относят национально-правовые системы Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. Среди признаков данной семьи можно выделить следующие - основным источником права выступает судебный прецедент правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела - юридические прецеденты носят индивидуальный казуистический характер - ведущую роль в формировании права в правотворчестве отводят судам, которые в этой связи занимают особое положение в системе государственных органов - на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего судом - главенствующее значение имеет процессуальное процедурное, доказательственное право, которое во многом определяет право материальное - отсутствуют кодифицированные отрасли права - отсутствует классическое деление права на частное и публичное - статутное право законодательство и юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников - юридическая доктрина, как правило, носит сугубо прагматический, прикладной характер. 38. Мусульманская правовая семья.
Прежде чем давать общую характеристику семьи религиозного права, необходимо сначала определить понятие правовая семья.
К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др. Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие - главный творец права Бог, а не общество, государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать - источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д. и действующие в отношении индусов - весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения - особое место в системе источников права занимают труды ученых-юристов доктрины , конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в основе конкретных решений - отсутствует деление права на частное и публичное - нормативно-правовые акты законодательство имеют вторичное значение - судебная практика в собственном смысле слова не является источником права - во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека как это имеет место в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях . 39. Понятие, структура и виды правосознания. Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему и желаемому праву.
Правосознание - это одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов и т.п. Структура правосознания включает в себя два элемента 1 правовую психологию переживания, которые испытывают люди в результате отношения к праву это уровень чувств, настроений, во многом выражающий поверхностные, эмоциональные оценки права субъектами 2 правовую идеологию понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение людей к действующему или желаемому праву это более глубокое осмысление субъектами правовых явлений, характеризующее более рациональный уровень правовых оценок . Правовая идеология - главный элемент в структуре правосознания.
По содержанию правосознание подразделяется на - обыденное массовые представления людей, настроения по поводу права, возникающие под влиянием жизненного опыта - профессиональное чувства, убеждения, традиции, складывающиеся у юристов на основе юридической практики - научное идеи, понятия, концепции, выражающие теоретическое освоение права . С одной стороны, развитие правосознания в определенной степени обусловлено действующим правом с другой стороны, само право зависит от правосознания как на уровне правотворчества принимая нормативные акты, законодатель должен учитывать уровень правосознания общества и отдельных групп населения , так и на уровне правореализации правосознание обеспечивает добровольное соблюдение норм права и помогает правоприменению оно необходимо для толкования правовых предписаний, для оценки доказательств, для преодоления пробелов . Таким образом, правосознание пронизывает весь механизм правового регулирования, предшествует изданию юридических норм и сопровождает на всем протяжении их действия. 40. Правовая культура понятие и структура.
Правовая культура личности - это знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним. Правовая культура личности тесно связана с правосознанием, опирается на него. Но она шире правосознания, ибо включает в себя не только психологические и идеологические его элементы, но и юридически значимое поведение.
Не всякого индивида, знающего и понимающего юридические нормы, можно считать правокультурным человеком.
Таковым является только тот, у кого знания юридических правил сочетаются с потребностью соблюдения их предписаний, кто в своей деятельности им следует. Таким образом, структура правовой культуры личности состоит из следующих элементов 1 психологический элемент правовая психология 2 идеологический элемент правовая идеология 3 поведенческий элемент юридически значимое поведение . Правовая культура личности означает правовую образованность человека, включая правосознание, умение и навыки пользоваться правом, подчинение своего поведения требованиям юридических норм. Правовая культура общества - это уровень правосознания и правовой активности общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.
Структура правовой культуры общества состоит из следующих элементов 1 уровень правосознания и правовой активности общества 2 степень прогрессивности юридических норм уровень развития права, культура юридических текстов и т.п. 3 степень прогрессивности юридической деятельности культура правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности . Правовая культура общества является частью его общей культуры и характеризуется следующими факторами - реальной потребностью в праве - состоянием законности и правопорядка в стране - степенью развитости в обществе юридической науки и юридического образования. 41. Понятие и признаки нормы права.
Норма права - это общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных отношений.
Юридическая норма - первичная клеточка права, исходный элемент его системы. Поэтому естественно, что данной норме свойственны основные черты права как особого социального явления.
Из этого не следует, однако, что понятия право и норма права совпадают.
Они соотносятся между собой как целое и часть.
К признакам нормы права относят 1 общеобязательность она представляет собой властное предписание государства относительно возможного и должного поведения людей 2 формальная определенность она выражается в письменной форме в официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний субъектов 3 связь с государством она устанавливается государственными органами и обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением и стимулированием 4 предоставительно-обязывающий характер она не только предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обязанности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без права 5 микросистемность она выступает в виде специфической микросистемы, состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция . 42. Структура нормы права.
Отвечать на данный вопрос необходимо с определения понятия норма права и перечисления его основных признаков.
Одним из них и является микросистемность.
Выступая клеточкой права, норма в то же время представляет собой такое образование, которое обладает специфическим внутренним строением, своеобразной организацией. Структура юридической нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность.
Данная структура показывает, из каких частей состоит норма и как они взаимосвязаны.
Таких частей три 1 гипотеза - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия время, место, субъектный состав и т.п которые определяются путем закрепления юридических фактов 2 диспозиция - элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов диспозиция выступает основной регулирующей частью нормы, ее ядром 3 санкция - элемент нормы права, предусматривающий последствия для субъекта, реализующего диспозицию.
Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания, так и позитивными - меры поощрения премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей работником . Каждый из названных элементов имеет в структуре правовой нормы свое место и играет особую роль, вследствие чего, по справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции немыслима, без санкции бессильна.
Проблема структуры правовой нормы является дискуссионной.Одни авторы считают, что норма права состоит из двух частей - гипотезы и диспозиции или диспозиции и санкции.
Большинство же ученых-юристов придерживаются трехзвенной структуры правовой нормы, состоящей из рассмотренных выше элементов гипотезы, диспозиции, санкции . 43. Классификация норм права. Отвечать на данный вопрос следует с определения понятия норма права Классификация позволяет четче обозначить место и роль юридических норм в системе правового регулирования, глубже познать их природу и назначение.Выделяют следующие основные виды правовых норм 1 в зависимости от функциональной роли они разделяются на - исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права - специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. они детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на поведение личности 2 в зависимости от предмета правового регулирования по отраслевой принадлежности они разделяются на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п. 3 в зависимости от их характера - на Артериальные уголовные, аграрные, экологические и пр. и процессуальные уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные 4 в зависимости от методов правового регулирования на - императивные содержащие властные предписания - диспозиптвные содержащие свободу усмотрения - поощрительные стимулирующие социально полезное поведение - рекомендательные предлагающие наиболее приемлемый для государства и общества вариант поведения 5 в зависимости от времени действия - на постоянные содержащиеся в законах и временные содержащиеся, например, в Указе Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием . 44. Понятие и виды форм источников права.
Формы права - это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения.
Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий форма права и источник права . Если исходить из общепринятого значения слова источник как всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки, то применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права три фактора 1 источник в материальном смысле материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности людей и т.п. 2 источник в идеологическом смысле различные правовые учения и доктрины, правосознание и т.д. 3 источник в формально-юридическом смысле - это и есть форма права.
Выделяют четыре основные формы права - нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование определенных общественных отношений.
К их числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т.п правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям например, согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота - юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел распространен преимущественно в странах общей правовой семьи - Англии, США, Канаде и т.д нормативный договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права например, Федеративный договор РФ 1992 г 46. Понятие и виды нормативных актов.
Нормативный правовой акт - это правовой акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение. Нормативные акты издаются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, в строго установленной форме.
Нормативный акт является официальным документом, носителем юридически значимой информации.
Нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов.
Его следует отличать от актов применения и толкования права.
По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы законы и подзаконные акты. Виды законов 1 Конституция закон законов - основополагающий, учредительный политический правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти 2 федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией 3 федеральные законы - это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества 4 законы субъектов Федерации - издаются представительными органами и распространяются только на соответствующую территорию.
Виды подзаконных актов 1 указы и распоряжения Президента РФ 2 постановления и распоряжения Правительства РФ - акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами 3 приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры 4 решения и постановления местных органов государственной власти 5 решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления 6 нормативные акты муниципальных негосударственных органов 7 локальные нормативные акты - это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации например, правила внутреннего трудового распорядка . В зависимости от особенностей правового положения субъекта привотворчества все нормативные акты подразделяются на - нормативные акты государственных органов - нормативные акты иных социальных структур муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.п нормативные акты совместного характера государственных органов и иных социальных структур - нормативные акты, принятые на референдуме.
В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на - общефедеральные - нормативные акты субъектов Российской Федерации - нормативные акты органов местного самоуправления - локальные нормативные акты. В зависимости от срока действия нормативные акты классифицируются как - нормативные акты неопределенно-длительного действия - временные нормативные акты. 47. Понятие, признаки и виды законов.
Отвечать на данный вопрос следовало бы с определения понятия закон , после чего важно проанализировать признаки закона 1 принимается только органом законодательной власти или референдумом 2 порядок его подготовки и издания определяется Конституцией РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ 3 в идеале должен выражать волю и интересы народа 4 обладает высшей юридической силой все подзаконные акты должны соответствовать ему и ни в чем не противоречить 5 регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения.
Именно данные признаки и выделяют закон в системе иных нормативных актов и придают ему качество верховенства.
Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго оговоренном порядке.
Классификация законов может проводиться по различным основаниям - по их юридической силе Конституция, федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъектов Федерации - по субъектам законотворчества принятые в результате референдума или законодательным органом - по предмету правового регулирования конституционные, административные, гражданские, уголовные и т. п по сроку действия постоянные законы и временные и т.д. Выделяют также чрезвычайные, бюджетные, тематические, органические кодификационные и иные законы. 48. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные пределы своего функционирования.
Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания , федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. см. Российская газета. 1994. 15 июня . Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не имеет, т.е. он не должен распространяться на те отношения, которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу. Придание закону обратной силы возможно в двух случаях 1 если в самом законе об этом сказано 2 если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность. Нормативные акты утрачивают свою силу прекращают действие на следующих основаниях - по истечении срока действия акта, на который он был принят - в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий косвенная отмена - на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта прямая отмена . Действие нормативного акта в пространстве определяется территорией, на которую распространяются властные полномочия органа, его издавшего.
Под территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ними, недра.
К ней относится также территория российских дипломатических представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Федерации.
С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех ее граждан, государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан и должностных лиц. 49. Понятие и структурные элементы системы права.
Право кроме внешней формы имеет и внутреннюю, под которой понимается его строение. Система права - это внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.Системное устройство права означает, что оно представляет собой целостное образование, состоящее из множества элементов, находящихся между собой в определенной иерархической связи.
Системная организация права имеет важное значение как для законодателя принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично включить его в существующую систему права, не нарушая ее целостности , так и для правоприменителя системный принцип права в сфере правоприменительной деятельности позволяет правильно истолковать и применить норму права . Существенно влияние системности права и на процесс систематизации упорядочения законодательства.
Черты системы права - ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования - институты, подотрасли, отрасли - ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство - она обусловлена социально-экономическими, политическими, национальными, религиозными, культурными, историческими факторами - имеет объективный характер, ибо зависит от объективно существующих общественных отношений и не может создаваться по чисто субъективному усмотрению людей.
Понятие система права не следует отождествлять с понятием правовая система . Последнее шире по своему объему и включает в себя помимо системы права юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть. 51. Частное и публичное право.Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на две большие группы на частное и публичное право.
Частное право - это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления. Если частное право - область свободы и частной инициативы, то публичное - сфера власти и подчинения.Отсюда, частное право состоит из отраслей гражданского, предпринимательского, семейно- брачного, трудового права, а публичное - из отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного и иных. В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или иные нормы права относят к частному либо публичному праву 1 интерес если частное право призвано регулировать частные интересы, то публичное - общественные, государственные 2 предмет правового регулирования если частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения, то публичному - неимущественные 3 метод правового регулирования если в частном праве господствует метод координации, то в публичном - субординации 4 субъектный состав если частное право регулирует отношения частных лиц между собой, то публичное право - частных лиц с государством либо между государственными органами . В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются такие институты частного права, как право наследуемого пожизненного владения, интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и др. 53. Предмет и метод правового регулирования.
Для деления норм права на отрасли используют два критерия предмет и метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования - это те общественные отношения, которые право регулирует.
Он является основным критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права.
Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным критерием деления права на отрасли, потому что 1 общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны 2 нередко одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и к тому же различными способами.Поэтому вторым дополнительным критерием выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - кик регулирует.
Если предмет является материальным критерием, то метод - формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений.Выделяют следующие основные методы правового регулирования императивный - метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях - диспозитивный - метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях - поощрительный - метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение - рекомендательный - метод совета осуществления конкретного желательного для общества и государства поведения и т.п. 54. Понятие, принципы и виды правотворчества.
Правотворчество - это деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Субъектами правотворчества выступают государственные органы, негосударственные структуры органы местного самоуправления, профсоюзы и т.п наделенные соответствующими полномочиями, а также народ при принятии законов на референдумах.
Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм процедур , содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений.Правотворчество характеризуется тем, что - оно представляет собой деятельность активную, творческую, государственную - основная продукция его - юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах кроме этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах - это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения - уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов это показатель цивилизованности и демократии общества.
Правотворчеству присущи следующие принципы - научность ибо в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую и иную ситуацию, объективные потребности развития общества и т.п профессионализм заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди - юристы, управленцы, экономисты и др законность данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных актов - демократизм характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе - гласность означает открытость, прозрачность правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации оперативность предполагает своевременность издания нормативных актов . Следовательно, принципы правотворчества - это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих право.
В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как 1 непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни 2 правотворчество государственных органов например, Государственной Думы, Правительства РФ 3 правотворчество отдельных должностных лиц например, Президента, министра 4 правотворчество органов местного самоуправления 5 локальное правотворчество например, на предприятии, в учреждении и организации 6 правотворчество общественных организаций например, профсоюзов . В зависимости от значимости правотворчество делится на 1 законотворчество правотворчество высших представительных органов - парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы - законы, принимаемые в соответствии с усложненной процедурой 2 делегированное правотворчество нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента по принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию представительного органа 3 подзаконное правотворчество здесь нормы права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к высшим представительным органам - президентом, правительством, министерствами, ведомствами, государственными комитетами, местными органами государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций . Далеко не все юридические нормы необходимо принимать на уровне законотворчества.
Есть целый спектр ситуаций, когда юридические нормы целесообразнее принимать на уровне подзаконных актов, нормативных договоров и в иных формах.
Кроме всего прочего, подзаконное правотворчество характеризуется большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов.
Вместе с тем подзаконное правотворчество связано с непрозрачностью процесса принятия нормативных актов, с их громоздкостью. 55. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Законотворческий процесс - главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина.
Именно принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом.
Кроме законов продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты.
Законотворчество - сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии 1 законодательная инициатива - закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган.
Право законодательной инициативы порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или отклонить его - право законодателя. Право законодательной инициативы согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным представительным органам субъектов РФ, Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ 2 обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект.
Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ до нужного качества устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты.
Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение 3 принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования простым большинством и квалифицированным . Принятие закона - главная стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии а принятие закона Государственной Думой федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, т.е. 50 1 голос федеральные конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2 3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы б одобрение закона Советом Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации в подписание закона Президентом РФ согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108 Конституции РФ, Президент в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его 4 опубликование закона как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ неопубликованные законы не применяются . 56. Систематизация нормативных актов понятие и виды. Нормативные акты принимаются различными органами в различное время, в различных пространственных пределах и по разному поводу.
Такая ситуация не может не влиять на природу действующих законов и подзаконных актов, которые порой могут между собой находиться в противоречии. Поэтому прежде чем общественные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты были в порядке, чтобы они были приведены в соответствующую систему.
Отсюда, систематизация - это упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему.
Она необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов. Выделяют такие виды систематизации, как 1 инкорпорация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.
Принципы инкорпорации хронологический по времени их принятия , тематический по определенной тематике и др. Инкорпорация - самый простой вид систематизации.
Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную. К первой можно отнести Собрание законодательства Российской Федерации, ко второй - сборники нормативных материалов по отраслям права, издаваемых в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в процессе рассмотрения юридических дел, например в суде 2 консолидация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение.
Здесь нормативные акты объединяются по признаку их относи-мости к одному виду деятельности охрана природы, образование и т.п Особенность консолидации состоит в том, что она является компромиссной систематизацией, сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации.
Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует возможность кодификации 3 кодификация - форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содержания.В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность, логичность. 57. Правоотношения ПО . Состав и виды ПО. ПО - общественные отношения, регулируемые нормами права.
Основаниями для возникновения ПО явл. юрид. факты. Состав ПО 1 субъекты 2 объект 3 юр. содерж. 4 нормы права. Субъекты ПО - физ. и юр. лица, должн. лица, орг. местн. самоупр нации и народы Объект ПО - то, на что направлены действия субъектов мат. благо, достижение иного результата способность, возможность и желание реализовать свои права объектами ПО. Юр. содерж.ПО субъективные права совершать действия, не запрещенные законом для всех, кроме госуд. органов. самозащита права - действия, которые формально запрещены, но разрешены по обстоятельствам и обязанности совершать действия, предусмотренные законом . Права и обязанности корреспондируют друг другу.
Виды ПО по субъектам односторонние пример - наследование , двусторонние - 2 субъекта, имеющие корр. права и обяз многосторонние - субъектов больше 2, а права и обязанности не обязательно корреспондируют у каждого с каждым.
Относительное ПО - субъекты определены точно, абсолютное ПО - четко выделен один субъект, остальные субъекты - все субъекты права. 58. Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъекты правоотношений - это участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Субъект правоотношения - это субъект права, который использует свою праводееспособность.Выделяют следующие виды субъектов правоотношений индивидуальные и коллективные. К индивидуальным субъектам физическим лицам относятся 1 граждане 2 лица с двойным гражданством 3 лица без гражданства 4 иностранцы.
Лица без гражданства и иностранцы могут вступать в те же правоотношения на территории России, что и граждане РФ, за рядом ограничений, установленных законодательством они не могут, в частности, избирать и быть избранными в представительные органы власти России, занимать определенные должности в государственном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т.п. К коллективным субъектам относятся 1 государство в целом когда оно, например, вступает в международно-правовые отношения с другими государствами, в конституционно-правовые - с субъектами Федерации, в гражданско-правовые - по поводу федеральной государственной собственности и т.п. 2 государственные организации 3 негосударственные организации частные фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и т.д Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений, обладают качествами юридического лица. Согласно ч.1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность - это способность индивида иметь права и обязанности.
Дееспособность - это способность лица своими действиями осуществлять права и обязанности.
Дееспособность связана с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них. Выделяют следующие виды дееспособности - полную с 18 лет - частичную с 14 до 18 лет . 59. Субъективные права и юридические обязанности. Если общественные отношения выступают материальным содержанием правоотношений, то субъективные права и обязанности - юридическим.
Именно через права и обязанности осуществляется юридическая связь участников правоотношений.
Субъективное право - это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.Субъективное право есть средство для удовлетворения какого-либо интереса управомоченного лица для достижения определенного блага, ценности. В этом заключается его предназначение, главная роль. Структура субъективного права 1 возможность определенного поведения управомоченного лица 2 возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица 3 возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам прежде всего в суд 4 возможность пользоваться определенным социальным благом, ценностью.
Юридическая обязанность - это мера юридически необходимого поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права.Без нее последнее превратится в фикцию.
Юридическая обязанность, являясь обратной стороной субъективного права, имеет следующую структуру. 1 необходимость совершать определенные действия или воздерживаться от них 2 необходимость отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного 3 необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований 4 необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет право.Различия между субъективным правом и юридической обязанностью 1 если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность - чужие интересы управомоченного лица 2 если субъективное право - мера возможного поведения реализация его зависит от усмотрения управомоченного лица , то юридическая обязанность - мера необходимого поведения от ее реализации отказаться нельзя . Вместе с тем рамки мера и возможного поведения субъективного права , и необходимого поведения юридической обязанности должны быть четко очерчены в законодательстве 60. Объекты правоотношений.
Объект правоотношения - это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих интересов. Эта цель достигается посредством прав и обязанностей, обеспечивающих получение определенных благ. Выделяют два подхода к пониманию данной категории - согласно первому из них, объектом правоотношения могут выступать только действия субъектов, поступки людей - согласно второй точке зрения разделяемой большинством ученых , объекты весьма разнообразны и могут быть 1 материальными благами вещи, ценности, имущество и т.п. 2 нематериальными благами жизнь, здоровье, достоинство, честь и т.п. 3 продуктами духовного творчества произведения литературы, искусства, музыки, науки, компьютерные программы и т.д. 4 результатами действий участников правоотношений правоотношения, возникающие, например, на основе договора перевозки, подряда на капитальное строительство и т.п. 5 ценными бумагами и документами деньги, акции, дипломы, аттестаты и т.д 61. Понятие и классификация юридических фактов.
Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление определенных юридических последствий.
Юридические факты являются предпосылками правоотношений.Их модель фиксируется в гипотезе юридических норм. Юридические факты классифицируются по различным основаниям 1 по характеру наступающих последствий различают факты - правообразующие поступление в вуз - правоизменяющие перевод с очной на заочную форму обучения - правопрекращающие окончание вуза 2 по связи с волей участников правоотношений различают - события обстоятельства, не зависящие от воли субъекта стихийное бедствие, смерть, истечение сроков и т.п действия обстоятельства, связанные с волей участников правоотношений . Последние делятся на правомерные и противоправные.
Правомерные, в свою очередь, подразделяются на юридические акты действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия сделки, судебные решения и т.п. и юридические поступки действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, их совершающего создание художественного произведения и т.д Противоправные деяния могут быть уголовными, административными, гражданскими, дисциплинарными.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических последствий необходим не один юридический факт, а их совокупность, которую называют юридическим фактическим составом. Например, для получения пенсии по старости требуются такие факты, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого трудового стажа, решение о назначении пенсии. 62. Понятие и принципы законности.
Законность - это соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов.Для законности необходимы две стороны - наличие правовых, справедливых, научно обоснованных законов содержательная сторона - их выполнение, ибо только наличия даже самых совершенных законов будет недостаточно формальная сторона . Принципы законности 1 единство законности понимание и применение нормативных актов должно быть одинаковым на всей территории страны 2 верховенство Конституции и закона подчиненность Конституции и законам всех иных нормативных и индивидуальных правовых актов издание каким бы то ни было органом правового акта, противоречащего закону, есть нарушение законности 3 гарантированность прав и свобод человека и гражданина с одной стороны, без законности права и свободы гражданина не могут быть реализованы, ибо законность служит их важнейшей гарантией с другой стороны, сами права и свободы, их наличие и осуществление являются показателем состояния законности и демократии в обществе 4 связь законности с культурой от культурного уровня общества и должностных лиц зависит состояние законности и наоборот, соблюдение законодательства является одним из существенных условий и показателей культурного уровня общества 5 связь законности с целесообразностью обход закона под предлогом целесообразности, пользы, выгоды недопустим целесообразность должна быть в рамках закона . 6 принцип презумпции невиновности закреплен в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ 1993 г где зафиксировано следующее Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда . 63. Понятие правопорядка.
Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, в которых поведение субъектов является правомерным это состояние урегулированности социальных связей.
Особенности правопорядка 1 он запланирован в нормах права 2 возникает в результате реализации данных норм 3 обеспечивается государством 4 создает условия для организованности общественных отношений, делает человека более свободным, облегчает жизнь 5 выступает итогом законности.
Следует различать понятия правопорядок и общественный порядок . Второе понятие более широкое, включает в качестве ядра первое понятие.
Общественный порядок - это состояние упорядоченности общественных отношений, которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения законности , но и других социальных норм и их соблюдения дисциплины . Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим образом - с одной стороны, подлинная демократия невозможна без законности и правопорядка, без которых первая превращается в хаос, различные злоупотребления - с другой стороны, законность и правопорядок не будут социально ценными т.е. не будут приносить людям пользу без демократических механизмов, институтов и норм, с помощью которых можно легиттимно изменять нормативную базу законности и правопорядка, без чего невозможно их эффективное утверждение в общественной жизни.
Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль общественности за реализацией законов и т.п. в свою очередь, законность и правопорядок могут способствовать развитию и укреплению демократии. 64. Реализация права понятие и формы.
Под реализацией правовых норм понимается фактическое осуществление их предписаний в поведении субъектов. Реализация права представляет собой необходимую сторону жизни, существования права, без чего оно утрачивает свой социальный смысл.
В зависимости от характера действий субъектов выделяют четыре формы реализации права - соблюдение с ее помощью осуществляются запреты, от нарушения которых лицо должно воздерживаться - исполнение связано с выполнением активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управомоченной стороны - использование выражается в осуществлении субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага, ценности - применение это властная деятельность компетентных органов по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий индивидуальный акт . Применение - особая форма реализации права, характеризующаяся следующими признаками 1 применяют право только уполномоченные на то компетентные субъекты государственные, муниципальные органы и т.п. 2 носит властный характер 3 имеет ряд стадий установление фактической и юридической основы дела, принятие решения 4 осуществляется в процессуальной форме в целях усиления гарантий законного и справедливого разрешения дела данная деятельность жестко регламентирована нормами права 5 связано с применением соответствующего индивидуального, властного правоприменительного акта. Правоприменение необходимо тогда, когда субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т.п. 66. Стадии процесса применения норм права.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо дать определение понятия применение права . Правоприменение - сложная последовательная деятельность, осуществляемая в рамках нескольких этапов, стадий.
Можно выделить три основные стадии правоприменительного процесса 1 установление фактической основы дела 2 установление юридической основы дела 3 решение дела. На первой стадии устанавливается объективная истина по делу. Правоприменение будет обоснованным только тогда, когда фактические обстоятельства проанализированы с достаточной полнотой и достоверностью.
По сути, здесь речь идет о сборе всей юридически значимой информации, относящейся к конкретному делу. На второй стадии правоприменитель выбирает отрасль, институт и норму права, регулирующие данное общественное отношение, проверяет подлинность текста норм права, их пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, уясняет смысл и содержание юридических предписаний, квалифицирует деяние.
На третьей стадии принимается решение и выносится право-применительный акт. Именно в рамках данного этапа правоприме-нительного процесса решается судьба этого дела и от того, какие выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит дальнейшее развитие правоотношений. Установление фактической и установление юридической основы дела выступают как бы подготовительными стадиями применения норм права.
Принятие решения является завершающей и вместе с тем основной стадией.
После этого решение должно быть исполнено и конкретное общественное отношение реально урегулировано. 68. Акты применения правовых норм. Акт применения права - это такой правовой акт, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела. Правоприменительный акт выступает итогом правоприменительной деятельности и обладает следующими особенностями - исходит от компетентных органов - носит государственно-властный характер - носит индивидуальный персонифицированный , а не нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам, указывает на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими обязанностями - имеет определенную установленную законом форму.
Вместе с тем следует различать акт применения как действие деятельность и как акт-документ.Последний должен иметь определенную структуру и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Классифицируют правоприменительные акты по следующим основаниям 1 по форме - на указы, приговоры, решения, приказы и т.п. 2 по субъектам, их издающим на акты государственных и негосударственных в частности, муниципальных органов 3 по функциям права - на регулятивные приказ о повышении по службе и охранительные постановление о возбуждении уголовного дела 4 по юридической природе - на основные выражают конечное решение юридического дела, например, приговор и вспомогательные подготавливают издание основных актов, в частности постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 5 по предмету правового регулирования - на акты уголовно-правовые, гражданско-правовые и т.п. 6 по характеру - на материальные и процессуальные. 69. Пробелы в праве.
Пробел в праве - это полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых юридических норм. Важно учитывать два условия пробельности 1 фактические обстоятельства должны находиться в сфере правового регулирования 2 должна отсутствовать конкретная норма права, призванная регулировать данные фактические обстоятельства.
Существуют объективные и субъективные причины пробелов в праве. Они должны своевременно устраняться и преодолеваться. Устранить пробел можно лишь с помощью правотворческого процесса путем принятия новой нормы права.Преодолеть пробел можно с помощью правоприменительного процесса, так как здесь новых норм права не создается и правоприменитель вынужден всякий раз восполнять отсутствующее нормативное предписание посредством аналогии закона и аналогии права.
Аналогия закона - это решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. Аналогия права - это решение конкретного юридического дела на основе общих принципов и смысла права. Данный способ преодоления пробелов возможен лишь тогда, когда нет конкретной нормы, которая бы регулировала сходный случай.Причем ее нет ни в данной отрасли, ни в смежной.
При таком применении важное значение имеют принципы права справедливость, равенство перед законом и судом и т.п которые, как правило, устанавливаются в конституции. Поэтому правоприменитель, ориентируясь во многом на собственное правосознание и мотивируя решение по делу, может ссылаться на конкретные конституционные статьи. В уголовном и административном праве аналогия исключается. 70. Толкование норм права.Толкование норм права - это деятельность, направленная на установление содержания юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл нормативного предписания, его социальная направленность, место в системе правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью правотворческого процесса неясностью и т.д. Деятельность по толкованию правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание юридических предписаний и их правильное и единообразное применение.
Толкование состоит из двух сторон - уяснение для себя - разъяснение для других . В зависимости от субъектов толкование подразделяют - на официальное дается уполномоченными на то субъектами, содержится в специальном акте, влечет юридические последствия - на неофициальное не имеет юридически обязательного значения и лишено властной силы . Официальное толкование бывает нормативным распространяется на большой круг лиц и случаев и казуальным обязательно только для данного конкретного случая . В свою очередь нормативное толкование классифицируется на аутентичное дается тем же органом, который издал нормативный акт и легальное исходит от уполномоченных на то субъектов . Неофициальное толкование бывает 1 обыденным не требует специальных познаний и дается любым гражданином 2 профессиональным дают юристы 3 доктринальным научное разъяснение юридических норм . Способы толкования - это совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания правовых норм. Выделяют следующие способы 1 грамматический толкование с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п. 2 логический толкование с помощью законов и правил логики 3 систематический толкование с помощью анализа системных связей юридической нормы с другими нормами, места и роли конкретного правила поведения в системе права 4 историко-политический толкование с помощью анализа конкретно-исторических и политических условий принятия правовой нормы 5 телеологический толкование с помощью установления целей издания нормативного акта 6 специально-юридический толкование с помощью раскрытия содержания юридических терминов, используемых в законодательстве . Результаты толкования могут быть различными в зависимости от соотношения текста и действительного содержания юридических норм. Исходя из этого соотношения различают три вида толкования - буквальное возможно тогда, когда действительный смысл нормы права и ее текстуальное выражение совпадают - ограничительное применяется тогда, когда действительный смысл нормы права уже ее текстуального выражения - распространительное применяется тогда, когда действительный смысл нормы права шире ее текстуального выражения . 72. Правомерное поведение понятие и виды. Правомерное поведение - это деяние субъектов, соответствующее нормам права и социально полезным целям.
Признаки правомерного поведения - находится в установленных законодательством рамках формальный аспект - социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям, что составляет его объективную сторону содержательный аспект - является осознанным, что составляет его субъективную сторону.
Правомерное поведение по степени социальной значимости подразделяется 1 на необходимое служба в армии 2 желательное научное и художественное творчество 3 допустимое отправление религиозных культов . Наиболее распространена классификация правомерного поведения в зависимости от его мотивов субъективной стороны , в соответствии с которыми оно подразделяется 1 на социально-активное это высшая форма правомерного поведения, выражающаяся в высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и добровольности.
Здесь субъект действует не из-за страха перед наказанием и не из-за поощрения, а на основе убеждения в необходимости и целесообразности правомерного поведения.
Этот вид поведения наиболее социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и общественного интереса, с борьбой за реальное утверждение в жизни принципов права, законности, порядка 2 конформистское это деяние, основанное на подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего осознания, без высокой правовой активности 3 маргинальное это деяние, которое тоже соответствует правовым предписаниям, но совершается под воздействием государственного принуждения, из-за страха перед наказанием . 73. Понятие, признаки правонарушений ПН . ПН - волевое, целенаправленное противоправное действие или бездействие, посягающее на общественные интересы или приносящее вред обществ. интересам.
Признаки ПН 1 действие, волевое и целенаправленное а также бездействие 2 противоправность нарушение нормы права 3 виновность психическое отношение субъекта, осознание последствий 4 наступление вредных последствий необходимый признак правонарушения, что есть вред - устанавливает законодатель 74. Виды ПН 1 преступление наиболее опасные проступки, наказание устанавл. только суд, соблюдая угол-процесс. кодекс, наказание отбывается в соотв. с исправит труд. кодексом 2 адм. проступок посягательство на гос. или обществ. порядок или собственность, права и свободы граждан 3 дисц. проступок нарушение трудовой, служ учебной или воинской дисц. наказание связано только с соотв. деятельностью 4 гражд. деликт вред личности или имуществу граждан, заключ. противозак. сделки, нарушение гражд. прав . В обязат. признаках гражд. деликта отсутствует вина, для преступления же она обязательна. 75. Юридический состав правонарушения.
Юридический состав правонарушения - это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности. В юридический состав входят 1 субъект правонарушения праводееспособное физическое лицо или социальная организация, совершившие данное деяние 2 объект правонарушения это то, на что посягает правонарушение родовым объектом выступают общественные отношения, видовым - жизнь, здоровье, честь, имущество и т.п. 3 субъективная сторона правонарушения совокупность признаков, характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его последствиям.
Здесь главной категорией выступает вина, под которой понимают психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию.
Выделяют две формы вины - умысел ст. 25 УК РФ и неосторожность ст. 26 УК РФ . Умысел в свою очередь может быть прямым, когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность или неизбежность наступления вредных последствий, желает их наступления косвенным, когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, но сознательно допускает наступление указанных в законе последствий либо относится к ним безразлично.
Неосторожность тоже имеет две формы - легкомыслие, когда лицо предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на возможность его предотвращения и небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредные последствия своего поведения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно и могло их предвидеть 4 объективная сторона правонарушения - это совокупность внешних признаков, характеризующих данное правонарушение, к которым относят - деяние - противоправность формальный аспект - вредный результат содержательный аспект - причинная связь между деянием и вредным результатом вредоносный результат должен быть следствием, а само поведение - причиной именно этого результата . 76. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам государственного принуждения за совершенное правонарушение.
Меры эти могут быть - личного характера лишение свободы - имущественного характера штраф - организационного характера увольнение . Признаки юридической ответственности 1 устанавливается государством в правовых нормах 2 опирается на государственное принуждение 3 применяется специально уполномоченными государственными органами 4 связана с возложением новой дополнительной обязанности 5 выражается в определенных отрицательных последствиях личного, имущественного и организационного характера 6 выступает формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае и применительно к конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, ибо санкция - часть структуры нормы права, содержащая последствия осуществления диспозиции, которые могут быть как неблагоприятными ответственность , так и благоприятными поощрение 7 возлагается в процессуальной форме 8 наступает только за совершенное правонарушение.
Если фактическим основанием юридической ответственности выступает правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, образующих его состав, то юридическим основанием выступают норма права и соответствующий правопримеиительпый акт, в котором компетентный орган устанавливает конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.
Подобным правоприменительным актом может являться приказ администрации, приговор или решение суда и т.п. 77. Виды юридической ответственности.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение понятия юридическая ответственность . Классифицируют юридическую ответственность по следующим основаниям.
В зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая ответственность, выделяются - уголовная применяется только за преступления никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию, иначе как по приговору суда и в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством меры уголовного наказания - наиболее жесткие формы государственного принуждения, направленные преимущественно на личность виновного лишение свободы и т.д административная наступает за совершение административного проступка на основе законодательства об административных правонарушениях и выражается, в частности, в таких мерах, как штраф, лишение специального права и т.п гражданская наступает за нарушение договорных обязательств имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда.
Полное возмещение вреда - основной принцип гражданско-правовой ответственности возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями, например выплатой неустойки - дисциплинарная применяется за нарушение трудовой, учебной, служебной, воинской дисциплины для наложения взыскания должны быть затребованы объяснения от нарушителя трудовой дисциплины возлагается администрацией предприятия, учреждения, организации в отношении отдельных категорий - дисциплинарными коллегиями меры дисциплинарной ответственности - выговор, строгий выговор, увольнение и т.д материальная наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей . В зависимости от органов, возлагающих юридическую ответственность, различают ответственность, возлагаемую органами государственной власти, государственного управления, судами и другими юрисдикционными структурами. 78. Принципы юридической ответственности.
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение понятия юридическая ответственность . Принципы наиболее полно характеризуют юридическую ответственность, позволяют ярче увидеть природу данного правового средства.
Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности 1 справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного, не допускать установление уголовных санкций за проступки и отрицать обратную силу закона, закрепляющего либо усиливающего ответственность возлагать на виновного за одно нарушение лишь одно наказание обеспечить возмещение причиненного правонарушением вреда если он имеет обратимый характер и т.п. 2 гуманизм, выражающийся, в частности, в запрете устанавливать и применять такие меры наказания, которые унижают человеческое достоинство 3 законность, требующая, чтобы юридическая ответственность возлагалась на виновное лицо строго по закону и за деяния, предусмотренные законом 4 обоснованность, заключающаяся в объективном, всестороннем и аргументированном исследовании обстоятельств дела, в установлении факта совершения лицом конкретного правонарушения и соответствующей нормы права, в общей форме, фиксирующей юридическую ответственность, а также в принятии правоприменитель-ного акта, закрепляющего порядок, вид и меру возможного наказания 5 неотвратимость, означающая неизбежность наступления юридической ответственности, действенное, качественное и полное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную карательную реакцию со стороны государства в отношении виновных лиц 6 целесообразность, предполагающая соответствие наказания, избираемого применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности, позволяющая индивидуализировать санкции, учесть различные обстоятельства совершения деяния как смягчающие, так и отягчающие . 7. Методология ТГП. Система методов изучения ТГП. Каждая наука в процессе познания своего предмета вырабатывает свой метод.
Имеет его и ТГП. Методология от греч. метод - путь к чему-либо и логос - наука - это теоретическое обоснование используемых в науке методов познания окружающей нас действительности, учение о научном методе познания.
Методологической основой ТГП является философия, представляющая собой развитую форму мировоззрения на основе рационального объяснения мира и человека. Любая юридическая наука, в том числе и основополагающая в этой области - ТГП, должна творчески использовать категории философии с учетом специфики своего предмета, вырабатывая собственные специальные приемы и способы.
В ТГП познание имеет своей главной целью выяснение истины для того, чтобы преобразовать существующую действительность, опираясь на объективный критерий - практику.
Во-первых, сами понятия категории рассматриваются как такие мысленные образы, которые выработались в длительной исторической практике познания и преобразования людьми своих жизненных условий.
Во-вторых, теоретические выводы сверяются с действующей практикой, т.е. явлениями реальной общественной жизни.
В-третьих, эти выводы проверяются в своей исторической истинности в качестве установок на творческое преобразование существующих условий.
Обобщая закономерные связи природы и общества, философские категории выступают и как категории мышления, познания и поэтому имеют общее методологическое значение, играют роль опорных пунктов всякого познания, являются одновременно и логическими категориями.
ТГП, используя уже выработанные понятия категории , изучая данные институты под углом зрения содержания этих категорий, прослеживает, какое выражение они получают в исследуемой области.
ТГП, изучая общие закономерности динамики государственно-правовых явлений, вскрывает тенденции и намечает прогнозы развития государства и права, вырабатывая и более конкретные, рациональные практические выводы и рекомендации.
Нужно только постоянно помнить, чтобы эти рекомендации опирались не только на общие соображения, но и на конкретный анализ явлений действительности.
ТГП в процессе познания государственно-правовых явлений использует а общенаучные методы формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-исторический, статистический и т.п. б общелогические методы теоретического анализа анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование в частнонаучные методы сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования и т.п Итак, метод ТГП сложен по своей структуре.
Он представляет собой внутренне организованную систему общефилософских, общенаучных и частнонаучных принципов, приемов, средств познания государственно-правовой надстройки.
Методология не может оставаться раз и навсегда данной, неизменной во всех частях. Она постоянно обогощается, подчиняясь задачам все более глубокого изучения предмета исследования - государства и права, которые находятся в постоянном развитии.
Таким образом, методология ТГП - это применение обусловленной материалистической диолектикой совокупности определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных способов исследования государственно-правовых явлений. 2. Закономерности возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства.
С марксисткой точки зрения государство есть продукт развития общества, продукт непримиримости классовых противоречий.
Государство появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены, когда общество делится на эксплуататоров и эксплуатируемых. Везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления возникает и развивается особый институт - государство.Общество создает себе орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений.
Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более преуспевает в этом, чем более становится органом политических сил, стоящих у власти и чем более явно осуществляет его господство.Для того чтобы научно достоверно сделать вывод, завершился ли переход того или иного народа от догусударственного к государственно-организованному обществу, определяются признаки государства, отличающие его от общественной власти первобытно-общинного строя.
Государственная власть отличается от родовой в первую очередь территориальным, а не родовым принципом организации населения. В качестве признака государства рассматривается не территория как таковая, а присущее государству деление граждан по территориальному признаку, их организация по месту жительства, в отличие от кровнородственной связи, являющейся специфичным признаком доклассовой организации общества.Второе отличие заключается в наличии общественной власти, интересы которой не совпадают с интересами населения.
В первобытнообщинном строе общественная власть - это власть, выбранная самим обществом - родом, племенем на собрании, которая выражала интересы всего общества и опиралась на авторитет.Государственная власть - это власть не всего общества, а лишь его части, она стоит над обществом, отделена от него тем, что выражает интересы не всего общества. а только экономически сильного меньшинства, чужда основной массе населения.
Такую власть, власть над обществом, называют публичной.Публичная власть воплощается в аппарате власти государственный аппарат . Аппарат публичной власти коренным образом отличается не только от аппарата управления первобытнообщинного сторя, но и других возникающих политических организаций - наличием особой категории людей, главным призванием которых является управленческий труд. В первобытном обществе такого разделения труда не существовало. Народ и войско, народ и народное собрание были едины, совпадали, а старейшины, вожди племен были только первые среди равных - наличием особого аппарата принуждения для подчинения чужой воли насилию.
Вместо старого ополчения возникает особое войско - новая военная организация из военных- профессионалов и другие орудия принуждения типа полиции - наличием самомтоятельного фонда материальных средств для поддержания аппарата управления и принуждения, что приводит к введению налогов и займов - в-четвертых, важнейшим качеством государства - суверенитетом, который означает независимость и самостоятельность в определении и проведении политики как внутри, так и вне государства - возможностью государства заниматься правотворчеством, в результате которого появляются правовые нормы, имеющие отношение ко всему обществу или его части - государство становится официальным представителем всего общества.
Возникновение государства повсеместно происходило как перерождение родоплеменной организации в государственную, но процесс этот по длительности у разных народов неодинаков.
Ф.Энгельс выделяет три главные формы возникновения государства, каждая из которых изучена на примере государств в Афинах, Риме и у древних германцев. Классической формой является возникновение государства в силу действия только внутренних факторов развития данного общества, расслоения на антогонистические классы.В данной форме образуется афинское государство. Впоследствии по этому пути шло формирование государства и у других народов, например у славян.
Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, с другой, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства - демократическая республика - возникает непосредственно из родового строя, и, наконец, потому что существуют многочисленные литературные источники, раскрывающие все существенные подробности образования данного государства.
В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах образуется государство, в котором скоро растворяются и родовая аристократия, и плебс.У германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств.
Следовательно, нередко процесс формирования государства подталкивается , ускоряется внешними для данного общества факторами, например войной с соседскими племенами или уже существующими государствами.В результате завоевания Римской империи родоплеменная организация победителей, находившаяся на стадии военной демократии, быстро переродилась в феодальное государство. 3. Общественная власть в первобытном обществе.
Общеизвестно, что государство существовало у народов не всегда, его образованию предшедствовал первобытнообщинный строй - древний тип коллективного или кооперативного производства. Трудовые навыки только формировались, орудия труда были примитивны.Однако с момента естественного возникновения коллективности труд человека становится коллективным, т.е. совместным трудом всех членов общины, которая выступала экономической формой организации людей. Характер собственности был общим, иными словами, все орудия труда, а также добытые с их помощью средства к существованию плоды, рыба, животные и т.п. принадлежало всем. Поскольку орудия труда и средства к существованию использовались коллективно, распределение продуктов труда было уравнительным.
Такая коллективность, общность была своеобразным коммунизмом , не результатом какого-либо обобществления, а естественным состоянием первоначально возникшей коллективности. Формой социальной организации в тот период после первобытного стада был род, причем не только как объединение людей, связанных узами родства происходящие от одного прародителя , но и как общественная группа, сложившаяся для совместного ведения хозяйства.
В эпохи бронзового и железного веков изменились производственные отношения - коллективное присвоение продуктов природы переросло в коллективное присвоение продуктов труда, а общее владение орудиями труда и продуктами потребления трансформировалось в общинную собственность. Стала другой общественная организация - первобытное стадо преобразовалось в род как носитель и накопитель коллективного опыта труда, который постоянно совершенствовался.
Роды объединялись в племена, а последние - в союз племен. Возникла необходимость в управлении общественными делами, то есть потребность во власти, но государства еще не было в родовом устройстве общества. Хотя принудительная власть уже существовала, но она являлась неполитической, т.к. не была связана с государством.Власть - древнее и повсеместное, универсальное свойство любой социальной организации, в который элемент властвования и элемент подчинения сказываются во всем, что будучи составлено из нескольких частей, представляет единое целое.
В первоначальном, зачаточном виде родоплеменная организация есть власть, осуществляемая в интересах всего общества.Ее воплощением были общие собрания членов рода, племени, советы старейшин как первых среди равных , глава рода, вождь племени, по старшенству получившие право управлять родом, племенем в интересах всех сородичей и соплименников.
Власть вначале не давала никаких материальных преимуществ, а покоилась только на авторитете. Впоследствии она стала видоизменяться и принимать новые, не свойственные ей изначально формы. 4. Социальные нормы первобытного общества. В первобытном обществе действовали определенные правила поведения - социальные нормы.Такими нормами были обычаи - исторически сложившиеся правила поведения, которые вошли в привычку в результате многократного применения в течении длительного времени и стали естественной жизненной потребностью людей.
Они регулировали труд, быт членов рода, семейные отношения, т.е. служили регулятором общественных отношений.Многие из них являлись одновременно нормами первобытной морали и религии, были связаны с отправлением укоренившихся обрядов и ритуалов. Характерные признаки первобытных обычаев проявлялись в следующем - они исходили от рода и выражали его волю и интересы - они действовали в силу привычки, исполнялись добровольно, а в случае необходимости их соблюдение обеспечивалось всем родом.
Специальных органов, охраняющих незыблемость обычаев, не было. При надобности к нарушителям обычаев применялось убеждение, а иногда и принуждение, которое исходило от всего рода или племени - в то время не было никакого различия между правами и обязанностями членов родового общества права воспринималось как обязанность, а обязанность как право.Следовательно, общественная власть и нормы поведения в эпоху догосударственного общества соответствовали уровню его экономического, социального, интеллектуального. культурного и духовного развития, зрелости самого человека. 6. Общесоциальная и классовая сущность государства.
Сущность государства состоит в том, чтобы обеспечивать с помощью аппарата политической власти целостность общества и его надлежащее функционирование в эпоху цивилизации.Т.е. в обстановке, когда общество существует как суверенный, самостоятельный организм и когда в нем утверждается демократия - народовластие, экономическая свобода, свобода личности.
Высшее общественное предназначение государства - гарантировать на властной основе свободу в обществе, создать твердые и устойчивые условия, при которых целостность общества и его надлежащее функционирование достигаются главным образом в силу экономических и духовных факторов.Существование и сила власти в государстве, опирающейся на аппарат принуждения, оправданы постольку, поскольку на ее основе осуществляются управленческо-обеспечительная и охранительная функции государства.
Вместе с тем власть в государстве может быть использована и как самостоятельная, самодовлеющая сила, в том числе для реализации групповых, узкоклассовых, клановых, личных и иных интересов, не совпадающих с потребностями общества, а также для решения религиозных или иных идеологических задач, например, для воплощения коммунистической утопии.В такой обстановке государство теряет свое общественное предназначение, во многом становится групповым - классовым, националитическим - образованием, орудием политической борьбы, достижения узкоклассовых или националистических целей и отсюда негативной силой в обществе.
Не получает развития весь комплекс институтов государства, и само оно - несмотря на обширность, громозкость, усложненность и даже отработанность аппарата власти - остается неразвитым, авторитарным или тоталитарным. 7. Формационный и цивилизованный подходы к типологии государства.Классово-формационный подход к типологии государства до последнего времени был единственным в нашей научной и учебной литературе.
Типом государства называлась совокупность государств, развивающихся в рамках одной и той же общественно-экономической формации классового общества и характеризующихся единством классовой сущности и экономической основы . Исторический тип государства - это совокупность наиболее существенных признаков, свойственным государствам единой общественно-экономической формации . Тип государства определяется экономическим строем классового общества, соответствующей ему классовой структурой, эксплуататорской или неэксплуататорской природой классовых отношений и его классовой сущностью.
Мировая политико-правовая мысль выработала другие критерии типологии государства. Одним из наиболее распространенных и широко признанных зарубежной наукой оснований типовой классификации государств является понятие цивилизации . Английский историк А.Тойнби развил и конкретизировал понятие цивилизации, под которым он понимал относительно замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью культурных, экономических, географических, религиозных, психологических и других факторов.
Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем государствам, существующим в ее рамках. Цивилизованный подход к истории человеческого общества и его государственности получает все большее признание в современной отечественной науке.Новейшие исследования всемирной истории показали, что формационное объяснение структуры функционирования и развития общества является одномерным, а поэтому не носит исчерпывающего характера.
За его пределами оказывается множество исторических явлений, составляющих особенности и глубинную сущность общества и его государственной организации.Основное отличие понятия цивилизация от понятия формация состоит в возможности раскрытия сущности любой исторической эпохи через человека, через совокупность господствующих в данный период представлений каждой личности о характере общественной жизни, о ценностях и целях ее собственной деятельности.
Цивилизованный подход ориентирован на познание прошлого через все формы деятельности человека трудовую. политическую, социальную - во всем многообразии общественных связей. Человек при таком подходе стоит в центре изучения прошлого и настоящего общества как подлинно творческая и конкретная личность, а не классово обезличенный индивид.Концепция цивилизации оказывается намного шире и богаче формационного подхода в изучении общественной жизни.
Она позволяет различать не только противостояние классов и социальных групп, но и сферу их взаимодействия на базе общечеловеческих ценностей, не только проявление классовых противоречий, но и общность духовных принципов, пронизывающих все поведение людей в различных областях человеческой деятельности. Цивилизация формирует такие нормы общежития, которые, при всем их различии, удерживая их тем самым в рамках единого целого.Цивилизованный подход, позволяет таким образом, видеть в государстве не только инструмент политического господства эксплуататоров над эксплуатируемыми.
В политической системе общества государство выступает как важнейший фактор социально-экономического и духовного развития общества, консолидации людей, удовлетворения разнообразных потребностей человека. 8. Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества.Государство представляет собой систему власти в политически организованном, демократическом обществе.
Смысл такой организации - обеспечить нормальное, естественное развитие общества на основе экономических и духовных факторов.В соответствии с этим политическая власть должна быть цивилизованной. Должно быть обеспечено такое функционирование государства, когда бы оно, в полной мере сохраняя качества сильной дееспособной власти, не приводило к авторитарным и тоталитарным порядкам, раскрывался бы позитивный потенциал демократии, происходило нормальное развитие общества.
С этой точки зрения феномен государства должен рассматриваться как прогрессивное явление цивилизации и культуры. Государство - продукт истории, выстраданной человечеством, ее опыта, проб и ошибок. По мере развития истории позитивный потенциал государства все более и более раскрывался.Отсюда в условиях демократии совершенствование и укрепление государства во всем комплексе его институтов - единственное, естественное и оптимальное направление, по которому должна идти политическая жизнь современного общества. 9. Понятие формы устройства государства, ее элементы.
Форма государства - это совокупность существенных способов сторон организации, устройства и реализации государственной власти, выражающих его сущность. Традиционно считается, что под формой государства следует понимать организацию политической власти в государстве, взятую в единстве трех ее основных элементов - формы правления, формы государственного устройства и политического режима.При этом под формой правления имеется ввиду организация верховной власти государства, характеризующаяся ее источником, взаимоотношениями органов государства между собой и населением. Под формой государственного устройства подразумевается административно-территориальная организация государственного аппарата, соотношение территориальных частей государства и их органов с государством в целом.
Под политическим режимом понимается конкретное проявление государственной организации, выражающееся в состоянии и характере демократии и политической свободы в государстве, или совокупность способов и методов осуществления диктатуры политических сил, стоящих у власти. Высказано также предложение добавить к указанным элементам четвертый - политическую динамику , отражающий изменения в форме правления, форме государственного устройства и политическом режиме.
Форму государства как объективную реальность и как понятие следует рассматривать с различных сторон, характеризующих в целом ее свойства - форму правления, структурно отражающую способы организации государственной власти, включая и порядок ее образования - форму государственного устройства государственного единства - совокупность способов организации государственной власти с учетом внутреннего деления государства на части в пределах его территории , взаимоотношений органов государства и его частей между собой - политический режим государственный режим - совокупность приемов и методов осуществления государственной власти и их организационно-политическое воплощение в государственном строе.
Рассматривая формы государства, необходимо учитывать их динамическую изменчивость, чуткую реакцию на перемены, происходящие в социально-экономической и политической структуре общества, обращать внимание на их относительную гибкость, на то, что политическое господство реализуется в разных государственно-правовых формах от махрово реакционной до либеральных, сравнительно прогрессивных. 10. Формы правления.
Форма правления представляет собой отражение способов организации государственной власти конкретного государства.
Форма правления представляет собой структуру высших органов государственной власти, порядок их образование и распределение компетенции между ними. Форма государственного правления дает возможность уяснить - как создаются высшие органы государства и какого их строение - как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными органами - как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и населением страны - в какой мере организация высших органов гос-ва позволяет обеспечивать права и свободы гражданина. По указанным признакам формы государственного правления подразделяются на - монархические единоличные, наследственные - республиканские коллегиальные, выборные Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству.
Основными признаками классической монархической формы управления являются - существ-ние единоличного главы гос-ва, пользующегося своей властью пожизненно царь, король, шах - наследственный порядок преемственности верховной власти - представительство государства монарха по своему усмотрению - юридическая безответственность монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества. При феодализме она стала основной формой государственного правления.В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического управления.
В свою очередь монархия делится на - абсолютную ограниченную парламентарную дуалистическую теократическую парламентарную Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих компетенцию монарха В истории такими странами были Россия XVII - XVII и Франция до революции 1789 года. Конституционная монархия представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха значительно ограничена представительным органом.
Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию. Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества.Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция и др Конституционная монархия бывает парламентарной и дуалистической.
Парламентская монархия характеризуется следующими основными признаками - правительство формируется из представителей определенной партии или партий получивших большинство голосов на выборах в парламент - лидер партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой государства - в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически отсутствует, она является символической - законодательные акты принимаются парламентом и формально подписываются монархом - правительство согласно конституции несет ответственность не перед монархом, а перед парламентом.
Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и др. При дуалистической монархии государственная власть носит двойственный характер. Юридически и фактически власть разделена между правительством, формируемым монархом, и парламентом.Правительство в дуалистических монархиях формируется независимо от партийного состава в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а парламент представляет буржуазию и другие слои населения.
Подобная форма правления существовала в кайзеровской Германии 1871-1918 , сейчас в Марокко. В некоторых государствах монарх возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной.Такие монархи носят название теократические Саудовская Аравия . Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок Общими признаками республиканской формы правления являются - существование единоличного и коллегиального главы государства - выборность на определенный срок главы государства и других верховных органов государственной власти - осуществление государственной власти не по своему велению, а по поручению народа - юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных законом - обязательность решений верховной государственной власти.
Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в Афинском государстве.
По мере развития общественной жизни она видоизменялась, приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием. Насчитывается несколько основных разновидностей республиканского правления.В свою очередь они делятся по форме государственного устройства на - парламентарные - президентские Парламентская республика - разновидность современной формы государственного правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту.
В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством голосов в парламенте. Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о своей деятельности. Оно остается до тех пор у власти, пока в парламенте они обладают большинством.В случае утраты доверия большинство членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов. Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д. Глава правительства премьер-министр, председатель совета министров, канцлер назначается, как правило, президентом.
Он формирует возглавляемое им правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и отвечает за свою деятельность перед парламентом. Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль за исполнительной властью.
Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет перспективы развития социально-экономического развития страны, решает основные вопросы внешней, в том числе оборонной политики.
Парламентарная форма республиканского правления представляет собой такую структуру высших органов государственной власти, которая реально обеспечивает демократизм общественной жизни, свободу личности, создает справедливые условия человеческого общежития, основанные на началах правовой законности.К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию по конституции 1947 годка , Австрию, Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др. Президентская республика - одна из разновидностей современной формы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства.
Наиболее характерные черты президентской республики - внепарламентский метод избрания президента и формирования правительства - ответственность правительства перед президентом, а не перед парламентом - более широкие, чем в парламентарной республике, полномочия главы государства.Классической президентской республикой являются Соединенные Штаты Америки.
В соответствии с конституцией США, в основе которой лежит принцип разделения властей, четко определено, что законодательная власть принадлежит парламенту, исполнительная - президенту, судебная - Верховному суду. Президент США населением страны путем косвенного голосования выборов - через коллегию выборщиков.Количество выборщиков должно соответствовать числу представителей каждого штата в парламенте конгрессе . Правительство формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его партии.
Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во Франции президент избирается всеобщим голосованием. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное количество голосов.Такой же порядок избрания президента установлен в России в 1991 году. Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, является то, что президент либо совмещает полномочия главы государства и главы правительства и участвует в формировании кабинета или совета министров Франция, Индия . Президент наделяется и другими важными полномочиями как правило, он имеет право роспуска парламента, является верховным главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, утверждает законы путем их подписывания, нередко представительствует в правительстве, назначает членов Верховного суда. В цивилизованных странах президентскую республику отличает сильная исполнительная власть, наравне с которой по принципу разделения властей нормально функционируют законодательная и судебная власти.
Эффективно действующий механизм издержек и противовесов, существующих в современных президентских республиках, способствует возможности гармоничного функционирования властей, позволяет избежать произвола со стороны исполнительной власти.
В странах Латинской Америки часто встречаются суперпрезидентские республики . Эта форма правления - практически независимая, слабо контролируемая законодательной и судебной властью. Это особый конгломерат традиционной формы с полудиктаторским управлением. 11. Национально-государственное и административно-территориальное устройство государства.
Форма государственного устройства - это национальное и административно-территориальное строение государства, которое раскрывает характер, взаимоотношений между его составными частями, между центральными и местными органами государственного управления, власти.В отличии от форм правления организация государства рассматривается с точки зрения распределения государственной власти и государственного суверенитета в центре и на местах, их разделение между составными частями государства.
Форма государственного устройства показывает - из каких частей состоит внутренняя структура государства - какого правовое положение этих частей и каковы взаимоотношения этих органов - как строятся отношения между центральными и местными государственными органами - в какой гос-венной форме выражаются интересы каждой нации, проживающей на этой территории.
По форме государственного устройства все государства можно подразделить на три основные группы - унитарное - федеративное - конфедеративное. Унитарное государство - это единое цельное государственное образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам власти и признаками государственной независимости не обладают.Унитарное государство характеризуется следующими признаками - унитарное устройство предполагает единые, общие для всей страны высшие исполнительные, представительные и судебные органы, которые осуществляют верховное руководство соответствующими органами - на территории унитарного государства действует одна конституция, единая система законодательства, одно гражданство - составные части унитарного государства области, департаменты, округа, провинции, графства государственным суверенитетом не обладают - унитарное государство, на территории которого проживают небольшие по численности национальности, широко допускает национальную и законодательную автономию - все внешние межгосударственные сношения осуществляют центральные органы, которые официально представляют страну на международной арене - имеет единые вооруженные силы, руководство которыми осуществляется центральными органами государственной власти.
Различия в степени и формах контроля центральной власти над местными огранами управления позволяют говорить о централизованных и децентрализованных унитарных государствах, но эти различия касаются относительно узкой сферы управления.
К унитарным государствам относятся такие государства, как Франция, Турция, Япония, Финляндия.
Федерация - представляет собой добровольное объединение ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. Федеративное государственное устройство неоднородно.В различных странах оно имеет свои уникальные особенности, которые определяются историческими условиями образования конкретной федерации и прежде всего национальным составом населения страны, своеобразием быта и культуры народов, входящих в союзное государство.
Вместе с тем можно выделить наиболее общие черты, которые характерны для большинства федеративных государств. 1. Территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов штатов, земель, республик и т.д. 2. В союзном государстве верховная исполнительная, законодательная и судебная власть принадлежит федеральным государственным органам. 3. Субъекты федерации имеют право принятия собственной конституции, имеют свои высшие исполнительные, законодательные и судебные органы 4. В большинстве федерации существует союзное гражданство и гражданство федеральных единиц. 5. При федеральном гос-венном устройстве в парламенте имеется палата, представляющая интересы членов федерации. 6. Основную общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях осуществляют союзные федеральные органы.
Они официально представляют федерацию в межгосударственных отношениях США, Бразилия, Индия, ФРГ и др Федерации строятся по территориальному и национальному признаку, который в значительной мере определяет характер, содержание, структуру государственного устройства.
Территориальная федерация характеризуется значительным ограничением гос-венного суверенитета субъектов федерации.Национальные федерации характеризуются более сложным государственным устройством. Основное различие между территориальной и национальной федерацией состоит в различной степени суверенности их субъектов.
Центральная власть в территориальных федерациях обладает верховенством по отношению к высшим государственным органам членов федерации. Национальное государство ограничивается суверенитетом национальных государственных образований. Конфедерация - это временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих интересов.При конфедеративном устройстве государства - члены конфедерации - сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних делах.
В отличие от федеративного устройства конфедерация характеризуется следующими чертами - конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных органов, в отличии от федерации - конфедеративное устройство не имеет единой армии, единой системы налогов, единого гос-го бюджета - сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном союзе - государства могут договориться о единой денежной системе, о единых таможенных правилах, о межгосударственной кредитной политике на время существования союза.
Как правило конфедеративные государства не долговечны, либо они распадаются, либо превращаются в федерацию Германский союз 1815-1867 , Швейцарский союз 1815-1848 и США, когда в 1781 году была законодательно утверждена конфедерация. 12. Политико-правовой режим. Формы государственного режима - представляют собой совокупность способов и методов осуществления власти государством.Государственный режим - важнейшая составная часть политического режима, существующего в обществе.
Политический режим - понятие более широкое, поскольку оно включает в себя не только методы государственного властвования, но и характерные способы деятельности негосударственных политических организаций партии, движения, клубы, союзы . Государственные режимы могут быть демократическими и антидемократическими тоталитарные, авторитарные, расистские . поэтому основным критерием классификации государств по данному признаку является демократизм форм и методов осуществления государственной власти.
Для рабовладельческих государств характерны и деспотия и демократия для феодализма - и не ограниченная власть феодала, монарха, и народное собрание для современного государства - и тоталитаризм, и правовая демократия.Идеальных демократических форм государственного режима в реальной действительности не существует. В том или ином конкретном государстве присутствуют различные по своему содержанию методы официального властвования.
Тем не менее можно выделить наиболее общие черты, присущие той или другой разновидности государственного режима.Антидемократические режимы - характеризуются следующими признаками - определяет характер государственной власти - это соотношение государства и личности - антидемократический режим характеризуется полным тотальным контролем государства над всеми сферами общественной жизни экономикой, политикой, идеологией, социальным, культурным и национальным строением - ему свойственно огосударствление всех общественных организаций профсоюзов, молодежных, спортивных и др личность в антидемократическом государстве фактически лишена каких-либо субъективных прав, хотя формально они могут провозглашаться даже в конституциях - реально действует примат государства над правом, что является следствием произвола, нарушением законности, ликвидации правовых начал в общественной жизни - всеохватывающая милитаризация общественной жизни - игнорируют интересы государственных образований, особенно национальных меньшинств - не учитывает особенностей религиозных убеждений населения.
Антидемократический режим может устанавливаться как при монархической, так и при республиканской форме правления, однако, будучи отрицанием принципов парламентаризма, он не согласуется с парламентарной монархией и республикой.
Приводя к сильной централизации государственной власти, авторитарный режим не соглашается с буржуазным федерализмом.Демократический режим складывается в правовых государствах.
Они характеризуются методами существования власти, которые реально обеспечивают свободное развитие личности, фактическую защищенность ее прав, интересов.Конкретно режим демократической власти выражается в следующем - режим представляет свободу личности в экономической сфере, которая составляет основу материального благополучия общества - реальная гарантированность прав и свобод граждан, их возможность выражать собственное мнение о политике государства, активно участвовать в культурных, научных и других общественных организациях - создает эффективную систему прямого воздействия населения страны на характер государственной власти - в демократическом государстве личность защищена от произвола, беззакония, так как ее права находятся под постоянной охраной правосудия - власть в одинаковой степени обеспечивает интересы большинства и меньшинства - основным принципом деятельности демократического государства является плюрализм - государственный режим базируется на законах, которые отражают объективные потребности развития личности и общества.
История знает различные формы демократических режимов.
Наибольшее распространение в настоящее время получил режим парламентерской демократии, основанный на передаче власти парламенту.Так же существует либерально-демократический режим. 13. Функции государства понятие, содержание, классификация. Функции государства это основные направления деятельности государства по реализации стоящих перед ним задач для достижения определенных целей, обусловленных как классовой, так и общесоциальной его сущностью и социальным назначением.
Каждая функция государства имеет предметно-политическую характеристику, ибо ее содержание показывает, что является предметом их деятельности, какие средства им используются для достижения той или иной цели. Содержание функций не остается неизменным на отдельных этапах развития государства, что подтверждается их своеобразием в периоды радикальных экономико-социальных изменений, революций в различных сферах жизни государственно-организованного общества.
Особенно существенно различие в содержании функций государств, принадлежащим к разным общественно-экономическим формациям.Функции государств эксплуататорских типов имеют существенные общие черты 4 ведущее значение функции прямого подавления эксплуататорским меньшинством эксплуатируемого большинства населения. Различия касаются приемов, масштабов, конкретных целей подавления и классов, в отношении которых оно осуществляется 5 охрана частной собственности на орудия и средства производства различия вытекают из особенностей самих форм частной собственности 6 обеспечение лишь внешних условий существующих отношений эксплуатации, ограниченное вмешательство государства в экономику.
Функции государства демократического типа противополжны в своем содержании функциям эксплуататорских государств 5 второстепенное значение функции прямого подавления оно осуществляется большинством населения в отношении свергнутого эксплуататорского меньшинства и постепенно утрачивает свое значсение, хотя рецидивы могут быть 6 охрана всех существующих форм собственности на средства производства 7 ведущее значение организаторских функций, неизвестных эксплуататорским государствам 8 целенаправленность функций на решение задач демократического строительства.
К функциям, вытекающим из природы всякого общества, относятся все направления деятельности государства по поддержанию естественных условий существования человеческого общества, которые предполагают деятельность как внутреннюю, так и на межгосударственной основе.
Соотношение классового и общесоциального в государстве позволяет сделать вывод о том, что следует различать государства с преимущественно классовыми функциями и государства с преимущественно общесоциальными демократическими функциями, что предполагает выяснение не только направлений деятельности, но и социального назначения государства.В юридической литературе существуют различные основания классификации функций государства по сферам деятельности, по продолжительности действия, по социальной значимости, по правовым формам осуществления.
По сферам государственной деятельности общепринятым считается деление функций на внутренние и внешние.Первые связаны с реализацией задач государства внутри страны, а вторые - на межгосударственном уровне, где оно выступает субъектом международно-правовых отношений. По продолжительности действия функции государства подразделяются на постоянные и временные.
К первым относятся такие, которые присущи государству на всех этапах его существования, вторые характеризуются непродолжительностью существования, что обусловлено спецификой задач государства на отдельных этапах его функционирования. По социальной значимости функции государства традиционно подразделяются на основные и неосновные.Первые выполняются всеми его органами во взаимодействии, их можно назвать общими, т.е. одинаково присущими каждому звену государства.
Функции, свойственне лишь конкретным государственным органам, являются одельными. Деятельность государства по осуществлению своих функций облекается в правовые формы правотворчество, исполнительно-распорядительная, правоохранительная, которые основаны на принципе разделения властей.Соответственно и функции государства подразделяются на законодательные правотворческие , управленческие и судебные, что в принципе отражает механизм реализации государственной власти. Причем каждая из названных функций может осуществляться совокупностью государственных органов, принадлежащих к определенным независимым ветвям власти. 14. Понятие системы органов государства.
Аппарат государства. Государственный аппарат - это часть механизма государства, представляющая собой совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти.Структура государственного аппарата может быть представлена следующими основными видами органов - органы законодательной власти - т.е. первичные , органы государственной власти в собственном смысле слова, непроизводные от других и основа для иных органов - органы исполнительной власти - исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению общественными процессами в интересах общества или его части они располагают вспомогательными государственными учреждениями аппаратом управления, т.е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления - правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения армия, полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы . Принципы организации и деятельности государственного аппарата демократизм, разделение властей, законность, федерализм, профессионализм, централизм, гласность, самостоятельность, сочетание коллегиальности и единоначалия, равный доступ к государственной службе и т.д. Каждый государственный орган - это структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть госаппарата, обладающая следующими основными признаками 1. Осуществляет от имени государства его задачи и функции посредством определенного вида деятельности в порученной области. 8. Обладает властными полномочиями, чем и отличается от государственных учреждений и предприятий. 9. Имеет определенную компетенцию. т.е. закрепленную совокупность задач. функций, прав и обязанностей. 10. Характеризуется определенной структурой, т.е. строением по видам отдельных служб и численному составу штатам . 11. Имеет территориальный масштаб деятельности. 12. Образуется в порядке, установленном законом. 13. Устанавливает правовые связи личного состава.
Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, заключается в том, что он может издавать юридические акты, обязательные для исполнения теми, кому они адресованны применять меры принуждения, убеждения, воспитания, поощрения для обеспечения требований этих актов осуществлять надзор за их реализацией.
Государственные органы различаются по функциям, задачам, структуре, компетенции, сферам деятельности. 15. Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем.
Политическая система общества - это совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и иных организаций, призванных развивать организационную самостоятельность и политическую активность личностей в процессе реализации ими политической власти.
В современных условиях политическая система призвана обеспечить эффективное управление всеми общественными делами, все более активное участие граждан в государственной и общественно-политической жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом, согражданами.
Политическая система - это универсальная управляющая система государственно-организационного общества, компоненты которой связаны политическими отношениями и которая в конечном счете регулирует производство и распределение социальных благ на основе использования крупными социальными общностями государственной власти.
Для того чтобы правильно определить структуру политической системы, необходимо найти критерии отбора ее элементов.
Основными требованиями в данном случае будут их внутренняя упорядоченность организационный критерий и политическая направленность деятельности политический критерий , которая должна быть выражена нормативно в соответствующих уставах, программах, положениях, отражающих цель создания политической организации, ее социальное назначение, основную сферу деятельности, характер ее основных задач и функций, особенности их реализации, специфические принципы организации и деятельности и т.п. програмный критерий . Существуют различные подходы в исследовании политической системы, однако, несмотря на их многообразие, представляется, что она выступает сложным комплексом отношений между классами, нациями, другими социальными группами и общностями, личностями и их политическими институтами.
Институциальный подход заключается не только в определении и выделении формирующих политическую систему общества институтов, но и в анализе ее элементно-структурных, субъективно-институциональных и отчасти формально-критических сторон.
Функциональный подход связан с рассмотрением политической системы с точки зрения направлений ее деятельности, особенностей протекания политического процесса и реализации политического режима как системой в целом, так и ее отдельными институтами или группами институтов.
Регулятивный подход отражает особенность функционирования политической системы общества на основе политических норм всей системы нормативного регулирования обычаев, традиций, принципов, воззрений, норм права, морали, корпоративных норм и т.д Идеологический подход отражает особенность взглядов, идей, представлений тех или иных исследователей на проблему бытия политической системы общества, направлен на формулирование конкретной политической теории.
Коммуникативный подход представляет собой анализ политической системы с позиции системообразующих связей и отношений между различными ее институтами.В качестве самостоятельного следует выделить личностный подход при исследовании политической системы, тем более что в философском понимании первичным элементом системы считается человек, сущность которого есть совокупность всех общественных отношений.
Личность в политической системе выступает в различном политико-правовом состоянии. 16. Право и правосознание. Правосознание - это отношение людей к праву.Позитивное право как критерий правомерности поведения действует всегда в определенной среде - экономической, политической, нравственной. Существенное значение имеет здесь субъективно-психическая среда, выражающая отношение людей к праву действующему, предполагаемому, желаемому . Такие отношения людей к праву и представляют собой правосознание.
Ключевой пункт правосознания - осознание людьми ценностей естественного права, прав и свобод человека и одновременно представления о действующем позитивном праве, о том, насколько оно соответствует естественному праву, правовым ценностям, идеалам. Различают правосознание научное, профессиональное, обыденное, а также массовое, групповое, индивидуальное.Эти разновидности правосознания по-разному влияют - но все они влияют на совершенство законодательства, эффективность работы суда, других правоохранительных органов, на то, насколько граждане страны являются законопослушными, добровольно, строго, точно исполняют нормы позитивного права, какие они выдвигают правовые требования.
Среди видов и форм правосознания выделяется правовая идеология - активная часть правосознания, непосредственно влияющая на законодательство, юридическую практику и потому входящая в правовую систему страны.Более подробно в билете 75. 17. Партия в политической системе общества.
Государство и общественные организации.При рассмотрении вопроса о месте и роли государства как особого звена в политической системе обшества важное значение имеет раскрытие характера взаимосвязей, возникаюших между ними и обшественными организациями . Во взаимоотношениях государства и общественных организаций отражается общность их конечных целей и задач, единство принципов построения и функционирования, их подлинный демократизм, возникновение всех государственных и негосударственных объединений по воле народных масс, постоянная опора на их творческую инициативу и поддержку.
Говоря о взаимоотношениях государства и общественных организаций, нужно помнить, что это отношения двусторонние.Большинство из них опосредуется соответствующими нормами права, приобретая в зависимости от этого различный характер государственно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой и т.д. Правовое закрепление различных сторон деятельности общественных организаций и их взаимоотношений с государством способствует их укреплению и развитию, стабилизации их связи с государственными органами, раскрытию всех заложенных в них потенциальных возможностей.
В России, например, общественные организации участвуют в выработке и реализации политики государства. Многие вопросы жизни общества, его политической системы решаются органами государства с учетом их мнения или совместно с общественными организациями.Последние участвуют в контроле за деятельностью государственных органов, в лице своих фракций и депутатов имеют право законодательной инициативы в Госдуме.
Общественные организации действуют в рамках правового режима, установленного государством, которое как главная властвующая и организующая сила призвано обеспечить нормальную деятельность всех негосударственных организаций в рамках их уставных задач, способствовать их развитию и совершенствованию.Прежде всего это выражается в предоставлении конституционного права гражданам на объединение в общественные организации, использование ими широких политических свобод слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Права и законные интересы общественных организаций находятся под охраной государственных органов суда, прокуратуры и др оказывающих содействие в реализации некоторых их решений. 19. Государство и общественные организации в политической системе общества.При рассмотрении вопроса о месте и роли государства как особого звена в политической системе обшества важное значение имеет раскрытие характера взаимосвязей, возникаюших между ними и обшественными организациями . Во взаимоотношениях государства и общественных организаций отражается общность их конечных целей и задач, единство принципов построения и функционирования, их подлинный демократизм, возникновение всех государственных и негосударственных объединений по воле народных масс, постоянная опора на их творческую инициативу и поддержку.
Говоря о взаимоотношениях государства и общественных организаций, нужно помнить, что это отношения двусторонние.
Большинство из них опосредуется соответствующими нормами права, приобретая в зависимости от этого различный характер государственно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой и т.д. Правовое закрепление различных сторон деятельности общественных организаций и их взаимоотношений с государством способствует их укреплению и развитию, стабилизации их связи с государственными органами, раскрытию всех заложенных в них потенциальных возможностей.
В России, например, общественные организации участвуют в выработке и реализации политики государства. Многие вопросы жизни общества, его политической системы решаются органами государства с учетом их мнения или совместно с общественными организациями. Последние участвуют в контроле за деятельностью государственных органов, в лице своих фракций и депутатов имеют право законодательной инициативы в Госдуме.Общественные организации действуют в рамках правового режима, установленного государством, которое как главная властвующая и организующая сила призвано обеспечить нормальную деятельность всех негосударственных организаций в рамках их уставных задач, способствовать их развитию и совершенствованию.
Прежде всего это выражается в предоставлении конституционного права гражданам на объединение в общественные организации, использование ими широких политических свобод слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Права и законные интересы общественных организаций находятся под охраной государственных органов суда, прокуратуры и др оказывающих содействие в реализации некоторых их решений. 21. Советская форма правления и ее эволюция на современном этапе развития российской государственности.Социалистическая республика - особая форма правления, которая возникла в ряде стран в результате социалистической революции и, согласно марксисткой теории, должна была бы стать подлинно демократической республикой, обеспечивающей полновластие трудящихся во главе с рабочим классом.
Теоретические основы советской республики разработал В.И.Ленин. В республике Советов Ленин видит однотипную с Парижской коммуной форму организации власти и выделяет следующие ее признаки 4. Слом старого буржуазного государственного аппарата и образование таких органов власти, которые бы обеспечили защиту завоеваний революции вооруженной силой рабочих и крестьян. 5. Обеспечение реального участия трудящихся масс в управлении государством, превращение Советов в политическую основу государственного строя, совмещение в них функций законодательного и исполнительного органа. 6. Руководящая роль в организации государственной и общественной жизни страны принадлежит партии рабочего класса, которая определяет и направляет внутреннюю и внешнюю политику государства.
Ленинская концепция советской республики осуществлялась на строго классовой основе.Советы формировались после революции по принципу открыто классового представительства как Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Избирательное право послеоктябрьского периода полностью исключало участие в выборах представителей других социальных слоев страны, в том числе интеллигенции. В тот период не существовало и равного избирательного права.Преимущество при выборах на съезды Советов предоставлялось городскому населению 1 депутат от 25 тысяч городских избирателей и 1 депутат от 125 тысяч сельского населения.
Конституционное закрепление классового состава Советов просуществовало до 1936 года, находя отражение как в структуре Советов всех степеней, так и в практике их деятельности. Конституция 1936 года вводит всеобщее равное избирательное право, осуществляемое при тайном голосовании. Претерпевает изменения организационная структура Советов. Вводится единая для всех Советов форма работы - сессия Совета.Получает формальное закрепление принцип подконтрольности и подотчетности исполнительно-распорядительных органов Советам.
Конституция 1977 года, провозгласив СССР обществом развитого социализма , а советское государство общенародным государством , юридически наделила Советы более широкими полномочиями в различных сферах общественной жизни. Советы депутатов трудящихся стали называться Советами народных депутатов.Тем не менее в реальной действительности качественных изменений в характере советской власти не произошло. Как и на более ранних этапах своего существования, Советы продолжали быть декоративным придатком всемогущего партийного аппарата.
В теории и практике советского государственного строительства отвергался принцип разделения властей. Он трактовался как буржуазный и неприемлемый для управления советским государством. Лишь в конце 80-х годов стало возможным сколько-нибудь серьезно вести речь о необходимости создания правового государства. 22. Принцип верховенства закона в правовом государстве.Высшей формой выражения и защиты прав и свобод людей в системе правовых ценностей является закон.
Если вдуматься в словосочетание правовое государство , то можно понять, что на первом месте в таком государстве - право. Это и означает верховенство права в обществе, во всех его сферах.Нерушимость его закрепляется в Конституции основном законе страны и распространяется на прочие законы и нормативные акты. На страже неукоснительного соблюдения конституционных предписаний стоит Конституционный Суд и вся система судов правового государства. поэтому правовое государство это и конституционное государство.
Верховенство права закона в обществе как главный принцип правового государства предопределяет и прочие его принципы, в частности подчинение закону и самого государства, и его органов, и должностных лиц. Верховенство закона как один из признаков правового государства означает, что главные общественные отношения в экономике, политике, социально-культурной сфере регулируются законом не вообще юридически, а именно высшими юридическими документами страны, принятыми высшими органами.
Далее, верховенство закона означает его всеобщность т.е. распространение требований закона на всех субъектов правоотношений в равной степени , и полный объем действия закона в пространстве на территории всей страны , во времени и по кругу лиц. Отступление от конституции, пренебрежение к закону создают удобную атмосферу для различного рода злоупотреблений, произвола и преступлений. Растет организованная преступность.Целые районы выходят из-под контроля законов.
Правоохранительные органы не могут противостоять этим явлениям, и сами оказываются пораженными деформационными процессами. Вот почему формирование правового государства связано, прежде всего, с верховенством закона и режимом законности, а для этого необходимо, чтобы закон, в первую очередь конституция, имел значение непосредственно действующего права.Но при всей важности закона и законности для правового государства, оно не может быть сведено, как говорилось выше к институционно-правовому уровню.
В форму закона может быть, фактически, облечен государственный произвол и тогда, как результат, правонарушающее законодательство. Вообще, для правового государства необходимо, чтобы в самом законе были закреплены и конкретизированы юридические принципы и основные права человека и гражданина. Здесь особая роль принадлежит конституции.В основном законе как раз и должны быть зафиксированы принципы господства права и механизма его осуществления для того, чтобы избежать произвола и сохранить правопорядок.
Господство права должно быть не только в правотворчестве, но и в реализации права, т.е. в правоприменительной деятельности. В системе правовых ценностей высшей формой выражения, организации и защиты свободы людей является закон. В законах государство устанавливает общеобязательные правила поведения, которые должны максимально учитывать объективные потребности общественного развития на началах равенства и справедливости.Именно поэтому закон обладает высшей юридической силой.
Все другие правовые акты долж- ны соответствовать закону. Законы регулируют наиболее важные, стержневые стороны общественной жизни. Подзаконные акты, тем более ведомственные, при необходимости могут лишь конкретизировать некоторые положения законов. Но они не совершенствуют и не изменяют законов. Основной закон государства - это Конституция. В ней сформулированы правовые принципы государственной и общественной жизни.Конституция представляет собой общую правовую модель общества, которой должно соответствовать все текущее законодательство.
Никакой другой правовой акт государства не может противоречить Конституции. Верховенство закона, и прежде всего Конституции, создает прочный режим правовой законности, стабильность справедливого правового порядка в обществе. 23. Виды социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах.Социальные нормы обусловлены уровнем развития социально-экономического строя и регулируют поведение людей в обществе.
Определяя должное либо возможное поведение человека, они создаются коллективами людей.Объективный характер социальных норм определяется следующими обстоятельствами 4 социальные нормы возникают из объективной потребности социальных систем в саморегуляции, в поддержании стабильности и порядка 5 норма возникает в процессе деятельности людей, субъективно обусловленной способом производства 6 норма неотделима от отношений обмена, характер которых также определяется способом производства и распределения.
Следовательно, несмотря на большое различие социальных норм, их общие черты следующие это правила поведения людей в обществе нормы носят общий характер обращены ко всем и каждому , создаются в результате сознательно- волевой деятельности людей, их коллективов, организаций и обусловлены экономическим базисом общества.По способам установления и обеспечения нормы классифицируются на нормы права, нормы морали, обычаи, корпоративные нормы общественных организаций . Однако некоторые авторы предлагают выделить следующие виды социальных норм эстетические, культуры, политические, организационные, нормы религиозных организаций, нормы трудовых коллективов, правила общежитя, нормы традиций и ритуалов. По содержанию сферы регулируюмых общественных отношений политические, организационные, эстетические, этические и т. п. По способам образования складываются стихийно или создаются сознательно . По способам закрепления или выражения устная или письменная форма . 24. Правовое государство сущность и основные черты.
Правовое государство есть форма осуществления народовластия, политическая организация граждан, функционирующая на основе права, инструмент защиты и обеспечения прав, свобод и обязанностей каждой личности.
Формирование правового государства - гарантия поступательного развития и углубления демократии, которая может существовать только при господстве закона, что связывает воедино все меры в области развития и применения права, придает им общую направленность.
Правовое государство - не только одна из высших социальных ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности, средство борьбы с бюрократией, местничеством и ведомственностью, форма осуществления самоуправления и народовластия.Принципы правового государства - господство закона во всех сферах жизни - связанность законом государства и его органов - незыблемость свободы личности, ее правовая защищенность - взаимная ответственность государства и личности - наличие эффективных форм контроля за реализацией законов - разделение властей, наличие системы сдержек и противовесов - верховенство и прямое действие конституционного закона - правовая организация системы органов государственной власти - единство прав и обязанностей гражданина - наличие развитого гражданского общества - соответствие внутреннего законодательства принципам и нормам международного права. 25. Система и структура права.
Под системой права в ТГП понимается исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура права, определяемая характером регулируемых общественных отношений.
Идеи общей теории систем могут быть с успехом применены при характеристике систем права. Важнейшими ее признаками являются во-первых, целостность, единство норм права во-вторых, системность права.Системность можно определить как внешнее свойство системы права.
Ее важнейшие качаства - непротиворечивость, отсутствие положений, которые не были бы согласованы. Наиболее важные общие черты права как системного явления выражены в том, что право принадлежит к числу особых системных объектов, уровень которых определяется развитостью права данного государства, обусловленной, в частности, уровнем кодифицированности законодательства.Право - это функциональная система, ее возникновение, существование и развитие подчинено либо интересам политических сил, стоящих у власти, либо общенародным право - формализованная система, оно объективируется, выражается в нормативных актах право - сложная многоуровневая структура.
Всякая система предполагает два основных компонента, во-первых структуру - обособление и набор относительно самостоятельных элементов в рамках какого-то единого более общего целого и , во-вторых, взаимодействие элементов структуры. Первичным элементом системы права является правовое предписание - норма права.Целостное множество норм права, взаимодействие между ними порождают новые качества, не присущие ее отдельным частям.
Отдельные части системы права, разграниченные по предмету правового регулирования, называются отраслями права, под которыми понимаетсяя совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения административное, финансовое, земельное, гражданское, трудовое, семейное, уголовное . Метод правового регулирования - совокупность юридических приемов и средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных, обособленных общественных отношений. Его называют юридическим критерием выделения отраслей права.
Если норма права есть исходный элемент, основная клеточка права, то правовой институт представляет собой основной элемент отрасли права, первичное, самостоятельное структурное подразделение отрасли, где правовые нормы группируются по их юридическому содержанию.Юридические нормы образуют отрасль не непосредственно, а через правовые институты. Правовой институт - это часть отрасли права, регулирующая самостоятельный вид однородных общественных отношений. 26. Структура правовой нормы.
Норма права - это общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения, выражающее определяемые материальными условиями жизни общества волю и интересы народа политических сил, стоящих у власти , активно воздействуя на общественные отношения в целях их упорядочения.При анализе структуры нормы права следует исходить из философского понимания этой категории.
Под структурой понимается строение и внутренняя форма организации системы, выражающая как единство взаимосвязей между ее элементами, так и законы данных взаимосвязей.Традиционно считается, что в структуру правовой нормы входит три элемента а гипотеза - указание конкретных фактических жизненных обстаятельств события, действия людей, совокупность действий, т.е. фактические составы , при которых данная норма вступает в действие б диспозиция - сердцевина нормы права, т.е. указание на правило поведения, которым должны подчиняться субъекты, если они оказались причастны к условиям, перечисленным в гепотезе в санкция - вид и мера возможного наказания кары , если субъекты не выполняют предписание диспозиции, или, поощрения за совершение рекомендуемых действий.
Поэтому назначение санкции - побудить субъектов действовать в соответствии с предписаниями нормы права.Содержание нормы права едино, ее элементы не изолированы, а составляют целое, в котором гипотеза, диспозиция и санкция предполагают друг друга, вытекают одно из другого.
Структура нормы права - это и есть связь между ее элементами, или, точнее, способ связи, который состоит в общем и государственно-обязательном характере нормы права. Иначе говоря, гипотеза обязательно связана с диспозицией, а последняя - с санкцией, и наоборот. 29. Тоталитаризм как политический режим.Тоталитарное государство - государство, в котором административное управление строится на началах всевластия, оно не определяется законом.
Из жизни общества исключается независимое правосудие и права человека, все общество попадает под тотальный контроль управленческого административного аппарата, вооруженных сил и карательных учреждений, осуществляется беспрепятственное подавление личности.Тоталитарное государство беспредельно расширяет свое вмешательство в жизнь граждан, включая всю их деятельность в объем своегог управления и принудительного регулирования. Слово тотус означает на латыне весь, целый . Тоталитарное всеобъемлющее управление осуществимо, как правило, только при диктатуре, основанной на структурной нерасчлененности власти, на монополии работодательства, на однопартийности. 30. Государство в политической системе общества.
Государство выступает как особое звено в структуре политической системы общества.Его роль и место в этой системе не отождествляется с ролью и местом, с одной стороны, правещей партии, а с другой - иных звеньев этой системы.
Государство не просто самое массовое политическое объединение граждан, а объединение всех без исключения граждан, всех членов общества, находящихся в политико-правовой связи с государством, независимо от классовой, возрастной, профессиональной и прочей принадлежности. Государство есть выразитель их общих интересов и мировоззрения.Следовательно, с деятельностью государства, с осуществлением государственного управления связаны реальные и самые широкие возможности для всех граждан участвовать в политической жизни общества.
Идеи участия каждого человека в решении общих дел, ответственности каждой личности за судьбу государства, общества в целом нашла свое конкретное выражение в целом ряде законов, Декларации прав и свобод человека и гражданина.Место и роль государства в политической системе общества определяются следующими основными моментами - государство играет немаловажную роль в совершенствовании общества как собственника основных орудий и средств производства, определяет основные направления его развития в интересах всех и каждого - государство выступает организацией всех граждан, представляет общество в целом только им и от его имени принимаются властные решения, касающиеся всех членов общества и обязательные для выполнения каждым государство располагает специальным аппаратом управления и принуждения - государство располагает разветвленной системой юридических средств, позволяющих использовать различные методы убеждения и принуждения - государство обладает суверенитетом, является его главным субъектом, основным источником реализации политической власти - государство обладает единством законодательных, управленческих и контрольных функций, это единственная полновластная организация в масштабе всей страны.
Государство относится к числу собственно политических организаций, что, будучи оснащенным специальным аппаратом принуждения и подавления с соответствующими вещественными придатками в виде тюрем и иных принудительных учреждений, государство выступает как главная сила в руках политических сил, стоящих у власти, как главный проводник их воли и интересов в жизнь, как важнейшее средство осуществления политической власти. 32. Сущность права.
Общесоциальное и классовое в праве.
Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условиях цивилизации - в достижении на нормативной основе такой стабильной организованности общества, при которой реализуются демократия, экономическая свобода, свобода личности.
Следовательно, сущность права однотипна с сущностью государства, с тем лишь отличием от последней, что жизнедеятельность общества как системы осуществляется не путем использования власти, а путем нормативного регулирования.Высшее общественное предназначение права - обеспечивать, гарантировать в нормативном порядке свободу в обществе, утверждать справедливость, создавать оптимальные условия для приемущественного действия в обществе экономических и духовных факторов, исключая произвол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей.
Право в этом отношении неотделимо от справедливости. Право , правовое , справедливое - это один ряд близких по значению слов. Когда мы говорим право , понимаем, что речь идет об общеобязательных юридических нормах, о законах, при помощи которых в наши отношения вносятся строгость, четкий порядок, законность, причем так, что торжествует справедливость.Для права характерны начала согласия, оно направлено на то, чтобы упорядочивать интересы, умерять столкновения страстей на основе доброй воли, согласования позиций в соответствии с установленными законом принципами, с твердыми критериями правового и неправового.
Право, как и государство, призвано служить людям, обществу, обеспечивать его нормальную, здоровую жизнь. Вместе с тем нужно учитывать и то, что право может не отвечать потребностям общества, может быть использовано в реакционных целях.Скажем, издаются не отвечающие требованиям жизни и даже реакционные, антинародные законы, судебные органы принимают несправедливые решения.
Право и суды подчас становятся инструментом политики или, как утверждала марксисткая теория, волей господствующего класса, возведенной в закон . В такой обстановке, связанной с классовым использованием права, злоупотреблением государственной и судебной властью, оно во многом теряет свое общественное предназначение, может само стать негативным фактором, реакционной силой. 33. Право и политика, их взаимодействия.Государство непосредственно связано с правом и проводит через него свои установления.
Право не существует без государства, оно является его непосредственным продуктом хотя оно и обусловлено экономикой, порождается не ей, а государством в процессе особой государственной деятельности - правотворчества.Право осуществляет в обществе самостоятельные функции, направленные на обеспечение нормального развития общества, поэтому способно выполнять и выполняет по отношению к государству роль организующего фактора, закрепляя структуру органов государства, их компетенцию, ответственность.
Конечно, право ни в коем случае не является универсальным средством организации государственной власти. Решающее значение принадлежит политике, проводимой государством. Политика - это принципиальное направление деятельности государства относительно существующих слоев общества, есть участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания его деятельности.Общим для государственной политики и права является то, что они формируются в соответствии с господствующим политическим сознанием, складывающимся на основе политической идеологии господствующих политических сил, находящихся у власти.Следовательно, право является инструментом политики.
Нормы права устанавливают такие методы правового регулирования общественных отношений, которые соответствуют политике государства, реализации стоящих перед ней целей и задач.Но нельзя считать равнозначными масштабы воздействия на общественные отношения политики и права.
Политика охватывает всю совокупность отношений классов, социальных групп и наций. В организаторской, идеологической и воспитательной работе используются как правовые, так и неправовые методы убеждение, разъяснение, воспитание, организация. Это разнообразие придает политике способность воздействовать на более широкие сферы общественной жизни по сравнению с правом.Право же напротив относительно консервативно, формально определенно, менее подвижно в своих методах, что не позволяет безгранично распространять его на те же сферы, что и политику.
Из сказанного можно сделать вывод, что политика является основой права, определяет его главное содержание, опосредует влияние всех иных факторов базиса и надстройки. Право - одно из важнейших средств реализации политики, отражает экономические интересы политических сил, стоящих у власти, не непосредственно, а через политику государства.Требования политики невозможно полностью переложить на язык права, так как это спеццифическое явление, обладающее особыми свойствами, присущими только ему. Право придает политике государственного аппарата четкую нормативную конкретность. Несовершенство правовой регламентации способно ослабить государство.
На современном этапе развития российского общества совершенствование правовой основы государственной и общественной жизни - одно из направлений его демократизации, что означает возрастание организующей роли права в отношении государства. 34. Право и мораль.
Мораль нравственость - это взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т. д. Взаимодействие права и морали в обществе - сложный, многогранный процесс.Наиболее характерной чертой взаимодействия права и морали является их сближение, взаимопроникновение, усиление их согласованного воздействия на общество. В процессе совместного регулирования общественных отношений возникает качественно новое явление - морально-правовое воздействие.
Право и мораль имеют общие черты - право и мораль являются надстройкой над экономическим базисом общества - право и мораль имеют нормативное содержание и призваны быть регулятором поведения человека, общественных отношений - право и мораль основаны на общности социально-экономических интересов, культуры общества, приверженности людей идеалам свободы и справедливости. Право и мораль имеют отличительные черты 9. Если право возникает вместе с государством, то мораль рождается задолго до появления государственно-организованного общества. 10. Право состоит из норм, установленных и санкционируемых в определенном порядке компетентными государственными органами и зафиксированных в юридических актах.
Мораль же включает не только нормы, но и представления, чувства, т.е. является более сложным по своей структуре явлением. 11. В нормах права выражается и закрепляется воля народа, в морали же воля выступает в форме общественного мнения. 12. Содержание норм права характеризуется определенностью, конкретностью.
Моральные же требования отличаются более широким содержанием, дают больший простор для толкования. 13. Отличие норм права и морали проявляется также и в характере гарантий осуществления этих норм. Нормы морали реализуются в силу привычки, внутренних побуждений. Внутренним гарантом морали выступает совесть человека, а внешним - сила общественного мнения.
Право же опирается на собственный моральный авторитет, но в качестве гарантии воплощения его норм выступает авторитет и принудительная власть государства. 14. Право и мораль опираются на меры принуждения, но их характер и способ осуществления различны.В сфере морали принуждение выступает в форме общественного мнения. Мера осуждения не регламентирована обсуждение, порицание, предупреждение . В случае же совершения правонарушения соответствующие государственные органы обязаны принять меры, предусмотренные законодательством. 15. Различие между нормами права и морали проявляется и в оценке мотивов поведения человека.
Право предписывает необходимость всесторонней оценки поведения человека, совершившего правонарушение или преступление, но с правовой точки зрения безразлично, какими мотивами руководствовался человек в конкретном случае, если его поведение по своим результатам является законным.
С моральной же точки зрения важно выявить мотивы человека в выборе определенного варианта поведения, которое внешне является правомерным и нравственным. 16. Различны и исторические судьбы права и морали. Право отомрет вместе с государством, а нормы морали получат свое развитие, обогатятся новым содержанием, останутся одним из основных видов регулирования поведения людей в обществе. 35. Виды нормативно-правовых актов.Нормативно-правовой акт - это письменный документ соответствующего государственного органа, которым устанавливаются, изменяются или прекращаются нормы права, содержащие правила общего характера.
Системе законодательства любого государства свойственно деление на законы и подзаконные акты. Закон - это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго определенном, особом порядке, устанавливающий основные нормы всех отраслей права и регулирующий наиболее важные общественные отношения.Законы принимаются как федеральными органами, так и органами субъектов РФ в процессе законотворческой деятельности либо в результате непосредственного правотворчества всего народа референдума . Практика деятельности законодательных органов власти выработалы закрепленный ныне в Конституции РФ такой вид нормативного акта, как постановление, которое непосредственно связано с осуществлением полномочий в сфере верховного государственного управления и контроля.
Помимо законов и постановлений Государственная Дума и Совет Федерации могут принимать обращения, призывы, заявления, послания, имеющие как внутригосударственное, так и международное значение.
Классификация законов - по их юридической силе Основной закон, федеральные конституционные, федеральные обычные - по субъектам законотворчества принятые в результате референдума или органом соответствующей государственной власти - по сфере действия федеральные и субъектов федерации - по отраслевой принадлежности содержащие нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного, земельного, семейного права и т.п по внешней форме выражения конституция, кодекс, устав, закон и т.п по сроку действия постоянные и относительно-ограниченные - по кругу лиц граждане, иностранные граждане, лица без гражданства и т.д по времени вступления в силу немедленно, со дня, указанного в законе, по истечении установленного срока в порядке общей процедуры правотворчества . В системе подзаконных нормативно-правовых актов ведущее место принадлежит указам и распоряжениям Президента РФ. Правительство РФ на основе и во исполнении Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента издает постановления и распоряжения, которые обязательны к исполнению на всей территории РФ. После принятия Конституции РФ в 1993г. субъекты федерации осуществляют собственное правовое регулирование, включая издание законов и других нормативных актов.
Наименование актов субъектов федерации различно республика имеет свою конституцию и законодательство, остальные устав и законодательство.
Конституция РФ не определяет иное наименование актов, издаваемых субъектами федерации, это могут быть законы, решения, постановления, декреты и т.п. Самостоятельную группу актов образуют решения органов местного самоуправления, регламенты, положения.
С 1991г. появился новый институт - местная администрация.Глава ее в пределах своей компетенции принимает постановления решения , издает распоряжения. 37. Взаимная ответственность государства и личности как принцип правового государства.
Самоограничение государства правом, закрепляющим свободу личности, не является односторонней привилегией личности. Последняя, в свою очередь тоже соглашается не определенные ограничения и обязуется подчиняться общим установлениям государства. Правовой характер взаимной ответственности государства и личности - это важная составная часть объективно складывающегося в обществе права, а не продукт волеизъявления государства.Следовательно, в правовом государстве устанавливается принцип взаимной ответственности государства и личности.
Отношения между государством как носителем политической власти и гражданином как участником ее формирования и осуществления должны строится на началах равенства и справедливости. государство берет на себя обязательство обеспечивать справедливость в отношениях с каждым гражданином.Подчиняясь праву государственные органы не могут нарушать его предписания и несут ответственность за нарушения или невыполнение этих обязанностей.
Обязательность закона для государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся ответственность депутатов перед избирателями, ответственность правительства перед представительными органами, дисциплинарная и уголовная ответственность должностных лиц государства любого уровня за невыполнение своих обязанностей перед конкретными субъектами права.На тех же правовых началах строится ответственность личности перед государством.
Применение государственного принуждения должно носить правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести совершенного правонарушения. Правовой характер взаимной ответственности государства и личности - это важная составная часть складывающегося в обществе права. 38. Представительные органы власти российского государства на современном этапе.К числу представительных государственных органов относятся законодательные учреждения и местные органы власти и самоуправления.
Они формируются путем избрания их населением страны, действуют от его имени и ответственны перед ним. Высшим представительным органом РФ является Федеральное Собрание. Российский парламент - представительный орган всего многонационального народа РФ, всех ее составных частей - субъектов, призван выражать его волю, реализовывать суверенитет, интересы народа, отражать мнение субъектов федерации.Представительный характер Федерального Собрания обусловлен порядком формирования его палат. Совет Федерации составляют представители субъектов федерации - по два от каждого из них один из представительного, а другой от исполнительного органов государственной власти субъекта федерации.
Представительная природа Федерального Собрания в определенной степени проявляется и в составе депутатов Государственной Думы. Среди них представители многих наций, народностей, этнических групп, населяющих нашу страну, разных слоев общества, политических организаций, профессий, религиозных взглядов. В их составе имеются мужчины, женщины, люди разных возрастных групп.
Представительская природа Государственной Думы проявляется также в установлении определенного срока, по истечении которого проводятся новые выборы и обновляется состав депутатов. Федеральное Собрание олицетворяет законодательную власть РФ, осуществляет парламентский контроль.Федеральное Собрание, будучи представительнм органом законодательной власти РФ, занимает влиятельное положение в системе государственных органов, активно взаимодействует с другими федеральными органами государственной власти.
Представительные органы местного самоуправления - собрание представителей, которые могут именоваться думой, муниципальным собранием и т.п. Они избираются непосредственно городским, сельским населением. Представительный орган местного самоуправления собрание представителей утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении, устанавливает местные налоги и сборы, утверждает программы развития соответствующих территорий, осуществляет контроль за деятельностью главы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления организуют исполнение законов РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, правовых актов органов субъектов РФ. Они также оказывают содействие федеральным органам государственной власти и субъектов РФ, расположенным на их территории, осуществляют координацию деятельности органов территориального общественного самоуправления населения. 39. Обычное право.
Юридические нормы могут возникать и на ранних стадиях развития цивилизации действительно повсеместно возникают из самой жизни, особенно в экономике, товарно-рыночном хозяйстве в немалой мере на онове требований естественного права . Здесь формирующим началом для юридических норм является обычай, т.е. общие правила, которые в результате длительного действия становятся привычкой, непререкаемым обыкновением.Эти обычаи, обосновывающие поведение людей, в ряде случаев получают юридическое признание, рассматриваются правителями, судьями, всеми должностными лицами в качестве достаточного критерия для определения того, поступают ли люди по праву или не по праву , т.е. критерия юридических прав и юридических обязанностей. Тогда-то и складывается обычное право - исторически первая и наиболее тесно связанная с самой жизнью форма позитивного права.
В последствии, по мере того, как потребности политических сил, стоящих у власти, развивались, государство восполняло недостающие в обычном праве нормы своей законодательной деятельностью.
Поэтому на ранних стадиях существования государства обычное право представляет почти все право данного общества. В дальнейшем оно все больше вытесняется писанными законами государства. 40. Социальная и юридическая защищенность гражданина в правовом государстве.В правовом государстве личность стоит на первом месте среди всех общественных, но не как объект попечения со стороны государства, лишенный самостоятельности, а как субъект, наделенный реальными правами и возможностями.
Социальные гарантии углубляют реальное содержание правового статуса личности на основе принципов гуманизма, справедливости, равенства, расширения реальных условий в реализации потенциальных возможностей как для каждой личности, так и для всего общества.В условиях формирования демократического правового государства, перехода к рыночной экономике во всей своей полноте зазвучал вопрос о социальной защищенности самых широких трудящихся масс. Социальная защищенность человека в обществе определяется реализацией его права на определенный уровень благосостояния, отраженный в системе гарантий.
В рыночной экономике социальная защита касается каждого гражданина в отдельности, ибо осуществляется через перераспределение доходов, она выступает своеобразным тормозом от жизненных невзгод для трудящихся, т.к. недовольство становится источником социальных потрясений.Современная система социальной защиты могла бы вполне компенсировать негативные последствия перехода к рынку, а это требует ее обновления по следуущим направлениям - платного распределения жилья с учетом качества квартир в сочетании с бесплатной передачей его части, главным образом малообеспеченным семьям 41. Общая характеристика теорий происхождения государства.
С марксисткой точки зрения государство есть продукт развития общества, продукт непримиримости классовых противоречий.Государство появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены, когда общество делится на эксплуататоров и эксплуатируемых.
Везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления возникает и развивается особый институт - государство. Общество создает себе орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть.Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более преуспевает в этом, чем более становится органом политических сил, стоящих у власти и чем более явно осуществляет его господство.
Кроме марксисткой теории происхождения государства существуют и другие теории. Теологическая теория довольно многоаспектна, что, несомненно, объясняется особыми историческими и материальными условиями существования различных государств Древнего Востока и Древнего Запада.Основная идея теологической теории - божественный первоисточник происхождения и сущности государства вся власть от бога. Основателем патриархальной теории считается Платон и Аристотель.
Платон в своем знаменитом труде Государство конструирует идеальное справедливое государство, вырастающее из семьи, в котором власть монарха олицетворяется с властью отца над членами его семьи, где есть соответствие между космосом вцелом, государством и отдельной человеческой душой.Идеи патриархальной теории получили развитие в 17 веке в сочинении Р.Фильмера Патриарх , где он доказывает получение власти от бога и затем передачу ее своему старшему сыну - патриарху, а затем уже своим потомкам - королям. Договорная теория происхождения государства получила распространение в более позднее время - в 17-18 в. в трудах Г.Гроция, Дж.Локка, Г.Гобса, Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищева.
Согласно этой теории государство возникает в результате заключения общественного договора между людьми, находящимися в естественном состоянии, который превращает их в единое целое, в народ.На основе этого первичного договора создается гражданское общество и его политическая форма - государство. Последнее обеспечивает охрану частной собственности и безопасности заключивших договор индивидов.
В последующем заключается второй договор о подчинении их определенному лицу, которому передается власть над ними, обязанному осуществлять ее в интересах народа. В противном случае народ имеет право на восстание. Теория насилия.Одним из основателей и ведущим представителем социологического направления буржуазной теории государства и права второй половины 19 в был Л.Гумплович.
Сторонником этой теории был и К.Каутский. Причину происхождения и основу политической власти и государства они видели не в экономических отношениях, а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими. Утверждалось, что в результате такого насилия образуется единство противоположных элементов государства властвующих и подвласных, победителей и побежденных.Органическая теория происхождения государства, крупнейшим представителем которой был Г.Спенсер, считает государство результатом органической эволюции, разновидностью которой является социальная эволюция.
Подобно тому как в живой природе выживают наиболее приспособленные, так и в обществе в процеесе войн и завоеваний происходит естественный отбор, который определяет появление правительств и дальнейшее функционирование государства в соответствии с законами органической эволюции.Психологическая теория объясняет причины возникновения государства свойствами психики человека, его биопсихическими инстинктами и т.п. Известный ученый Л.И.Петражицкий исходил из якобы изначально присущей психике индивида потребности к повиновению.
З.Фрейд - основатель психоаналитического направления в буржуазной социологии - выводил необходимость создания государства из психики человека.Из существовавшей первоначально патриархальной орды, глава которой был убит своими взбунтававшимися сыновьями, движимыми особыми сексуальными и биопсихическими инстинктами Эдипов комплекс появляется государство для подавления в дальнейшем агрессивных влечений человека.
Э.Дюркгейм наоборот развивал взгляд на человека как прежде всего общественное, а не биопсихическое существо. Общество понимается как продукт не индивидуального, а коллективного сознания людей, в котором формируется идея социальной солидарности, для ее обеспечения создаются соответствующие государственно-правовые институты. 42. Система и компетенция органов российского государства в современных условиях.Государственные органы РФ объединены одной системой, но при этом разнообразны, осуществляют различные функции, отличаются друг от друга по ряду признаков.
Поэтому они могут быть разделены на виды, причем по нескольким критериям. Наибольшее значение имеет выделение видов государственных органов в соответствии с принципом разделения властей на органы законодательной, исполнительной и судебной власти.Такая классификация проводится как на федеральном уровне, так и в отношении органов государственной власти субъектов РФ. Законодательная ветвь власти - это представительные органы РФ и ее субъектов Федеральное Собрание, в субъектах - государственные собрания, законодательные собрания, Московская городская Дума, Санкт-Петербургское городское собрание и т.д. Органами исполнительной власти РФ являются Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти министерства РФ, федеральные службы, комитеты РФ, федеральные агенства и т.д В субъектах органами исполнительной власти могут выступать президенты, правительства, министерства - в республиках администрации, мэрии, их органы управления, департаменты и т.д в других субъектах.
Судебную власть осуществляют только суды, например, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные суды. Президент РФ как глава государства занимает особое место в системе органов государственной власти.
По Конституции он прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.Он взаимодействует с законодательным органом РФ, тесно связан с исполнительной властью, имеет весомые полномочия по воздействию на нее. Характеризуя систему государственных органов, следует отметить органы прокуратуры, которые занимают в ней особое место.
Прокуратура относится к числу правоохранительных органов, осуществляет надзор за исполнением действующих на территории РФ законов другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, гражданами и др. Деятельность прокуратуры соприкасается с работой судебных органов, однако она, и это существенно, полномочиями суда не обладает.
Компетенция государственных органов РФ Президент РФ обладает важными полномочиями в разных сферах государственной жизни.Ряд своих прав он осуществляет в тесном взаимодействии с палатами Федерального Собрания, причем право окончательного решения может оставаться за ними. Президент РФ наделен широкими полномочиями по формированию, отставке государственных органов, определению их персонального состава, назначению на должность и освобождению от должности.
Осуществляя свою компетенцию Президент РФ издает указы и распоряжения, которые обязательны на всей территории страны. Акты главы государства не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Содержание компетенции Федерального Собрания обусловлено его положением в системе органов государства, его статусом как представительного и законодательного органа РФ. Палаты обладают важными правами.К числу характерных черт компетенции российского парламента относится четкое разграничение прав его палат, различный объем их полномочий, неодинаковый круг подведомственных им вопросов.
Компетенция Федерального Собрания охватывает законодательные полномочия, парламентский контроль. Палаты наделены также полномочиями, касающимися формирования федеральных государственных органов, определения их персонального состава, назначения должностных лиц и некоторыми другими правами.По вопросам, отнесенным к ведению полат они принимают постановления.
Правительство РФ - федеральный орган власти общей компетенции, т.к. в процессе его деятельности воплощаются все функции государства. Правительство обеспечивает осуществление Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента на практике. Правительство издает постановления и распоряжения, контролирует их исполнение. Конституционный суд РФ - высший орган судебной власти по защите конституционного строя.Верховный Суд РФ - высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам , попадающих под общую юрисдикцию.
Высший Арбитражный Суд РФ - осуществляет судебную власть при разрешении экономических споров.Деятельность Прокуратуры РФ направлена на обеспечение верховенства закона, укрепление законности, социально-экономических, политических и иных прав и свобод граждан всюду и во всем на территории РФ. МВД - охрана законности и общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений, расследование преступлений и розыск скрывшихся лиц, организация исправления и перевоспитания осужденных. 43. Эволюция функций российского государства в условиях перехода к рыночной экономике.
Целью современного российского государства является формирование гражданского общества, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.Изменение цели функционирования государства повлекло изменение его задач обеспечить переход к рыночным отношениям гарантировать свободу предпринимательства и добросовестной конкурентности создать условия для реализации каждым права быть собственником провести политическую реформу в интересах народа для дальнейшей демократизации политической системы.
В.В. Лазарев с учетом общего подхода к пределам государственной деятельности считает, что государство имеет следующие задачи поддержание правопорядка охрана прав собственности и иных прав и свобод граждан создание благоприятных условий для экономической деятельности производителей и культурного развития граждан оказание благотворительной и иной социальной помощи обеспечение экономической безопасности, внутренней общественной и внешней безопасности общества и государства.
Внутренние функции современного российского государства существенно не изменились экономическая оказания социальных услуг экологическая охраны правопорядка, прав и свобод граждан.Л.А.Морозова выделяет в качестве самостоятельных функций обеспечение народовластия налогообложения и взимания налогов.
Внешние же претерпели большие изменения. В чатности, появились самостоятельные функции борьбы с международными преступлениями международной охраны окружающей среды, а также функция интеграции в мировую экономику.В.Н.Хропанюк выделяет следующие внутренние функции современного российского государства экономическая формирование государственного бюджета и контроль за его расходованием определение общих программ экономического развития страны стимулирование наиболее приоритетных отраслей экономики создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности социальная оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам общества, выделение необходимых средств на здравоохранение, просвещение, строительство дорог, жилья, работу транспорта и связи и т.п. финансового контроля выявление и учет доходов производителей, часть которых направляется в государственный бюджет для удовлетворения социальных и общегосударственных нужд охраны правопорядка обеспечение точного и полного осуществления законодательных предписаний всеми участниками общественных отношений экологическая система мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и улучшение прородных условий жизни человека . 45. Разделение властей теория, опыт, проблемы.
Важный элемент правового государства помимо господства права - разделение властей.
Теория разделения властей лежит в основе западных концепций правового государства. Принцип разделения властей имеет два аспекта.Во-первых, это разделение власти между самими органами государства.
Ни одному из органов не принадлежит вся государственная власть в ее полном объеме. Запрещается осуществлять функции, принадлежащие другому органу. Но разделение властей не абсолютно. Это действующий механизм, достигающий единства на основе согласования и специальных правовых процедур, предусмотренных в том числе и на случай конфликта и экстремальных ситуаций.Какая-то власть при этом должна все-таки выйти на первое место, занять верховное положение. С точки зрения логики правового государства такой властью обладает законодательная власть, поскольку она формирует правовые масштабы и юридические нормы общественной и государственной жизни, основные направления внутренней и внешней политики.
Единственным представительным и законодательным органом Российской Федерации является - Федеральный парламент. Он является политически устойчивым, постоянно действующим органом. Формируется на основе всеобщих и прямых выборов.Порядок выборов устанавливается федеральным законом.
В Верховном Совете представлены как все граждане РФ, так и все субъекты федерации. Он состоит из двух палат Государственной Думы и Федерального собрания. Обладая исключительным правом принятия и изменения законов, Федеральный парламент определяет на основе конституции рамки, в которых действует и законодательная, и исполнительная, и судебная власти.Сильнейшими средствами воздействия парламента на исполнительную власть является утверждение и контроль за исполнением бюджета, участие в назначении главы и членов правительства, а в необходимых случаях - и смещение отдельных членов правительства контроль за деятельностью специальных служб и внешней разведки.
В системе сдержек и противовесов свою роль играет глава государства.Без этого механизм разделения властей будет несовершенным. Президент осуществляет общее руководство, назначенным им с согласия Федерального парламента, Правительством, которое одновременно находится под контролем парламента.
Президент возглавляет исполнительную власть и представляет Российскую Федерацию во внутренних и внешних отношениях. Под руководством Президента, осуществляя внутреннюю и внешнюю политику РФ, действует правительство РФ. Структура, состав и компетенция правительства определяется федеральным законом. Без надлежащих сдержек исполнительная власть неизбежно подминает под себя законодательную и судебную. Поэтому против нее нужны особые гарантии.Исполнительная власть формируется представительными органами, подконтрольна и подотчетна им, действует на основе и во исполнение законов.
Судебная система правосудия - третья необходимая ветвь власти в механизме разделения властей. Это арбитр, решающий споры о праве. В правовом государстве правосудие осуществляется только судом. В этом - важнейшая гарантия прав и свобод граждан, правовой государственности в целом. Суд не должен подменять собой законодателя или исполнителя.Но не законодатель, ни исполнитель не должны присваивать себе функции суда. В этой связи самым главным является обеспечение реальной независимости суда от различного рода органов и лиц, которые диктовали бы ему свою волю и фактически узурпировали судебную власть.
Поэтому судьи, кроме мировых судей, несменяемы. Они увольняются в отставку по достижении 70-ти летнего возраста. Судьи должны назначаться вышестоящими органами власти.Выражением равенства граждан перед законом является подсудность общему суду, недопустимость расширения юрисдикции специальных судов.
Систему общих судов возглавляет Верховный Суд Федерации - высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Он может осуществлять надзор за судебной деятельностью высших судов республик, краев, областей, окружных судов.Полномочия, организация и порядок деятельности Верховного Суда РФ устанавливается федеральным законом. В суде целесообразно рассматривать также хозяйственные споры предприятий, организаций и учреждений, поскольку судебная процедура дает спорящим сторонам больше законных возможностей для вынесения обоснованного и справедливого решения. 47. Материальное и процессуальное право.
В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права. Материальное право - это юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования.Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливает правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т. д. Материальные отрасли права связаны с процессуальным, всякое материальное право имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные формы.
Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни.
Процессуальное право - часть правовых норм, регулирующих отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных и гражданских дел. Оно неразрывно связано с материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его существования. 48. Реализация права понятие, формы, методы.Реализация права - претворение предписаний правовых норм в поведение субъектов права, реализующих свои потребности и интересы в различных областях общественной жизни.
По характеру правореализуюших действий, обусловленных содержанием правовой нормы, выделяют четыре формы реализации права Соблюдение - выполнение предписаний запрета реализация запрещающей нормы Исполнение - исполнение соответствующей обязанности, активная деятельность субъекта реализация обязывающей нормы Использование - использование предоставленного права, полностью зависит от волеизъявления субъекта права реализация управомочивающей нормы Применение - властная организующая деятельность государства в лице его органов, имеющая цель обеспечить адресатам правовых норм реализацию принадлежащих им прав и обязанностей, а также гарантировать контроль за данным процессом. Активный субъект правоотношений может использовать свои субъективные права, круг пассивных субъектов - соблюдать их. Субъект правоотношения, имеющий юридические обязанности, должен их исполнять.Неисполнение субъектом своих юридических обязанностей влечет возникновение охранительных правоотношений, что является одним из фактических обстоятельств, требующим применения права.
В юридической литературе формы реализации права классифицируются по различным основаниям а по характеру правовых связей между субъектами права - в общих и конкретных правовых отношениях б по субъектному составу - индивидуальная и коллективная формы в по внешнему проявлению - активная и пассивная формы г по методу воздействия - добровольное и принудительное осуществление права д по правовому положению субъектов - гражданско-правовая и административно-правовая формы.
Признаки применения норм права Правоприменительную деятельность осуществляют только компетентные государственные органы должностные лица Деятельность по применению норм имеет государственно-властный характер Содержание правоприменительной деятельности выражается в издании на основе норм права индивидуальных правовых предписаний актов - приговор суда в отношении лица, совершившего преступление Применение норм права осуществляется в строго установленном государством порядке.
Акт применения нормы права - это официальный правовой документ, содержащий индивидуальное государственно властное предписание компетентного органа, которое выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела. 49. Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Систематизация норм права - это упорядочение действующего нормативно-правового материала, объединение его в единую, стройную, внутренне согласованную систему.
Формы Инкорпорация - путем объединения нормативного материала в определенном порядке без изменения его внутреннего содержания.
Она ограничивается обработкой материала.Допускаются лишь изменения внешнего, редакционного или технического характера по хронологии акты располагаются соответственно времени их принятия - по субъектам соответственно принявшим органам - по социально-экономическим отраслям промышленность, с х, транспорт и т.д Кодификация - это форма систематизации путем объединения нормативного материала в единый, логически цельный, внутренне согласованный акт с изменением его внутреннего содержания.
Она упорядочивает значительную часть уже существующего и действующего законодательства, изменяя, дополняя и преобразуя его. В результате кодификации появляются укрупненные законодательные акты, регулирующие значительную часть общественных отношений.Инкорпорация может быть официальной, если сборник создается уполномоченным на то государственным органом и тогда приобретает юридическую силу , и неофициальной, если составляется частным лицом. Кодификация всегда носит официальный характер.
Таким образом, систематизация законодательства необходима в целях его упорядочения, классификации, придания ему стабильности, благодаря чему существенно облегчается реализация норм права. 50. Понятие, виды и органы правотворчества.Правотворчество есть вид государственной деятельности, в результате которой воля политических сил, находящихся у власти народа, класса, социальной группы возводится в закон, выражается в виде нормы права в определенном источнике права.
Оно исходит из определенных принципов 7. Законность полновластие представительных, исполнительных органов, издающих правовые акты и осуществляющие контроль за правотворчеством других органов, должно реализоваться строго и в рамках их компетенции, на основе закона и в полном соответствии с ним . 8. Гласность открытость правотворческого процесса, свободное и деловое обсуждение проектов нормативных актов . 9. Демократизм принятие нормативно-правовых актов путем референдума - самой непосредственной формф демократии 1993г Конституция РФ . 10. Профессионализм 11. Строгая дифференциация правотворческих полномочий разделение властей, система сдержек и противовесов . 12. Планирование концентрация усилий на приорететных законодательных работах . Виды правотворчества 5. Принятие нормативно-правовых актов компетентными государственными органами. 6. Непосредственное правотворчество народа в ходе референдума. 7. Санкционирование государственными органами правовых обычаев или норм, принятых корпоративными организациями. 8. Заключение нормативных соглашений, устанавливающих правовые предписания.
Правотворческие органы Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, законодательные представительные и исполнительные органы субъектов федерации, министерства, государственные комитеты, ведомства, службы.
В пределах своей компетенции правотворческими полномочиями обладают администрации государственных учреждений и государственных предприятий локальное правотворчество . В Конституции РФ специально определяются субъекты законодательной инициативы. 51. Общая характеристика социологической школы права. Социологическая школа права - одно из направлений науки права 20 века Р.Паунд, Дж.Френк, С.А.Муромцев и др. отождествляет право с судебными и административными решениями, в которых видится живое право , тем самым создается правопорядок, или порядок правоотношений.
Решения поддерживаются государственным принуждением, т.к. государство есть сила, создающая право.
Основателем социологического направления в юриспруденции является Эрлих, книга которого Социология права 1911г. представляет собой систематическое изложение основных идей этого направления.Разновидностью социологического направления является теория солидаризма, которую представляет французский юрист Леон Дюги. Он считает, что в обществе не должно быть ни права коллектива приказывать индивиду, ни права индивида противопоставлять свою личность коллективу или другим гражданам.
Люди должны быть подчинены обязательной для всех норме, вытекающей из общей солидарности. В трактовке Дюги социальная норма - это норма поведения, прилагаемая к внешним выражениям общественной жизни. Она источник человеческого благополучия и стоит выше государства.Дюги пишет Государство подчинено нормам права, как и сами индивиды воля властвующих является правовой волей, способной прибегать к принуждению только в том случае, если она проявляется в границах, начертанных нормой права . Правила социальной солидарности, подчеркивает Дюги, и составляют объективное право, которое не подчинено государству, но подчиняет себе государство.
Отвлекаясь от формальных признаков права, социологическая теория наполняет его социальным содержанием, доказывает, что право является уравновешивающей силой в жизни общества.Идеи данной теории четко выражают сущность правового государства, в котором и само государство, и его граждане должны подчиняться правовым предписаниям в интересах общего блага. 52. Общая характеристика психологической школы права.
Психологическая теория права - направление в науке права, сложившееся в конце 19 - начале 20 вв. Психологическая теория права Л.Петражицкого понятие и сущность права выводит из правовых эмоций людей, во-первых, позитивного переживания, отражающего установления государственные и, во-вторых, интуитивного переживания, которое выступает реальным, действительным правом. Психологическая теория различает этический долг как правовую обязанность и этический долг как нравственную обязанность.
В основе правовых переживаний лежат атрибутивные эмоции долга, а в основе нравственных - только императивные этические эмоции. Петражицкий подразделяет право на автономное и позитивное. Автономное право образует переживания, исполняющие по зову внутреннего голоса совести.Позитивное правовое представление имеет место тогда, когда оно основано на чужем авторитете, на внешнем нормативном акте. Петражицкий обосновывает, что право выполняет распределительную и организационную общественные функции.
Содержание распределительной функции выражается в том, что правовая психика распределяет различные материальные блага между индивидами и их объединениями она также наделяет граждан идеальными благами неприкосновенностью личности, свободой совести, свободой слова и др. Наделение субъектов властными полномочиями составляет суть организационной функции права. Несмотря на известную теоретическую сложность и замкнутость на психологической стороне правовых явлений общественной жизни, многие принципиальные положения теории Петражицкого, в том числе и созданный им понятийный аппарат, восприняты и довольно широко используются современной теорией государства и права. 53. Договорная теория происхождения государства.
Договорная теория происхождения государства получила распространение в более позднее время - в 17-18 в. в трудах Г.Гроция, Дж.Локка, Г.Гобса, Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищева.
Согласно этой теории государство возникает в результате заключения общественного договора между людьми, находящимися в естественном состоянии, который превращает их в единое целое, в народ. На основе этого первичного договора создается гражданское общество и его политическая форма - государство.Последнее обеспечивает охрану частной собственности и безопасности заключивших договор индивидов. В последующем заключается вторичный договор о подчинении их определенному лицу, которому передается власть над ними, обязанному осуществлять ее в интересах народа.
В противном случае народ имеет право на восстание Ж Ж.Руссо, А.Н.Радищев . Т.Гоббс доказывал противоположное поскольку власть передана монарху, он обладает неограниченными полномочиями.Дж.Локк обосновывал идею конститационной монархии, так как, по его мнению, общественный договор есть определенный компромисс между монархом и подданным, есть определенное ограничение свободы и монарха, и народа. 54. Правовые нормы и правоотношения.
Состав элементы и содержание правоотношений. Правовые отношения - это часть общественных отношений, урегулируемых нормами права, субъекты которых являются носителями субъективных прав и субъективных юридических обязанностей. Норма права - одна из предпосылок возникновения, изменения или прекращения правоотношений.Между ними существует органическая связь а для правоотношения характерно воздействие государственной воли на волю его участников б структура норм права предопределяет структуру правоотношения.
Правоотношение в отрыве от норм права не существует. Нормы права не регулируют правоотношений. Они регламентируют фактические отношения и тем самым порождают правовые.По правовой принадлежности т.е. по объектам воздействия правоотношения соответствуют тем отраслям права, нормы которых они реализуют государственно-правовые, гражданско-правовые, семейные и т.д По субъектам правоотношения можно разделить на конкретные существует связь индивидуально определенных субъектов - управомоченного и обязанного , общие или абсолютные всеобщая юридическая индивидуально определенных управомоченных субъектов с неопределенным кругом обязанных лиц . Деление по генетической и функциональной связи по месту в механизме правового регулирования соответствуе делению норм права по организационным формам материальные основные и процессуальные производные правоотношения.
В свою очередь последние могут быть процессуально-регулятивными и процессуально-охранительными.
По характеру воздействия функциям права правоотношения бывают регулятивные активного и пассивного вида , которые соответствуют всем регулятивным отраслям их деление зависит от того, как определяется содержание юридической обязанности совершение действий активное или воздержание от действий пассивное охранительные - правоотношения, возникающие из применения санкций правовых норм, оформляющих юридическую ответственность.
По целям воздействия правоотношения делятся на статические, имеющие целью закрепление сложившихся общественных отношений, и динамические, призванные вызвать прогрессивные изменения в регулируемых общественных отношениях.По содержанию выделяют простые правоотношения, не расчлененные на составные части купля-продажа сложные - включающие систему самостоятельных правоотношений, составляющих в системе единство направленного действия исправительно-трудовое . Элементы состава правоотношения Субъекты права - это граждане физические лица и юридические лица, которые наделяются государством способностью быть носителями юридических прав и обязанностей.
Правоспособность - это установленная признаная в законе возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования субъективного права.Дееспособность - это установленная признаная в законе возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. 55. Правонарушение понятие, юридический состав, основные признаки и виды. Правонарушение - противоправное, общественно вредное, виновное деяние деликтоспособного лица. Противоправность обычно связана с запрещением деяния со стороны государства при помощи юридических средств, опирающихся на возможность государственного принуждения. То что правом не запрещено не может считаться правонарушением.
Формы проявления противоправности 5. прямое нарушение правового запрета 6. неисполнение возложенных обязанностей 7. злоупотребление субъективным правом 8. превышение компетенции и т д. Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему характеру для общества или личности.
Только в этом случае оно признается таковым. Вред может быть материальным и моральным, измеримым и неизмеримым, физическим и духовным, значительным и незначительным, восстановимым и невосстановимым, наступившим и могущим наступить.Общественно опасным считается преступление, которые составляют только часть правонарушений.
Правонарушение должно быть обязательно виновным деянием, т.е. результатом свободного волеизъявления правонарушителя. Состав правонарушения включает объект и субъект правонарушения, объективную и субъективную стороны. Общим объектом всякого правонарушения являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом.Объективная сторона - противоправное деяние - противоправный результат - причинная связь между ними - место - время - обстановка Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью, т.е. возможностью отвечать за свои собственные деяния, посягающие на установленный правопорядок.
Субъективная сторона 1. мотив 2.цель 3.вина. Различают две формы вины Умысел 3. Прямой умысел состоит в осознании правонарушителем общественно вредного характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или неизбежности наступления противоправного результата, причинной связи между ними, а также желания их наступления. 4. Косвенный умысел устанавливается если правонарушитель осознавал противоправность своего деяния, предвидел возможность наступления противоправного результата, не желал, но сознательно допускал последствия или относился к ним безразлично.
Неосторожность 3. Противоправная самонадеятельность легкомыслие состоит в осознании правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности наступления противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его предотвращение, полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п. без достаточных на то оснований. 4. Противоправная небрежность выражается в том, что правонарушитель не осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления противоправного его результата, хотя по всем обстоятельствам дела при условии необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был его предвидеть.
По степени и характеру общественной вредности правонарушения подразделяются на 3. преступления виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания 4. проступки отсутствие общественной опасности гражданско-правовые гражданское, трудовое, земельное и семейное право - административно-правовые административное, финансовое, земельное, процессуальное право - дисциплинарные прогулы, опоздания, пропуск занятий, невыполнение распоряжений администрации, нарушение уставов . 56. Понятие судебного прецедента.
Роль судебной и арбитражной практики в регулировании общественных отношений.
Судебный прецендент - судебное решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое значение. Этот источник права присущ англосаксонским правовым системам, таким как Великобритания, США, право которых во многом имеет прецендентный характер, основанный на праве судей . Родиной прецедентного права является Англия. Общее право здесь создавалось королевскими судами и в своей основе было правом судебной практики.Английские суды и в настоящее время не только применяют, но и создают нормы права.
Правила, содержащиеся в судебных решениях, согласно английскому праву должны применяться и в дальнейшем, иначе будет нарушена стабильность общего права и поставлено под угрозу само его существование. В США отношение к прецеденту как источнику права более упрощенное, здесь вполне допускается изменение судебной практики.В странах романо-германской системы права роль судебной практики в основном не выходит за рамки толкования закона.
Дореволюционная русская теория права признавала, что закон дополняется нормами, создаваемыми судебной практикой, хотя такое мнение не было общепризнаным. Суд не может создавать самостоятельные правовые нормы, при разрешении конкретных юридических дел он должен обратиться к закону, регулирующему сходные случаи, или руководствоваться целями и принципами действующего законодательства.Отечественная юридическая наука более позднего периода считает, что судебная практика не может быть полноценным источником права.
Представляя объективированный опыт реализации права, она не должна устанавливать первоначальные нормы, вносить дополнения и исправления в общие нормативные предписания. Ее роль чисто служебная, вспомогательная - конкретизировать в процессе толкования юридические нормы с учетом данной обстановки в рамках применения права. 57. Законность, правопорядок, дисциплина их соотношение. Гарантии и методы обеспечения законности.Законность есть строгое и полное осуществление предписаний правовых законов и основанных на них юридических актов всеми субъектами права. Законность есть реализация свободы человека, смоделированная в нормах права.
Предусмотренные ими разнообразные социально-экономические, политические и личные права, свободы и обязанности становятся реальностью общественной жизни лишь в режиме действующего закона. В противном случае они оказываются лишь благими намерениями законодательной власти.Законность - это сфера свободного волеизъявления субъектов, в которой они осуществляют любые действия, не запрещенные правовыми нормами.
Другими словами, это свобода, определяемая объективными условиями общественного развития, мера которая получает выражение в законе. Правопорядок есть результат действия законности, реализованной свободы участников правоотношений.Свободное, а не принуждаемое воплощение в жизнь прав, свобод и обязанностей людей обеспечивает демократический образ жизни, реальную демократию, характерризует цивилизованное общество как общество правопорядка. В правовом государстве существует целая система гарантий законности и правопорядка.
Под гарантиями законности и правопорядка понимаются такие условия общественной жизни и специальные меры, принимаемые государством, которые обеспечивают прочный режим законности и стабильность правопорядка в обществе. Различают материальные, политические, юридические и нравственные гарантии законности и правопорядка.К материальным гарантиям относится такая экономическая структура общества, в рамка которой устанавливаются эквивалентные отношения между производителями и потрибителями материальных благ. Политическими гарантиями законности и правопорядка являются все элементы политической системы общества, которые поддерживают и воспроизводят общественную жизнь на основе юридических законов, отражающих объективные закономерности общественного развития.
К юридическим гарантиям относится деятельность государственных органов и учреждений, специально направленная на предотвращение и пресечение нарушений законности и правопорядка.
Ее осуществляют законодательные, исполнительные и судебные органы власти.Нравственными гарантиями законности и правопорядка являются благоприятная морально-психологическая обстановка, в которой реализуются юридические права и обязанности участников правоотношений уровень их духовности и культуры чуткость и внимание государственных органов и должностных лиц к человеку, его интересам и потребностям.
Законность и правопорядок в обществе обеспечиваются всей системой гарантий, которые органически взаимодействуют между собой, взаимообуславливают и дополняют друг друга. 58. Юридическая техника и ее значения для правотворчества в систематизации законодательства. Язык правовых актов. Юридическая техника - это совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых нормативных актов для обеспечения их совершенства.Техническими средствами являются способы нормативного и системного построения, юридические конструкции правовых норм. К техническим приемам следует отнести методы отраслевой типизации, средства словесно-документального изложения содержания нормативно-правовых актов текст документа с его реквизитами наименование, дата принятия, подписи , структурную организацию общая и особенная части, преамбула, статья с ее подразделениями, включая абзаца, пункты, части , Законодательные акты обычно делятся на статьи, подзаконные акты - на пункты.
К статьям законов, как правило, делаются заголовки, в которых определяется предмет правового регулирования.
Значительные по объему акты подразделяются на главы, разделы, части. Некоторые из них снабжаются приложениями.Одним из способов нормативного построения акта является абстрактный обобщающий , когда правило поведения излагается в общей форме отсутствие вины . Выделяют также казуистический способ, при котором реализация конкретного правила поведения связывается с наличием определенных условий грузоотправитель освобождается от ответственности при наличии явлений стихийного характера . По характеру изложения элементов юридической нормы различают следующие способы 1. прямой определенный , когда в данной конкретной норме права содержится полностью правило поведения 2. отсылочный, когда в норме права содержится ссылка на соответствующую норму права содержащуюся в другой статье этого же нормативно-правового акта 3. бланкетный, когда в норме права содержится ссылка на соответствующую норму права содержащуюся в статье другого нормативно-правового акта. Законы, иные нормативные акты имеют особый, юридический стиль изложения они должны быть официально и терминологически строги, в них не должно быть художественной красивости, текст нормативного акта нельзя загружать декларативными положениями, лозунгами, призывами.
Язык закона - общелитературный язык, однако он имеет особенности, что позволяет условно говорить о юридическом языке . Эти особенности - четкость, сжатость, определенность и точность мысли законодателя. Главная задача - при максимально возможной простоте мысль законодателя должна быть ясна всем добиться высокой определенности, исключающей разнопонимание.
Для юридического языка характерны повелительный, императивный стиль изложения, специальная терминология.
При чтении закона важно обращать внимание на все детали текста, на все слова, знаки препинания и т.д. 59. Понятие нормы права.Способы ее изложения в статьях нормативных актов. Норма права - это общеобязательное, установленное или санкционированное и охраняемое государством правило поведения, выражающее обусловленную материальными условиями жизни общества волю и интересы народа, активно воздействующее на общественные отношения в целях их упорядочения.
В структуру правовой нормы входят 1. гипотеза - указание конкретных фактических жизненных обстоятельств события, действия людей, совокупность действий, т.е. фактические составы , при которых данная норма вступает в действие. 2. диспозиция - сердцевина нормы права, т.е. указание на правило поведения, которым должны подчиняться субъекты, если они оказались причастны к условиям, перечисленным в гипотезе. 3. санкция - вид и мера возможного наказания кары , если субъекты не выполняют предписание диспозиции, или, поощрения за совершение рекомендуемых действий.
Поэтому назначение санкции - побудить субъектов действовать в соответствии с предписаниями нормы права. Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-правовых актов различны, однако она сохраняет свою логическую структуру.
Нередко норма права изложениа как статья нормативного акта, но чаще всего они непосредственно не совпадают.В наиболее общем виде все разнообразие этих расхождений может быть сведено к следующим вариантам а одна статья нормативного акта содержит лишь часть нормы права или даже часть одного из элементов нормы права, либо наоборот, норма права содержится в нескольких статьях акта или актов б одна статья нормативного акта содержит несколько непосредственно связанных между собой норм права, или наоборот, норма права содержится в части нормативного акта в одна статья нормативного акта содержит гепотезу или диспозицию, общую для многих непосредственно связанных между собой норм права, т.е. является как бы вынесенной за скобки , общей частью для таких норм соответственно диспозиций и санкций г одна статья нормативного акта содержит несколько гипотез или несколько диспозиций, непосредственно связанных между собой норм д одна статья содержит гипотезу и диспозицию, так называемую усеченную норму, а санкции выделены в отдельную статью.
Правотворческий орган руководствуется необходимостью обеспечить нормам права вид логически стройной системы и подчиняет ей язык нормативно-правовых актов.
Это ставит перед ним ряд специальных задач придать нормам права вид логического развертывания от одной формы к другой, как движение от общего к конкретному избежать повторений в различных нормах права одних и тех же юридически значимых положений добиться логической ясности языка нормативного акта, выразить норму права наиболее экономными языковыми средствами исключить самоочевидные и общеизвестные условия, факты и положения.
Решение этих задач - постоянно действующий фактор, который объясняет несовпадение нормативного акта и нормы права. 60. Толкование права понятие, виды и способы.Толкование норм права - это деятельность по выявлению воли законодателя, выраженной в правовой норме. Термин толкование употребляется в трех различных смыслах 4 уяснение смысла и содержания правовой нормы лицом, ее применяющим толкование по способу 5 принятие актов государственными органами и высказывания отдельных лиц с целью разъяснения содержания правовой нормы 6 интерпретация, т.е. выяснение соотношения объема толкуемой правовой нормы с объемом буквальным смыслом ее текста.
Толкование-уяснение достигается при помощи определенных способов Граматический филологический способ в силу того, что содержание правовой нормы выражается в тексте нормативно-правового акта обычно в тексте определенной статьи такого акта , выступает начальным приемом уяснения правовой нормы.
Систематический способ состоит в уяснении содержания правовой нормы путем сопоставления ее с иными нормами данной отрасли права, а также с нормами других отраслей, регулирующих это общественное отношение.Историко-политический историко-целевой способ состоит в выяснении историко-общественных условий, тех экономических, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни данную правовую норму, а также анализе целей и задач, которые решает гос-во посредством введения ее в действие.
Специально-юридический способ - это исследование технико-юридических средств и приемов изложения воли законодателя, основанное на специальных знаниях юридической науки и прежде всего юридической техники.Специально-юридическое толкование включает ряд приемов 5 нормативное толкование, т.е. такое уяснение воли законодателя, при котором устанавливается нормативность правила поведения 6 конструктивное толкование, т.е. уяснение особенностей юридической конструкции договор - купли-продажи или дарения 7 определение отраслевой принадлежности правовых норм 8 терминологическое толкование.
Логический способ толкования - это исследование логической структуры отдельных положений нормативного акта. А.Ф.Черданцев выделяет еще один способ уяснения - функциональный, под которым понимается толкование, опирающееся на факторы и условия, в которых реализуется норма права.
Толкование-разъяснение различается по субъектам 2 официальное - официальное легальное разяснение юридической нормы, даваемое уполномоченным на то органом и являющееся в силу этого обязательным для подчиненных органов и должностных лиц либо в некоторых случаях даже общеобязательным аутентичное разъяснение, исходящее от органа, который установил данную правовую норму. 2 неофициальное разъяснение исходящие от тех или иных лиц, не наделенных официальными полномочиями давать обязательные разъяснения правовых норм, не имеет юридической силы доктриальное от ученых-теоретиков и юристов-практиков - профессиональное - обыденное Официальное толкование может быть нормативным разъяснение общего характера, имеющее ввиду определенную категорию дел и казуальным обязательное разъяснение нормы права применительно к конкретному случаю казусу , и обязательно только для решения дела, в отношении которого дано . Толкование-интерпретация необходимо в том случае, если на лицо формальное несовершенство закона, т.е. недостатки в юридическом оформлении мысли законодателя или несоответствие между содержанием закона и логической формой его выражения.
Истолкование нормы права в точном соответствии со смыслом текста статьи закона называется буквальным, или адекватным, толкованием. Если необходимо истолковать норму несколько уже или шире буквального смысла статьи, то истолкование называется ограничительным или расширенным.
В процессе толкования правовых норм большое значение имеют акты толкования - интерпретационные акты, которые содержат конкретизирующие нормативные предписания, разъясняющие юридические нормы.
В ТГП различаются два вида актов толкования - интерпретационные акты правотворчества нормативные юридические акты, изданные в порядке аутентичного или легального толкования - интерпретационные акты правоприменения специфические правовые акты, содержащие правила применения норм права, сформулированные в результате обобщения опыта их жизнедеятельности. 61. Причинная связь в праве, формы вины. Различают две формы вины Умысел 5. Прямой умысел состоит в осознании правонарушителем общественно вредного характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или неизбежности наступления противоправного результата, причинной связи между ними, а также желания их наступления. 6. Косвенный умысел устанавливается если правонарушитель осознавал противоправность своего деяния, предвидел возможность наступления противоправного результата, не желал, но сознательно допускал последствия или относился к ним безразлично.
Неосторожность 5. Противоправная самонадеятельность легкомыслие состоит в осознании правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности наступления противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его предотвращение, полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п. без достаточных на то оснований. 6. Противоправная небрежность выражается в том, что правонарушитель не осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления противоправного его результата, хотя по всем обстоятельствам дела при условии необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был его предвидеть. 62. Объекты правоотношения и их характеристика.
Объект правоотношения - это явления окружающего мира, по поводу которых возникают субъективные права и субъективные юридические обязанности.
В понимании данной категории выделяют два подхода 1 монистическая точка зрения состоит в том, что объектом правоотношения могут быть только поступки, деяния людей 2 согласно второй точки зрения плюралистической объектом правоотношения могут быть материальные блага вещи, имущество, ценности и т.п нематериальные блага жизнь, здоровье, честь и достоинство и т.п продукты духовной деятельности произведения искусства, науки, музыки, литературы, компьютерные программы и т.п ценные бумаги и документы деньги, акции, дипломы, аттестаты , а также результаты действия участников правоотношения. 63. Юридические факты понятие и классификация.
Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Юридические факты формулируются в гипотезах правовых норм. От наличия или отсутствия соответствующего юридического факта зависит признание лил непризнание права или обязанности определенного субъекта.
Вот почему в работе юриста важное значение имеет всестороннее исследование и правильное установление юридических фактов, что позволяет уяснить, какое именно правоотношение имеет место, какие конкретные юридические права и обязанности должны быть у его участников. Например, совершение преступления - это юридический факт. Который порождает уголовно-правовые отношения между лицом, совершившим преступление, и компетентным должностным лицом.
Юридические факты классифицируются 5. По последствиям, которые они вызывают устанавливающие, изменяющиеся или прекращающие правоотношения, причем эта динамика может касаться как самих субъектов, так и содержания субъективных прав и обязанностей. 6. По гносеологической природе фактов по волевому моменту события, т.е. факты, не зависищие от воли и сознания людей, и действия, т.е. факты, как порождение сознательного волевого поведения людей.
В последнее время в юридической литературе все чаще стали в качестве самостоятельного вида выделять состояния, которые могут быть результатом как события, так и действия. 7. По юридической природе действий правомерные и неправомерные. К первым относятся все виды действий, являющиеся актами активной реализации права, т.е. юридические акты, административные акты приказы, распоряжения, указания и т.п акты юрисдикционной органов административных, судов сделки, фактические правомерные действия творчество, литературное, научное и т.п К неправомерным фактам относятся дисциплинарные поступки, административные правонарушения, гражданские правонарушения деликты , преступления. 8. По структуре - простые элементные и сложные фактические составы. Различают два вида фактических составов а по принципу независимого накопления элементов состава, простая совокупность, важно лишь ее наличие б по принципу последовательного накопления элементов юридические последствия наступают лишь в случае накопления элементов состава в определнном порядке. 64. Понятие и формы правового нигилизма.
Правовой нигилизм как состояние общества и пути его преодоления.
Правовой нигилизм - скептическое и негативное отношение к праву, присутствует в виде идеологических течений и теоретических доктрин на высоком уровне общественного сознания , стойких предубеждений, негативных установок и стереотипов на уровне обыденного массового сознания . 66. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
Их действие во времени, пространстве и по кругу лиц. В Законе от 25 мая 1994 г. по-новому исчисляются сроки, в течение которых законы России подлежат официальному опубликованию.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ. Акты палат Федерального собрания публикуются не позднее 10 дней после дня их принятия.Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации ст. 3 Закона . Особый порядок установлен для опубликования и вступления в силу законов и других решений, принятых путем референдума.
В ст. 36 Закона РСФСР О референдуме в РСФСР от 16 октября 1990 г. предусматривается, что итоги референдума доводятся до сведения населения через средства массовой информации Центральной комиссией референдума не позднее 10 дней со дня окончания голосования.Центральная комиссия референдума вправе поручить соответствующей комиссии референдума провести в течение двух недель в данном округе или на участке повторное голосование.
В таком случае принятое на референдуме решение публикуется не позднее 7 дней с даты последнего голосования по вопросу, внесенному на референдум, и вступает в силу в день опубликования, если в самом решении не предусмотрен иной срок. Указы и распоряжения Президента и постановления Правительства РФ публикуются, как гласит ст. 7 Закона от 25 мая 1994 г в Собрании законодательства Российской Федерации и в Российской газете . Акты Президента и Правительства, имеющие нормативный характер, вступают в силу на всей территории России одновременно по истечении 7 дней после их официального опубликования.
Но Президентом или Правительством РФ при принятии акта может быть установлен и другой срок введения акта в действие.Указ Президента РФ от 26 марта 1992 г. издан уже после введения в действие Закона О языках народов РСФСР от 25 октября 1991 г но в нем также не учтены положения ст. 12 Закона о Публикации актов Президента не только на государственном языке федерации, но и на государственном языке республик в составе РФ. Данный пробел Указа может быть восполнен положениями, определяющими механизм реализации ст. 12 Закона О языках народов РСФСР . Действие нормативно-правовых актов во времени Вступают в силу по истечении срока указанного в акте, по истечении срока после опубликования, немедленно после опубликования.
Утрачивают силу по истечении срока действия, приостановление действия, прямая отмена, изменение обстаятельств.
Действие в пространстве суша в пределах границ, внутренние территориальные воды 12 морских миль , воздушный столб над территорией гос-ва 35 км, воздушные и морские суда в воздухе и море под флагом и гербом, космические объекты под флагом или гербом, территория посольств и консульств.По кругу лиц Политико-правовое состояние граждане государства, иностранцы, лица без гражданства, беженцы пол мужской, женский возраст профессиональная принадлежность военнослужащие, специальные служащие, другие иные основания. 67. Понятие применения права.
Субъекты и стадии применения. Применение права - это властная организующая деятельность компетенктных субъектов по реализации требований норм права путем конкретизации общих предписаний для индивидуального случая.Акты-действия завершаются принятием актов-документов приказы, приговоры, решения и т.п Акт применения права - это документально оформленное, государственно-властное, индивидуально-конкретное письменное или устное решение компетентного субъекта, принятое на основе нормы права, обладающее юридическое силой и влекущее возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Акты применения обладает рядом юридических свойств - властное веление - индивидуалье веление, основанное на норме права - компетентное веление, вынесенное компетентным органом - определение субъективных юридических обязанностей участников конкретного правоотношения - установление мер ответственности за совершенное правонарушение. требования к процессу применения норм права 1 законность - применение норм должно строго соответствовать закону 2 обоснованность - применение норм должно исходить из всех тех фактических обстоятельств, которые имеются в гипотезе нормы права или предполагаются санкцией, т.е. тех обстоятельств, которые в силу действия нормы права, могут и должны влечь возникновение, изменение или прекращение данного конкретного правоотношения.
Основные стдии процесса применения норм права 1 анализ фактических обстоятельств дела, с которыми связано применение диспозиции или санкции правовой нормы 2 выбор отыскание правовой нормы для определения поведения учасников правоотношения или для оценки поведения, когда применяется санкция 3 уяснение смысла и содержания нормы права 4 разъяснение нормы права компетентным государственным органом или иным субъектом 5 принятие акта применения нормы права. 68. Правовая культура в системе культуры общества.
Ученые не могут найти единый подход к трактовке как самой категории правовая культура , так и ее структурных компонентов, содержания, функций, в силу того, что понятие правовой культуры многоаспектно.
Насчитывается более 250 ее определений.Особенностью правовой культуры является то, что она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц. Правовая культура предполагает высокое качество правотворческого процесса, реализации права достаточный уровень правового мышления и психологического восприятия правовой реальности осознание специфических способов правовой деятельности правоохранительных органов результатов реализации требований законности в виде устойчивого и стабильного правопорядка.
Подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность общественной жизни в целом, правовая культура диктует каждой личности принципы правового поведения, а обществу - систему правовых ценностей, идеалы, правовые нормы, обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и организаций.
Составными элементами правовой культуры следует считать правовые убеждения, установки, ориентирующие на восприятие правовой системы общества. Правовую культуру можно рассматривать в широком и узком смысле слова.Правовая культура в широком смысле слова - это совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц. Правовая культура в узком смысле слова - это совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом сознании.
Правовая культура классифицируется по содержанию - знание права - отношение к праву - привычка соблюдать право - правовая активность по субъективному составу - индивидуальная - групповая - общественная по уровням - обыденная - профессиональная - теоретическая 69. Правовой статус и реальное правовое положение личности.
Правовой статус личности представляет собой систему прав, свобод и обязанностей, которые нашли свое четкое правовое закрепление в нормах права, характеризующих политико-правовое состояние личности.В ст.64 Конституции РФ закреплено, что положения главы 2, содержащей права и свободы человека и гражданина составляют основы правового статуса личности в РФ и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленом Конституцией РФ. Правовой статус личности в РФ характеризуется следующими основными чертами 7. права, свободы и обязанности, составляющие правовой статус, являются равными, каждая личность имеет право на равную защиту со стороны закона, независимо от каких-либо обстоятельств, юридическую возможность воспользоваться поставленными ей правами и исполнить возложенные на нее обязанности 8. права, свободы и обязанности личности, зафиксированные в правовых нормах, являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - главной обязанностью государства их реализация обеспечивается государством, так и самими гражданами 9. права, свободы и обязанности гарантированны в интересах общества и государства, каждой личности в отдельности 10. права, свободы и обязанности личности выступают как единая система, постоянно расширяющая и углубляющая свое внутреннее содержание по мере цивилизации общественных отношений 11. права, свободы и обязанности являются необходимым условием и предпосылкой бытия личности, в определенной мере отражают природу государства 12. права, свободы и обязанности, входящие в правовой статус личности, характеризуются единством, которое проявляется в их социально-экономическом назначении. Правовой статус - это ценное правовое явление, выражающее то высокое значение, которое имеет личность в обществе.
Основой правового статуса личности является ее конституционный статус, где права, свободы и обязанности в совокупности образуют единый, целостный, внутренне согласованный и целенаправленный комплекс, обладающий системными характеристиками.
Правовой статус личности это родовое понятие состоящее из четырех разновидностей а правовой статус российского гражданина, б иностранного гражданина, в лица без гражданства, г лица, которому предоставлено убежище. 70. Компетенция естественного права.
В каждом политически организованном обществе наряду с правом в юридическом значении субъективным и объективным существует естественное право, которое охватывает такие, например, права, как право на жизнь, право на свободу, право на равный эквивалент при товарном обмене.
Права, относящиеся к естественным, существуют как таковые, независимо от того, закреплены они где-либо или нет они непосредственно и императивно вытекают из естественного порядка вещей, из самой жизни, из существующих в обществе экономических, духовных и даже естественно-природных факторов.
В силу этого естественные права, хотя в известной мере и зависят от условий общественной жизни, ее динамики, в своей основе являются природными , прирожденными , т.е. абсолютными, неизменными.
Естественные права сами по себе не выражены в каких-либо особых нормах. Они находятся за нормами.Существуя в качестве объективных требований, вытекающих из самой жизни, естественные права выступают в виде идей, представлений, а затем отражаются и в определенных нормах, особенно в наиболее близких к ним нормах-обычаях, а также в моральных и - что особенно существенно - юридических нормах. 71. Юридическое лицо. Юридическими лицами признаются различные организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в судах.
Юридические лица государство, организации, хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, государственные и муниципальные образования, общественные организации, религиозные организации, благотворительные и иные фонды.
Государственные органы являются субъектами права в различных отраслях права в пределах, определяемых актами о компетенции этих органов. Правосубъектность министерств, государственных комитетов все более дифференцируется и делегируется.Правоспособность и дееспособность юридического лица совпадает по времени и возникает в момент его создания, под которым следует понимать момент его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации, когда об этом вносится запись в единый государственный реестр юридических лиц. Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензий, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении ее срока действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 72. Социальная природа и причины правонарушений, пути и средства борьбы с правонарушениями.
Понять природу и причины правонарушений можно только в социально-историческом аспекте, рассматривая их как порождение определенных общественных явлений, неодинаковых в разных общественных формациях. Анализируя правонарушения на общесоциальном уровне, как разновидность социальных отклонений, следует использовать различные подходы философский подход - расхождение между нормой права и поведением правонарушителя объясняется несовпадением, различием интересов и целей, закрепленных в праве, с одной стороны, и преследуемых данным субъектом - с другой.
Несовпадение интересов обусловлено объективными различиями в социальном положении классов, групп, индивидов, существующими в обществе противоречиями. В конечном счете антисоциальное поведение вызывается неизбежной противоречивостью социального развития. социологический подход - предполагает изучение социальных отклонений на более конкретном уровне изучение образа жизни различных социальных, профессиональных, возрастных групп населения . Социологические и криминалистические исследования показывают, что деформации в образе жизни человека могут отрицательно повлиять на его поведение, а именно оказаться источником конфликтов, вызвать отклонение от тех нраственных ценностей, которые характерны для российского общества в целом, ослабить социальный контроль, что облегчает совершение антиобщественных действий, затруднить реализацию тех законных возможностей, которые отвечают интересам субъекта. психологический подход - весьма важным для формирования нормативных установок являются психофизиологические и биологические особенности правонарушителя.
Ведь причины правонарушений заложены не только в аномалиях общественной жизни, но и в несовершенстве самого человека.
Наиболее важной проблемой борьбы с правонарушениями является их предупреждение, устранение причин и условий, порождающих вредные и опасные для общества деяния или способствующие их совершению.
Правонарушения нельзя искоренить, борясь только непосредственно с ними, но существенно уменьшить их количество можно и должно. 73. Закон, его виды и особенности как нормативно-правового акта. Право и закон.
Закон - это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в строго определенном, особом порядке, устанавливающий основные нормы всех отраслей права и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
Законы принимаются как федеральными органами, так и органами субъектов РФ в процессе законотворческой деятельности либо в результате непосредственного правотворчества всего народа референдума .Процедура принятия закона предусмотрена в Конституции РФ, включая определение круга субъектов законодательной инициативы, условия прохождения законопроекта, порядок подписания и опубликования.Более подробно процесс принятия законов определяется регламентами соответствующих законодательных органов.
Закон регулирует только те общественные отношения, которые характеризуются устойчивостью, типичностью, значимостью, необходимостью законодательно отразить суверенные желания народа.В первую очередь это установление или изменение конституционных норм закрепление прав человека и гражданина определение форм правления, национально-государственного или административно-территориального устройства, методов осуществления государственной власти фиксирование принципов организации и деятельности государственных органов, их структуры определение общих начал уголовной ответственности регламентация принципов местного самоуправления и др. Закон занимает особое место в системе нормативно-правовых актов в силу обладания высшей юридической силой.
Все остальные акты должны исходить из закона и не могут ему противоречить, в случае коллизии они считаются не имеющими юридической силы. Закон не требует утверждения со стороны какого-либо органа, кроме необходимого технико-юридического оформления актов референдума.
Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго определенном порядке.Так, акт референдума может быть изменен или отменен только в результате референдума, изменения вносятся в порядке, определенном референдумом. С юридической точки зрения, приостановить или скорректировать закон могут президентские указы, но только в условиях чрезвычайного положения и в строго определенном порядке, с последующим утверждением высшим законодательным органом.
Таким образом, главными качествами закона является его первичность, особый порядок принятия, высшая юридическая сила, в связи с чем сами законы должны быть совершенны по содержанию и форме, должны строго реализовываться всеми и повсеместно, регулировать наиболее важные общественные отношения.Роль закона в современных условиях преобразования общества существенно возрастает. 75. Правосознание понятие, структура, виды. Классовое и общесоциальное правосознание.
Правосознание - это такая сфера или область сознания, которая отражает правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение деятельность людей в юридически значимых ситуациях. Внутренняя структура правосознания включает в себя два основных элемента 3. Правовая идеология, 4. Правовая психология.Правовая идеология - есть систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, классов, различных социальных групп и слоев населения, отдельных индивидов.
Она содержит идеи, концепции, оценку перспектив развития права, цели и задачи принятия тех или иных правовых актов, основные правовые принципы, конкретное содержание правового регулирования. Правовая психология - это совокупность правовых чувств, настроений, ценностных отношений, желаний и переживаний, характерных для всего общества в целом или конкретной социальной группы.
Включает следующие элементы - общественный интерес, мотивы деятельности определенных социальных групп, вытекающие из их места в структуре общества - психологический уклад, т.е. привычки, традиции, убеждения, свойственные социальным группам общества - представления о праве, выработанные в социальных группах под влиянием их психического склада - чувства, эмоции, настроения, связанные с правом, присущие социальным группам - способы формирования представлений настроений, чувств, эмоций - влияние, взаимовлияние, подражание, внушение.
По субъектному составу правосознание делится на индивидуальное, групповое и общественное. Уровни правосознания зависят от степени знания права и подразделяются на обыденное, специализированное профессиональное и научное теоретическое . От уровня и зрелости правосознания будет зависеть качество юридических норм и эффективность реализации правовых предписаний.Таким образом, правосознание как объективная реальность - это сложившеяся на основе права и вместе с ним система идей, представлений и понятий о праве, осознанные потребности в праве, содержащие представление о сущности, путях его развития и правопорядка в широком смысле слова. 13 Форма правления Форма правления представляет собой структуру высших органов государственной власти, порядок их образование и распределение компетенции между ними. Форма государственного правления дает возможность уяснить - как создаются высшие органы государства и какого их строение как строятся взаимоотношения между высшими и другими государственными органами - как строятся взаимоотношения между верховной государ- ственной властью и населением страны - в какой мере организация высших органов государства позволяет обеспечивать права и свободы гражданина. По указанным признакам формы государственного правления подразделяются на - монархические единоличные, наследственные - республиканские коллегиальные, выборные 14 Монархия Монархия - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству.
Она впервые зародилась в раннеклассовых обществах, государственную власть в которых захватывали военноначальники, предводители разросшихся семейных или соседских общин, руководители храмов и т.п. Свои истоки монархическая форма правления имела в той достаточно простой, социально не слишком расчлененной организации общества, которая появилась 4 -3 тысячи лет до нашей эры. В этих обществах монархия обеспечивала эффективно немногочисленные общесоциальные и классовые функции государственного управления организация совместных работ, ведение войн и оборону, взимание налогов, создание страховых фондов и т.п. Основными признаками классической монархической формы управления являются - существование единоличного главы государства, пользую-щегося своей властью пожизненно царь, король, импера тор, шах - наследственный порядок преемственности верховной власти - представительство государства монарха по своему усмо- трению - юридическая безответственность монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого общества.
При феодализме она стала основной формой государственного правления. В буржуазном же обществе сохранились лишь традиционные, а в основном формальные черты монархического управления.
В свою очередь монархия делится на - абсолютистскую - ограниченную - конституционную Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. Ограниченная монархия - представляет такую форму монархии, при которой монарх будучи юридически и фактически независимым от парламента представительного учреждения народившегося и окрепшего третьего сословия в сфере исполнительной власти, тем не менее вынужден считаться с его деятельностью.
Таковой была монархия в России после 1905 года. Конституционная монархия - представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха значительно ограничена представительным органом.
Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом.
Монарх же не в праве изменить конституцию.Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и др. Такова краткая характеристика основных разновидностей монархической формы государственного правления. 15 Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу. По формуле Петровского Воинского устава - самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен . Основным признаком абсолютной монархии является отсутствие каких-либо государственных органов, ограничивающих компетенцию монарха.
Возникновение абсолютизма связано с процессом зарождения буржуазных отношений и начинающимся процессом разложения феодализма и старых феодальных сословий.К наиболее существенным чертам абсолютной монархии относятся ликвидация или полный упадок сословных представительных учреждений, юридически неограниченная власть монарха, наличие в его непосредственном подчинении и распоряжении постоянной армии, полиции и развитого бюрократического аппарата. Власть в центре и на местах принадлежит не крупным феодалам, а чиновникам, которые могут назначаться и увольняться монархом.
Государственное вмешательство в частную жизнь в эпоху абсолютизма приобретает более цивилизованные формы, получает юридическое закрепление, хотя по-прежнему имеет принудительную направленность.
В истории такими странами были Россия XVII - IX и Франция до революции 1789 года. С развитием буржуазных отношений абсолютистская монархия в некоторых странах эволюционирует в монархию конституционную, приспосабливаясь к интересам нового господствующего класса - буржуазии.Ограниченная монархия - представляет такую форму монархии, при которой монарх будучи юридически и фактически независимым от парламента представительного учреждения народившегося и окрепшего третьего сословия в сфере исполнительной власти, тем не менее вынужден считаться с его деятельностью.
Таковой была монархия в России после 1905 года. Конституционная монархия - представляет собой такую форму правления, при которой власть монарха значительно ограничена представительным органом. Обычно это ограничение определяется конституцией, утверждаемой парламентом. Монарх же не в праве изменить конституцию.Как форма правления, конституционная монархия возникает в период становления буржуазного общества.
Формально она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии и до настоящего времени Англия, Дания, Испания, Норвегия, Швеция и др Конституционная монархия характеризуется следующими основными признаками - правительство формируется из представителей опреде-ленной партии или партий , получивших большинство голосов на выборах в парламент - лидерр партии, обладающий наибольшим числом депутатских мест, становится главой государства - в законодательной , исполнительной и судебной сферах власть монарха фактически отсутствует, она является символической - законодательные акты принимаются парламентом и фор- мально подписываются монархом - правительство согласно конституции несет ответственность не перед монархом, а перед парламентом.
Примерами такой монархии можно считать - Великобританию, Бельгию, Данию и др. Такова краткая характеристика основных разновидностей монархической формы государственного правления.Монархия как форма правления - это сложный конгломерат власти, юридических основ ее организации и осуществления, социально-психологического состояния общества. Как показывает современная история, монархия еще не отжившая свой век форма правления, а имеющая при определенных условия достаточные исторические перспективы.
Примером могут послужить постоянно поднимающиеся в современной России разговоры о восстановлении монархии. Дуалистическая монархия является переходной формой от абсолютной монархии к парламентарной.При дуалистической монархии власть монарха ограничена конституцией, но монарх и формально в силу конституционных норм и фактически в силу неразвитости демократических институтов сохраняет большие властные полномочия.
В силу этого он находится в центре политической системы данного государства. Правительство несет двойную ответственность перед монархом и парламентом, но реально подчиняется воле монарха.В настоящее время такая форма монархии существует в Марокко, Иордании, Таиланде, Непале, Малайзии. 16 Республика Республика - это такая форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. Географические факторы, исторические традиции, националь-ная психология, также как и соотношения классовых сил в некоторых государствах привели к возникновению другой формы правления - республиканской.
Общими признаками республиканской формы правления являются - существование единоличного и коллегиального главы государства - выборность на определенный срок главы государства и дру-гих верховных органов государственной власти - осуществление государственной власти не по своему веле- нию, а по поручению народа - юридическая ответственность главы государства в случа- ях, предусмотренных законом - обязатель решений верховной государственной власти.
Республиканская форма правления в окончательном виде сформировалась в Афинском государстве.По мере развития общественной жизни она видоизменялась, приобретала новые черты, все больше наполнялась демократическим содержанием.
Республиканское правление основано на принципе разделения единой государственной власти на ряд властей законодательную, исполнительную и судебную. Насчитывается несколько основных разновидностей республи-канского правления.В свою очередь они делятся по форме государственного устройства на - парламентарные - президентские 17 Парламентская республика - разновидность современной формы государственного правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту.
В такой республике правительство формируется парламентским путем из числа депутатов, принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством голосов в парламенте. Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом о своей деятельности.Оно остается до тех пор у власти, пока в парламенте они обладают большинством. В случае утраты доверия большинство членов парламента правительство либо уходит в отставку, либо через главу государства добивается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов.
Как правило, глава государства в подобных республиках избира-ется парламентом либо специально образуемой парламентской коллегией. Назначение парламентом главы государства является главным видом парламентского контроля над исполнительной властью.Выборы главы государства в парламентарной республике могут осуществляться и на основе всеобщего избирательного права, что характерно для Австрии, где президент избирается сроком на шесть лет. Глава государства в парламентарной республике обладает полномочиями обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, является верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д. Глава правительства премьер-министр, председатель совета министра, канцлер назначается, как правило, президентом.
Он формирует возглавляемое им правительство, которое осуществляет верховную исполнительную власть и отвечает за свою деятельность перед парламентом.
Наиболее существенной чертой парламен-тарной республики является то, что любое правительство лишь тогда правомочно осуществлять управление государством, когда оно пользуется доверием парламента.Главной функцией парламента является законодательная деятельность и контроль за исполнительной властью. Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, поскольку он разрабатывает и принимает государственный бюджет, определяет перспективы развития социально-экономического развития страны, решает основные вопросы внешней, в том числе оборонной политики.
Парламентарная форма республиканского правления представляет собой такую структуру высших органов государственной власти, которая реально обеспечивает демократизм общественной жизни, свободу личности, создает справедливые условия человеческого общежития, основанное на началах правовой законности.К парламентарным республикам можно отнести ФРГ, Италию по конституции 1947 годка , Австрию, Швейцарию, Исландию, Ирландию, Индию и др. Президентская республика - одна из разновидностей современной формы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы правительства.
Наиболее характерные черты президентской республики - внепарламентский метод избрания президента и формирова-ния правительства - ответственность правительства перед президентом, а не пе-ред парламентом - более широкие, чем в парламентарной республике, полномо-чия главы государства.
Классической президентской республикой являются Соеди- ненные Штаты Америки. Президент США избирается населением страны путем косвенного голосования выборов - через коллегию выборщиков. Правительство формируется победившим на выборах президентом, из лиц принадлежащих к его партии. Президентская форма правления в различных странах имеет свои особенности. Во Франции президент избирается всеобщим голосованием.Избранным считается кандидат, получивший абсолютное количество голосов.
Такой же порядок избрания президента установлен в России в 1991 году. Характерным для всех президентских республик, несмотря на их разнообразие, является то, что президент либо совмещает полномочия главы государства и главы правительства и участвует в формировании кабинета или совета министров Франция, Индия . Президент наделяется и другими важными полномочиями как правило, он имеет право роспуска парламента, является верховным главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, утверждает законы путем их подписывания, нередко представительствует в правительстве, назначает членов Верховного суда. В цивилизованных странах президентскую республику отли-чает сильная исполнительная власть, наравне с которой по принципу разделения властей нормально функционируют законодательная и судебная власти.
Эффективно действующий механизм издержек и противовесов, существующих в современных президентских республиках, способствует возможности гармоничного функци-онирования властей, позволяет избежать произвола со стороны исполнительной власти.
В странах Латинской Америки часто встречаются супер-президентские республики . Эта форма правления - практически независимая, слабо контролируемая законодательной и судебной властью. Это особый конгломерат традиционной формы с полудиктаторским управлением.Третьей разновидностью республиканской формы правления является республика смешанного типа полупрезидентская республика . Ей характерно, что элементы президентской республики сочетаются с элементами парламентской республики.
Президент является главой государства и избирается, как правило, на всеобщих выборах и наделен юридически и реально большими полномочиями. Однако правительство формируется парламентским путем и ответственно политически не только перед президентом, но и перед парламентом. Президент осуществляет общее руководство правительством, которое возглавляет премьер-министр.Президент имеет право роспуска парламента при наступлении определенных обстоятельств.
Для республик смешанного типа характерен дуализм исполнительной власти. Классическим образцом республики смешанного типа является Франция по Конституции 1958 года. Также к этому типу относятся Португалия, Ирландия, Финляндия.Особенно широкое распространение такая форма правления получила в постсоциалистических государствах Польша, Румыния, Болгария, Украина, Литва, Молдова . 18. Форма государственного устройства Форма государственного устройства - это национальное и административно-территориальное строение государства, которое раскрывает характер, взаимоотношений между его составными частями, между центральными и местными органами государственного управления, власти.
В отличии от форм правления организация государства рассма-тривается с точки зрения распределения государтсвенной власти и государственного суверенитета в центре и на местах, их разделение между составными частями государства.Форма государственного устройства показывает - из каких частей состоит внутренняя структура государства - каково правовое положение этих частей и каковы взаимоот-ношения этих органов - как строятся отношения между центральными и местными государственными органами - в какой государственной форме выражаются интересы каждой нации, проживающей на этой территории.
По форме государственного устройства все государства можно подразделить на три основные группы - унитарное - федеративное конфедеративное 19 Унитарное государство Унитарное государство - это единое цельное государственное образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам власти и признаками государственной независимости не обладают.
Унитарное государство характеризуется следующими признака- ми - унитарное устройство предполагает единые, общие для всей страны высшие исполнительные, представительные и судебные и судебные органы, которые осуществляют верховное руководство соответствующими органами - на территории унитарного государства действует одна кон-ституция, единая система законодательства, одно гражданство - составные части унитарного государства области, департа-менты, округа, провинции, графства государственным суверени-етом не обладают - унитарное государство, на территории которого проживают небольшие по численности национальности, широко допускает национальную и законодательную автономию - все внешние межгосударственные сношения осуществляют центральные органы, которые официально представляют страну на международной арене - имеет единые вооруженные силы, руководство которыми осуществляется центральными органами государственной власти.
Различия в степени и формах контроля центральной власти над местными органами управления позволяют говорить о централизованных и децентрализованных унитарных государствах, но эти различия касаются относительно узкой сферы управления.
К унитарным государствам относятся такие государства, как Франция, Турция, Япония, Финляндия. 2 Сложность , многогранность , динамизм государства и права приводят к тому , что отдельные их стороны , аспекты изучаются многими юридическими науками . А любая наука обязательно включает в себя познавательную деятельность людей , и чем продуктивнее результаты исследовательской работы тем больше знаний накапливает наука . Систему юридических дисциплин можно подразделить на следующие группы 1 историко науки государства и права , история государства и права , история политических и правовых учений 2 отраслевые науки право , гражданское право , трудовое право , административное право , уголовное право , экологическое право , уголовно - право , гражданское процессуальное право и др . 3 прикладные науки , судебная статистика , судебная медицина и пр . особое место занимает наука международного права . Историко - науки вплотную примыкают к теории государства и права , представляют ее своеобразное ответвление . Они тоже изучают государство и право в целом , историческое развитие политической и правовой мысли , но концентрируют внимание на фактической стороне , на исторической конкретности государства и права . Достоянием предмета историко - наук является лишь то , что осталось в прошлом . Поэтому теория государства и права использует выводы и достижения исторических наук , исторический материал как опорные , базовые . Вместе с тем обособление исторического материала , его углубленное изучение историческими науками освобождают от необходимости воспроизводить его в теории государства и права . Самая большая группа - отраслевые юридические науки , в которых происходят наиболее существенные изменения . Так , в наши дни значительно возрастает роль гражданского права и соответственно науки гражданского права . Новый Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует повседневную экономическую жизнь и граждан , и организаций . В нем любой предприниматель , любой гражданин может найти ответы на вопросы , возникающие в его повседневной жизни . Предметная , содержательная и понятийная взаимосвязь теории государства и права с отраслевыми науками не вызывает сомнений . По отношению к ним теория государства и права выступает как обобщающая , синтезирующая наука . Во она изучает государство и право в целом , выясняет общие закономерности их возникновения , развития и функционирования . Предмет же любой отраслевой науки задан границами определенных общественных отношений , рамками соответствующей отрасли права . Во теория государства и права исследует общие для всех отраслевых наук вопросы о правоотношениях , правонарушениях , юридической ответственности , правопонимании и др В она играет методологическую роль в юриспруденции . Без ее выводов , научных категорий отраслевые науки обойтись не могут . Значительно меньше теория государства и права взаимосвязана с прикладными науками . Это обусловлено тем , что последние не в полной мере относятся к юридическим наукам , поскольку включают в свое содержание данные естественных , технических и других наук . Например , судебная медицина - использование медицинской науки в судебной деятельности , а криминалистика опирается на достижения технических наук . .20 Федерация Федерация - представляет собой добровольное объединение ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство.
Федеративное государственное устройство неоднородно. В различных странах оно имеет свои уникальные особенности, которые определяются историческими условиями образования конкретной федерации и прежде всего национальным составом населения страны, своеобразием быта и культуры народов, входящих в союзное государство.
Вместе с тем можно выделить наиболее общие черты, которые характерны для большинства федеративных государств. 1. Территория федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов штатов, кантов, земель, республик и т.д. 2. В союзном государстве верховная исполнительная, зако-нодательная и судебная власть принадлежит федеральным государственным органам. 3. Субъекты федерации имеют право принятия собственной кон-ституции, имеют свои высшие исполнительные, законодательные и судебные органы 4. В большинстве федерации существует союзное гражданство и гражданство федеральных единиц. 5. При федеральном государственном устройстве в парламенте имеется палата, представляющая интересы членов федерации. 6. Основную общегосударственную внешнеполитическую деятель-ность в федерациях осуществляют союзные федеральные органы.
Они официально представляют федерацию в межгосударственных отношениях США, Бразилия, Индия, ФРГ и др Федерации строятся по территориальному и национальному признаку, который в значительной мере определяет характер, содержание, структуру государственного устройства.
Территориальная федерация характеризуется значительным ограничением государственного суверенитета субъектов федерации.
Национальные федерации характеризуются более сложным государственным устройством.
Основное различие между территориальной и национальной федерацией состоит в различной степени суверенности их субъектов.
Центральная власть в территориальных федерациях обладает верховенством по отношению к высшим государственным органам членов федерации.
Национальное государство ограничивается суверенитетом национальных государственных образований. 21 Содружество государств - это весьма редкое, еще более аморфное, чем конфедерация, но тем не менее организационное объединение государств, характеризуемых наличием общих признаков, определенной степенью однородности.
Объединяющие их признаки могут касаться, во-первых, экономики одинаковая форма собственности, интеграция хозяйственных связей, единая денежная единица во-вторых, права уголовного, гражданского, процессуального, сходство имеет и правовой статус гражданина в-третьих, языка языковое единство может иметь лингвистический характер, как, например, у славянских стран СНГ, иногда привнесенное в результате колониального господства в-четвертых, культуры иногда культурная общность имеет историческое происхождение, иногда достигается взаимообогащением и даже привнесением и ассимиляции иных, чужеродных элементов в-пятых, религии.
Однако содружество это не государство, а своеобразное объединение независимых государств.
В основе содружества, как и при конфедерации, могут лежать межгосударственный договор, устав, декларация и иные юридические документы.
Цели, выдвигаемые при создании содружества, могут быть самыми различными.
Они затрагивают важные интересы государства.
Что не позволяет их отнести к разряду второстепенных. Для достижения этих целей объединенным государствам приходится иногда ограничивать свой суверенитет. Как правило, члены содружества - полностью независимые, суверенные государства, субъекты международных отношений.В содружестве могут создаваться надгосударственные органы, для координации действий государств. Денежные средства для целей содружества объединяются добровольно, в тех размерах, которые считаются достаточными и необходимыми.
Правотворческая деятельность осуществляется в форме нормативных актов, которые принимают главы государств. Содружество, как объединение государств может носить переходный характер.Оно может развиться в конфедерацию и, даже, в федерацию, а может, наоборот, при нерешенности, противоречивости интересов, целей государств, образовавших его, послужить этапом окончательной дезинтеграции этого специфического союза. 1. Британское содружество наций - это объединение независимых суверенных государств, возникших в результате распада Британской колониальной империи, проводящих самостоятельную политику и сотрудничающих на почве ранее сложившихся общих интересов и в целях содействия международному взаимопониманию.
Главой Содружества наций и ее символом является Британский монарх.Содружество независимых государств СНГ - межгосударственное объединение, созданное на основе соглашения о создании СНГ, подписанного в Минске 08.12.91 г. представителями трех республик СССР РСФСР, Республики Беларусь и Украины.
Устав СНГ принят в г. Минске 22.01.93 г. В соответствии с указанным Соглашением и Уставом СНГ целями Содружества являются развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, и иных областях. Межгосударственные образования знают и такую форму, как Сообщество государств. В основе Сообщества, как правило, лежит межгосударственный договор.Сообщество является еще одной своеобразной переходной формой государственной организации общества.
Оно в большинстве случаев усиливает интернациональные связи государства, входящих в Сообщество, и эволюционирует в сторону конфедеративного объединения Европейские сообщества . В Сообщество могут входить ассоциированные члены - государства, принимающие те или иные правила, действующие в Сообществе. Порядок вступления в Сообщество и выхода и из него устанавливается членами этого образования.В Сообществе может быть свой бюджет формируемый из отчислений членов-государств , надгосударственные органы.
Целью Сообщества является выравнивание экономического и научно-технического потенциала государств, входящих в него, а также объединение условий этих государств, для достижения глобальных целей, упрощение таможенных, визовых и других барьеров.Европейские Сообщества - объединения трех формально самостоятельных, но взаимосвязанных региональных экономических организаций Европейского объединения угля и стали ЕОУС , созданного в 1951 году, Европейского сообщества по атомной энергии ЕВРАТОМ и Европейского экономического сообщества ЕЭС , созданных в 1957 году. К настоящему времени в систему Европейских Сообществ входит также значительное количество других Европейских интеграционных институтов.
В 1965 году в соответствии с Брюссельским договором созданы единые органы трех Сообществ. С 1986 года Европейские Сообщества используют введенный в 1955 году Советом Европы европейский флаг, неизменное расположение звезд на котором символизирует совершенное единство народов Европы.
В Европейских Сообществах применяются 9 официальных языков.В связи с заключением в 1992 году Маастрихтских соглашений, предусматривающих создание к концу XX века политического союза, включая общую оборону и валютно-финансовую систему, Европейские Сообщества стали именоваться Европейским Союзом. 22 Конфедерация Конфедерация - это временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих интересов.
При конфедеративном устройстве государства - члены конфеде-рации - сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних делах.В отличии от федеративного устройства конфедерация характе-ризуется следующими чертами - конфедерация не имеет своих общих законодатель-ных,исполнительных и судебных органов, в отличии от федерации - конфедеративное устройство не имеет единой армии, единой системы налогов, единого государственного бюджета - сохраняет гражданство тех государств, которые находятся во временном союзе - государства могут договориться о единой денежной системе, о единых, таможенных, правилах, о межгосударственной кредитной политике на время существования союза.
Как правило конфедеративные государства не долговечны, либо они распадаются, либо превращаются в федерацию Германский союз 1815-1867 , Швейцарский союз 1815-1848 и США, когда в 1781 году была законодательно утверждена конфедерация.Историческая практика знает и другие организационные объединения государств страны Британского содружества, СНГ, ЕЭС. Такого рода содружества не образуют новых государств, а лишь объединяют независимые государства.
При этом, в такого рода содружествах могут создаваться надгосударственные органы, формироваться бюджет, приниматься нормативные акты обязательные для членов сообщества и т.п. Например, страны ЕЭС создают не только общее экономическое пространство, вплоть до перехода к общей денежной единицы, но и, в перспективе, общее гражданство.
Возможно, это объективная необходимость, ибо в будущем экономическое соперничество потребует объединения всех ресурсов для того, что бы выжить в конкурентной борьбе за сырье, за рынки сбыта. Непонятно будущее у СНГ. Уже два члена сотрудничества, Белоруссия и Россия ставят в качестве ближайшей перспективы создание единого государства. Как в связи с этими событиями изменится будущее СНГ предсказать трудно.Однако ясно,что геополитические интересы России требуют создания на территории бывшего СССР а ранее Российской империи возможно тесного объединения ные суверенныхгосударств. 26 Понятие системы органов государства.
Аппарат государства. Государственный аппарат - это часть механизма государства, представляющая собой совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти.Структура государственного аппарата может быть представлена следующими основными видами органов - органы законодательной власти - т.е. первичные , органы государственной власти в собственном смысле слова, непроизводные от других и основа для иных органов - органы исполнительной власти - исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению общественными процессами в интересах общества или его части они располагают вспомогательными государственными учреждениями аппаратом управления, т.е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления - правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения армия, полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы . Принципы организации и деятельности государственного аппарата демократизм, разделение властей, законность, федерализм, профессионализм, централизм, гласность, самостоятельность, сочетание коллегиальности и единоначалия, равный доступ к государственной службе и т.д. Каждый государственный орган - это структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть госаппарата, обладающая следующими основными признаками 1. Осуществляет от имени государства его задачи и функции посредством определенного вида деятельности в порученной области. 14. Обладает властными полномочиями, чем и отличается от государственных учреждений и предприятий. 15. Имеет определенную компетенцию. т.е. закрепленную совокупность задач. функций, прав и обязанностей. 16. Характеризуется определенной структурой, т.е. строением по видам отдельных служб и численному составу штатам . 17. Имеет территориальный масштаб деятельности. 18. Образуется в порядке, установленном законом. 19. Устанавливает правовые связи личного состава.
Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, заключается в том, что он может издавать юридические акты, обязательные для исполнения теми, кому они адресованны применять меры принуждения, убеждения, воспитания, поощрения для обеспечения требований этих актов осуществлять надзор за их реализацией.
Государственные органы различаются по функциям, задачам, структуре, компетенции, сферам деятельности. 28 Механизм государства представляет собой систему органов государства, с помощью которых осуществляется государственная власть, выполняются основные функции, достигаются стоящие перед государством на различных этапах его развития цели и задачи.
Механизм является важнейшим составным элементом любого государства.
Любой политический режим невозможен без субъектов его осуществления, которыми являются аппарат власти, государственные органы, учреждения, организации, должностные лица. В основе построения и функционирования государственного механизма лежат объективные и субъективные факторы, предопределяющие наиболее важные особенности его внутреннего строения, структуры, характера, форм и методов деятельности, в значительной мере способствующие соединению его различных составных звеньев в единую систему.
Механизм любого государства - это не механическое соединение его отдельных органов, а их четко организованная, строго упорядоченная целостная система.
Механизм государства, его аппарат- это система государственных органов, должностных лиц, государственных учреждений, организаций, которые практически осуществляют функции государства и являются субъектами воплощения государственной власти.
Именно они применяют методы и способы владения, распоряжения, что и является сутью государственного режима.
Субъекты государственного аппарата в пределах своей компетенции наделены, как правило, властно-распорядительными полномочиями, особенно органы милиции, прокуратуры, службы безопасности.Некоторые государственные организации не имеют властных полномочий научные, культурно-образовательные организации , но это не исключает принятие должностными лицами этих учреждений решений, которые являются обязательными для их подчиненных.
Государственный аппарат охватывает систему государственных органов.Наиболее общие характерные признаки государственного аппарата выражаются в следующем 1.Механизм государства состоит из людей, специально занимающихся управлением законотворчеством, исполнением законов, их охраной от нарушений . 2.Государственный механизм представляет собой сложную систему органов и учреждений, которые находятся в тесной взаимосвязи при осуществлении своих непосредственных властных функций. 3.Функции всех звеньев государственного аппарата обеспечиваются организационными и финансовыми средствами, а в необходимых случаях и принудительным воздействием. 4.Механизм государства призван надежно гарантировать и охранять законные интересы и права своих граждан.
Сфера властных полномочий государственных органов ограничивается правом, которое максимально обеспечивает гармоничные, справедливые отношения между государством и личностью.Построение и функционирование механизма государства осуществляется на основе определенных принципов, имеющих объективный характер.
Их всесторонний учет как при образовании государственных органов, так и в процессе их функционирования позволяет обеспечить максимальную эффективность государственного управления обществом. Под структурой аппарата государства понимается его внутреннее строение, порядок расположения составляющих звеньев аппарата, их соотношение.Структура всегда указывает на то, из чего складывается государственный аппарат, какова субординация его составных частей, каковы принципы его организации и функционирования. 28.1 Государственный аппарат - это часть механизма государства, представляющая собой совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти.
Структура государственного аппарата может быть представлена следующими основными видами органов - органы законодательной власти - т.е. первичные , органы государственной власти в собственном смысле слова, непроизводные от других и основа для иных органов - органы исполнительной власти - исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению общественными процессами в интересах общества или его части они располагают вспомогательными государственными учреждениями аппаратом управления, т.е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления - правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения армия, полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы . Принципы организации и деятельности государственного аппарата демократизм, разделение властей, законность, федерализм, профессионализм, централизм, гласность, самостоятельность, сочетание коллегиальности и единоначалия, равный доступ к государственной службе и т.д. Каждый государственный орган - это структурно обособленное звено, относительно самостоятельная часть госаппарата, обладающая следующими основными признаками 1. Осуществляет от имени государства его задачи и функции посредством определенного вида деятельности в порученной области. 20. Обладает властными полномочиями, чем и отличается от государственных учреждений и предприятий. 21. Имеет определенную компетенцию. т.е. закрепленную совокупность задач. функций, прав и обязанностей. 22. Характеризуется определенной структурой, т.е. строением по видам отдельных служб и численному составу штатам . 23. Имеет территориальный масштаб деятельности. 24. Образуется в порядке, установленном законом. 25. Устанавливает правовые связи личного состава.
Основное свойство государственного органа, качественно его характеризующее, заключается в том, что он может издавать юридические акты, обязательные для исполнения теми, кому они адресованны применять меры принуждения, убеждения, воспитания, поощрения для обеспечения требований этих актов осуществлять надзор за их реализацией.
Государственные органы различаются по функциям, задачам, структуре, компетенции, сферам деятельности. 31 Сущность права.
Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условиях цивилизации - в достижении на нормативной основе такой стабильной организованности общества, при которой реализуются демократия, экономическая свобода, свобода личности.
Следовательно, сущность права однотипна с сущностью государства, с тем лишь отличием от последней, что жизнедеятельность общества как системы осуществляется не путем использования власти, а путем нормативного регулирования.
Высшее общественное предназначение права - обеспечивать, гарантировать в нормативном порядке свободу в обществе, утверждать справедливость, создавать оптимальные условия для приемущественного действия в обществе экономических и духовных факторов, исключая произвол и своеволие из общественной жизни, из жизни людей.
Право в этом отношении неотделимо от справедливости.
Право , правовое , справедливое - это один ряд близких по значению слов. Когда мы говорим право , понимаем, что речь идет об общеобязательных юридических нормах, о законах, при помощи которых в наши отношения вносятся строгость, четкий порядок, законность, причем так, что торжествует справедливость.Для права характерны начала согласия, оно направлено на то, чтобы упорядочивать интересы, умерять столкновения страстей на основе доброй воли, согласования позиций в соответствии с установленными законом принципами, с твердыми критериями правового и неправового.
Право, как и государство, призвано служить людям, обществу, обеспечивать его нормальную, здоровую жизнь. Вместе с тем нужно учитывать и то, что право может не отвечать потребностям общества, может быть использовано в реакционных целях.Скажем, издаются не отвечающие требованиям жизни и даже реакционные, антинародные законы, судебные органы принимают несправедливые решения.
Право и суды подчас становятся инструментом политики или, как утверждала марксисткая теория, волей господствующего класса, возведенной в закон . В такой обстановке, связанной с классовым использованием права, злоупотреблением государственной и судебной властью, оно во многом теряет свое общественное предназначение, может само стать негативным фактором, реакционной силой. 1. нормативность - усредненное поведение ставшее типичным. 2. Общеобязательность. 3. Санкционирование государством 4. Возможность при своей реализации опираться на принуждение. Право - система общеобязательных норм санкционированных государством и опирающиеся в своей реализации на принуждение со стороны государства. 36 . Общая характеристика психологической школы права.
Психологическая теория права - направление в науке права, сложившееся в конце 19 - начале 20 вв. Психологическая теория права Л.Петражицкого понятие и сущность права выводит из правовых эмоций людей, во-первых, позитивного переживания, отражающего установления государственные и, во-вторых, интуитивного переживания, которое выступает реальным, действительным правом.
Психологическая теория различает этический долг как правовую обязанность и этический долг как нравственную обязанность. В основе правовых переживаний лежат атрибутивные эмоции долга, а в основе нравственных - только императивные этические эмоции. Петражицкий подразделяет право на автономное и позитивное.Автономное право образует переживания, исполняющие по зову внутреннего голоса совести. Позитивное правовое представление имеет место тогда, когда оно основано на чужем авторитете, на внешнем нормативном акте. Петражицкий обосновывает, что право выполняет распределительную и организационную общественные функции.
Содержание распределительной функции выражается в том, что правовая психика распределяет различные материальные блага между индивидами и их объединениями она также наделяет граждан идеальными благами неприкосновенностью личности, свободой совести, свободой слова и др. Наделение субъектов властными полномочиями составляет суть организационной функции права.
Несмотря на известную теоретическую сложность и замкнутость на психологической стороне правовых явлений общественной жизни, многие принципиальные положения теории Петражицкого, в том числе и созданный им понятийный аппарат, восприняты и довольно широко используются современной теорией государства и права. 37 . Общая характеристика социологической школы права. Социологическая школа права - одно из направлений науки права 20 века Р.Паунд, Дж.Френк, С.А.Муромцев и др. отождествляет право с судебными и административными решениями, в которых видится живое право , тем самым создается правопорядок, или порядок правоотношений.
Решения поддерживаются государственным принуждением, т.к. государство есть сила, создающая право.Основателем социологического направления в юриспруденции является Эрлих, книга которого Социология права 1911г. представляет собой систематическое изложение основных идей этого направления.
Разновидностью социологического направления является теория солидаризма, которую представляет французский юрист Леон Дюги. Он считает, что в обществе не должно быть ни права коллектива приказывать индивиду, ни права индивида противопоставлять свою личность коллективу или другим гражданам.Люди должны быть подчинены обязательной для всех норме, вытекающей из общей солидарности. В трактовке Дюги социальная норма - это норма поведения, прилагаемая к внешним выражениям общественной жизни.
Она источник человеческого благополучия и стоит выше государства.Дюги пишет Государство подчинено нормам права, как и сами индивиды воля властвующих является правовой волей, способной прибегать к принуждению только в том случае, если она проявляется в границах, начертанных нормой права . Правила социальной солидарности, подчеркивает Дюги, и составляют объективное право, которое не подчинено государству, но подчиняет себе государство.
Отвлекаясь от формальных признаков права, социологическая теория наполняет его социальным содержанием, доказывает, что право является уравновешивающей силой в жизни общества.Идеи данной теории четко выражают сущность правового государства, в котором и само государство, и его граждане должны подчиняться правовым предписаниям в интересах общего блага. 38 В современной юридической науке термин право используется в нескольких значениях . Во первых правом называют социально - притязания людей , например , право человека на жизнь , право народов на самоопределение и т . п . Эти притязания обусловлены природой человека и общества и считаются естественными правами . Во вторых под правом понимается система юридических норм . Это -право в объективном смысле , ибо нормы права создаются и действуют независимо от воли отдельных лиц . Данный смысл вкладывается в термин право в словосочетаниях . российское право , трудовое право , изобретательское.право , международное право и т Термин право в подобных случаях не имеет множественного числа . В третьих названным термином обозначают официально признанные возможности , которыми располагает физическое или юридическое лицо , организация . Так , граждане имеют право на труд , отдых , охрану здоровья , имущество и т , организации располагают правами на имущество , на деятельность в определенной сфере государственной и общественной жизни и т .п . Во всех этих случаях речь идет о праве в субъективном смысле , т о праве ,принадлежащем отдельному лицу - субъекту права . В четвертых термин право используется для обозначения системы всех правовых явлений , включая естественное право , право в объективном и субъективном смысле . Здесь его синонимом выступает термин правовая система . Например , существуют такие правовые системы , как англосаксонское право , романо -германское.право , национальные правовые системы и т В каком смысле употребляется термин право в каждом случае , следует решать , исходя из контекста , что обычно не вызывает затруднений . Надо помнить также , что термин право употребляется и в неюридическом смысле . Существуют моральные права , права членов общественных объединений , партий , союзов , права , возникающие на основании обычаев , и т . д . Поэтому особенно важно дать точное определение понятия права , установить признаки и свойства , отличающие его от других социальных регуляторов . 39 Функции права понятие и классификация.
Функции права - это основные направления его воздействия на общественные отношения, определяемые его сущностью и социальным назначением. Основные функции права в соответствии с его предназначением таковы - регулятивная - упорядочение общественных отношений путем закрепления существующих общественных связей и порядков статистическая регулятивная функция например, фиксирование правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению вещами и обеспечения активного поведения тех или иных субъектов динамическая регулятивная функция например, возложение обязанности платить налоги - охранительная - установление мер юридической защиты и юридической ответственности, порядка их возложения и исполнения.
Поскольку социальные нормы воздействуют на общественные отношения, то функции права совпадают с функциями других социальных норм по своим целям.
Поэтому экономическая, политическая, идеологическая функции права могут рассматриваться как общесоциальные в отличие от специально-юридических.
Все функции права реализуются единственно возможным способом путем установления меры дозволенного и обязательного поведения, т.е. посредством определения конкретных прав и обязанностей членов общества.
Функции права как понятие научно раскрывает необходимую, непосредственную связь между сущностью права и реальными общественными отношениями, на которые оно воздействует.
Их реализация есть переход от должного в общественных отношениях к действительному. 39.1 Принципы права - это руководящие идеи , характеризующие содержание права , его сущность и назначение в обществе . С одной стороны , они выражают закономерности права , а с другой - представляют собой наиболее общие нормы , которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются на всех субъектов . Эти нормы либо прямо сформулированы в законе , либо выводятся из общего смысла законов . Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм , выступая в качестве руководящих идей для законодателя . Они являются связующим звеном между основными закономерностями развития и функ - общества и правовой системой . Благодаря принципам , правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям человека и общества , становится совместимой с ними . Правовые принципы подразделяются на свойственные праву в целом обшеправовые , его отдельным отраслям отраслевые или группе смежных отраслей межотраслевые . Например , к отраслевым относится принцип ин - наказания в уголовном праве , к межотраслевым - принцип состязательности в гражданском процессуальном и уголовно - праве . Ученые практически единодушны в общей характеристике правовых принципов , отмечая , что это не результат субъективного усмотрения законодателей , а объективно присущие праву качества . Однако когда дело доходит до установления конкретного перечня общеправовых принципов , то каждый автор имеет здесь собственное мнение . И все есть еще один автор , мнение которого необходимо учитывать . Это законодатель . Правовые принципы закреплены в Конституции Российской Федерации . Правда , здесь надо учитывать два момента во не все принципы , сформулированные в Конституции России , являются правовыми , принцип разделения властей , во Конституция РФ не дает полного перечня общеправовых принципов , которые могут быть закреплены в других нормативных актах или выводиться из общего смысла законов . Содержание действующей Конституции РФ позволяет выделить следующие принципы права демократизм , федерализм , уважение прав и свобод человека , непосредственное действие общепризнанных принципов и норммеждународного права , верховенство Конституции и законов , равноправие , равенство всех форм собственности , правосудие . В ст . 6 ГК РФ говорится о возможности применения при наличии пробелов в законодательстве не только общих начал и смысла гражданского законодательства , но и требований добросовестности , разумности и спра Указанные требования имеют общеправовую значимость , а потому логично предположить , что они вытекают из правовых принципов добросовестности , разумности и справедливости . К числу принципов , прямо не сформулированных в законе , относятся принципы ответственности за вину , неразрывной связи прав и обязанностей . Рассмотрим некоторые общеправовые принципы более подробно .Принцип справедливости имеет особую значимость . Он в наибольшей степени выражает общесоциальную сущность права , стремление к поиску компромисса между участниками правовых связей , между личностью и обществом , гражданином и государством . Справедливость требует соответствия между действиями и их социальными последствиями . Должны быть соразмерны труд и его оплата , нанесение вреда и его возмещение , преступление и наказание . Законы отражают эту соразмерность , если отвечают принципу справедливости . Принцип уважения прав человека отражает тот факт , что естественные , прирожденные , неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой системы государства . В соответствии со ст . 2 Конституции РФ человек , его права и свободы являются высшей ценностью . Признание , соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства . В ст . 1 8 Конституции записано и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими . Они определяют смысл , содержание и применение законов , деятельность законодательной и исполнительной власти , местного самоуправления и обеспечиваются правосудием .Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан , т . е . их равные конституционные права и единую для всех правосубъектность . В ч . 2 ст . 1 9 Конституции РФ говорится гарантирует равенство прав и свобод , человека и гражданина независимо от пола , расы , национальности , языка , происхождения , имущественного и должностного положения , места жительства , отношения к религии , убеждений , принад - к общественным объединениям , а также других обстоятельств . Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной , расовой , национальной , языковой или религиозной принадлеж В соответствии с принципом равноправия обеспечивается равенствовозможностей граждан во всех сферах их жизнедеятельности . Степень реализации этих возможностей зависит от социально - активности самого человека . Содержание принципа законности заключается в том , что , как гласит ст . 1 5 Конституции РФ , Российской Федерации имеет высшую юридическую силу , прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации . Законы и иные правовые акты , принимаемые в Российской Федерации , не должны противоречить Конституции Российской Федерации . Органы государственной власти , местного самоуправления , должностные лица , граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы . Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в судебном порядке . В ч . 1 ст . 46 Конституции РФ записано гарантируется судебная защита его прав и свобод . За многовековую историю развития права постепенно сложились также принципы , свойственные форме права , которые в юридической науке получили наименование правовых аксиом . В их числе можно назвать следующие закон обратной силы не имеет все , что законом не запрещено , дозволено никто не может быть судьей в собственном деле нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение . Большинство правовых аксиом закреплено в законе . 40 Право и политика.
Право и экономика.
Государство непосредственно связано с правом и проводит через него свои установления.
Право не существует без государства, оно является его непосредственным продуктом хотя оно и обусловлено экономикой, порождается не ей, а государством в процессе особой государственной деятельности - правотворчества.
Право осуществляет в обществе самостоятельные функции, направленные на обеспечение нормального развития общества, поэтому способно выполнять и выполняет по отношению к государству роль организующего фактора, закрепляя структуру органов государства, их компетенцию, ответственность.
Конечно, право ни в коем случае не является универсальным средством организации государственной власти. Решающее значение принадлежит политике, проводимой государством.
Политика - это принципиальное направление деятельности государства относительно существующих слоев общества, есть участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания его деятельности.
Общим для государственной политики и права является то, что они формируются в соответствии с господствующим политическим сознанием, складывающимся на основе политической идеологии господствующих политических сил, находящихся у власти.Следовательно, право является инструментом политики.
Нормы права устанавливают такие методы правового регулирования общественных отношений, которые соответствуют политике государства, реализации стоящих перед ней целей и задач.
Но нельзя считать равнозначными масштабы воздействия на общественные отношения политики и права.
Политика охватывает всю совокупность отношений классов, социальных групп и наций. В организаторской, идеологической и воспитательной работе используются как правовые, так и неправовые методы убеждение, разъяснение, воспитание, организация.
Это разнообразие придает политике способность воздействовать на более широкие сферы общественной жизни по сравнению с правом.
Право же напротив относительно консервативно, формально определенно, менее подвижно в своих методах, что не позволяет безгранично распространять его на те же сферы, что и политику. Из сказанного можно сделать вывод, что политика является основой права, определяет его главное содержание, опосредует влияние всех иных факторов базиса и надстройки.
Право - одно из важнейших средств реализации политики, отражает экономические интересы политических сил, стоящих у власти, не непосредственно, а через политику государства.
Требования политики невозможно полностью переложить на язык права, так как это спеццифическое явление, обладающее особыми свойствами, присущими только ему. Право придает политике государственного аппарата четкую нормативную конкретность.
Несовершенство правовой регламентации способно ослабить государство.
На современном этапе развития российского общества совершенствование правовой основы государственной и общественной жизни - одно из направлений его демократизации, что означает возрастание организующей роли права в отношении государства. 41 . Соотнош-е права и гос-ва. Традиц-но различ. 2 подхода к вопр. о соотн-и Г и П 1.Этатистский.
Исходя из превосх-ва Г над П. Право рассм. как пр-т гос. д-ти, как следствие гос-ва. Такой подход - в советское время.
Право - совок-ть норм, издаваемых гос-вом. 2.Сторонники школы естественного права - понятие гос-ва выводится из обществ. договора. Праву здесь приоритет по сравн. с гос-вом, оно возн. раньше, никакое гос-во и никакая власть не есть первонач. ист-к права. 3.Есть и 3-я точка зр-я. Связь м. Г и П не имеет столь отчетливого прич следств. хар-ра т е гос-во порождает право или наоборот . Этот подход позаол. выявить глубин. связи м. Г и П понять, что дает П гос-ву и какую роль Г играет в обесп-и П. П форм-ся при непоср. участии Г. Но Г не столько форм-ет П, сколько завершает правообразоват. процесс, придавая П опр. юр. формы норм. акт, суд. или адм. прец-т . Творч. роль Г в отн-и образ-я П закл. в след. 1 в осущ-и правотворч. д-ти. Гос-во опр-ет потр-ть в юр. реглам-ции тех или иных отн-й д-ти , опр-ет наи рац. юр. форму з-н, акт исполнит. власти и др. и т. обр. придает отн-ям всеобщ. хар-р. 2 в санкционир-и Г норм, кот. не имеют прямого гос. хар-ра мусульманское право - Г санкц-ет нормы, выраб. мусульм. доктриной . 3 в признании юр. обязательными регуляторами повед-я факт-ки сформ-ся и сущ-щих отн-й обычное право . Т. обр. Г обесп-ет разв-е всей с-мы ист-ков П. Достаточно значимой представл-ся роль гос-ва в обесп-и реал-ции П. Г также охрану П и господств-щих прав. отн-й за Г стоит сила в виде аппарата принужд-я . Роль П в отн-и к Г 1 П возд-ет на Г при его взаимоотн-ях с нас-ем. 2 П легализует гос. д-ть, обесп-ет дозвол-ть охранит. и принудит. мер Г. 3 поср-вом П опр-ся границы проник-я Г в жизнь нас-я. 43 Правовая система Правовая система - это совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств явлений , с помощью которых официальная власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей закрепление, регулирование дозволение, обвязывание, запрещение, убеждение и принуждение, стимулирование и ограничение и так далее . Это определение, которое обычно дается правовой системе в учебниках по теории государства и права например у Н.И. Матузова.
Если попытаться упростить данное определение то можно сказать так правовая система - это основанная на государственной воле господствующего класса или всего общества совокупная связь права, правосознания и юридической практики.
На основании этого определения можно выделить некоторые основные элементы правовой системы.
Это -собственно право как система обязательных норм, выраженных в законе, иных, признаваемых государством источниках.
Право - ядро и нормативная основа правовой системы -правовая идеология - активная сторона правосознания.
Совокупность правовых взглядов, представлений и идей, правовая культура. -судебная юридическая практика.
Близкая к этой характеристика элементов правовой системы содержится в книге американского исследователя Л. Фридмена Введение в американское право , где выделены правовые явления, объединенные также в три группы - структура , включает принципы правовой системы и правовые учреждения - сущность объединяет нормы и образы поведения людей внутри правовой системы, решения, живой закон , нормы, которые принимаются - правовая культура включает отношения людей к праву и правовой системе, идеалы и ожидания в правовой системе общества.
Правовая культура, по мнению Фридмена, это та часть общей культуры общес тва, которая имеет отношение к правовой системе.
Понятие правовая система в широком смысле требует за всем разнообразием признаков, отличающих национальное законодательство, видеть черты общего универсального права. Эти признаки могут иметь содержательный характер например, институт прав человека , но могут быть формальными, например сходство структуры системы законодательства.
Ценность понятия правовой системы в широком смысле заключается в том, что оно дает дополнительные аналитические возможности для комплексного анализа и характеристики права той или иной конкретной страны.
Обычно в этом случае говорится о национальной правовой системе , например, Великобритании, Германии, и т.д. Национальная правовая система - это конкретно-историческая совокупность права законодательства , юридической практики и господствующей правовой идеологии конкретной страны государства Различия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исходить не из содержания конкретных норм, а из их более постоянных элементов правовой системы.
Например, использование различных словарей у двух данных правовых систем или различие в юридической технике. Нормы права могут быть бесконечно разнообразны, но способы их выработки, систематизации, толкования показывают наличие некоторых типов, которых не так уж много.Поэтому возникла группировка правовых систем в семьи . 47 Понятие нормативно правовых актов Следует обратить внимание, что понятие акт вообще-то употребляется в теории права в двояком смысле.
Один - это акт как действие, второй - это акт как материальный письменный, электронный носитель информации, как документ. Именно в последнем смысле и обозначается нормативно-правовой акт как источник права.Нормативно-правовой акт всегда имеет внешнюю структуру определенные реквизиты, которые позволяют его относить к соответствующему виду, например, различать закон это или постановление, а также определить, когда он был принят, когда вступил в действие, кем принят, утвержден, подписан и т. д. Официальные реквизиты представляют собой сведения о должностном лице подписавшим акт, заголовок, вид акта, номер акта и дату принятия.
Также нормативно правовой акт имеет преамбулу - предисловие- вводная или вступительная часть.В которой обычно излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. Преамбула содержит нормы-цели и нормы-принципы , которые не обладают непосредственной юридической силой, но могут учитываться при толковании других положений акта. Но нормативно-правовой акт имеет и внутреннюю структуру деление на разделы, главы, статьи, параграфы, пункты, подпункты, части, абзацы, предписания и т. п. Такое строение нормативно-правового акта - результат длительного нормотворческого развития и служит, с одной стороны, последовательному и четкому изложению правового материала в акте, а с другой удобству пользования им. Итак Нормативно правовой акт - властное предписание государственных органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет нормы права.
Он является основным источником права в РФ и европейских государствах.
Нормативно правовые акты образуют стройную систему, основанную на их юридической силе. Можно определить наиболее важные критерии, по которым непосредственно или по их сочетанию выделяются виды нормативно-правовых актов.Это следующие критерии содержание нормативно-правового акта, процедура его принятия, орган, принимающий акт, круг лиц, на которых распространяется его действие, пространство и время, которые охватываются действием акта, утрата юридического значения, внутренняя структура, организационные этапы и ряд других критериев.
По содержанию, органу и процедуре принятия выделяется, прежде всего, такой вид нормативно-правового акта, как закон. 49 Обычай как источник права.Правовой обычай исторически был первым источником права, регулировавшим отношения в период становления государства.
Вообще под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на основе постоянного и единообразного повторения данных фактических отношений.15 Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства. Дошедшие до нас крупные законодательные памятники прошлого Законы Ману, Русская правда - это сборники правовых обычаев. Природа правового обычая характеризуется следующими особенностями.Он, как правило, носит локальный характер, т.е. применяется в рамках сравнительно небольших общественных групп людей.
Юридические обычаи часто тесно связаны с религией. В Индии, например, обычное право входит в структуру индусского права. Правовой обычай отличается определенность правила, непрерывным и единообразным характером его соблюдения. Нормы правового обычая нередко выражаются в пословицах, поговорках, афоризмах.Не следует полагать, что правовые обычаи - архаичное явление, потерявшее в настоящее время всякое значение. Как свидетельствуют новейшие исследования, правовые обычаи широко применяются при регулировании общественных отношений особенно земельных, наследственных, семейно-брачных в государствах Африки, Азии, Латинской Америки.
Отдельные обычаи, вошедшие в древние законы той или иной страны, действуют без изменений до сих пор. Например, в Таиланде по сей день бытует закон, определяющий условия развода супругов, выработанные еще в процессе формирования обычаев. Муж и жена в присутствии свидетелей одновременно зажигают по свече одинаковых размеров.
Тот из супругов, чья свеча догорит первой, должен покинуть дом, не взяв с собой ничего из имущества.16 Правовой обычай - это обычай, применение которого обеспечивается санкцией государства. Его следует отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, религиозное правило, нравы.Санкционирование обычая может осуществляться путем восприятия его судебной, арбитражной или административной практикой.
Решение государственного органа, в котором применен обычай, признается соответствующим государством и может быть принудительно исполнено. Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики. Нередко обычай отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, исторически сложившееся неравноправие полов.Такие обычаи в целях социальной безопасности и личного благополучия граждан государство вполне оправданно запрещает.
Государство к различным обычаям относится по-разному одни запрещает, другие одобряет и развивает. Более или менее длительное существование правовых обычаев можно ожидать лишь в некоторых сферах правового регулирования, например, при регулировании внешней торговли.Известно лишь несколько статей Кодекса торгового мореплавания, в которых учитывается действие обычаев порта или международных обычаев мореплавания ст.134 КТМ РФ устанавливает Срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения - сроками, обычно принятыми в порту погрузки В других актах иногда встречаются ссылки на деловые обыкновения.
При этом следует отметить, что содержание обычной нормы не получает прямого текстуального закрепления в законе или ином нормативном акте17. Вряд ли прав и С.Л.Зивс, утверждая, что наше законодательство вообще не знает правового обычая18. Отечественное законодательство допускает использование в юридической практике обычаев.
Государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни. Обычаи, противоречащие государственно властвующей политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом.Например, в Уголовном кодексе России есть статьи, запрещающие такие пережитки родового быта и феодально-байского отношения к женщине, как калым за невесту, похищение ее. Это оправданная мера, хотя, как известно, пока не совсем эффективная.
Развитие права России вряд ли должно идти по пути официально-силового исключения из системы источников обычаев. Видимо, вскоре следует ожидать появления новых рыночных обычаев, которые будут регулировать отношения до и вместе с юридическими нормами.В международном праве обычай представляет собой не только форму выражения традиционных норм, но и важный способ создания новых юридических обязательных правил поведения государств в тех вновь появляющихся областях межгосударственных отношений, которые требуют правового регулирования.
Он является современным и активно функционирующим источником права.Поэтому следует иметь в виду, что концепция обычая в том виде, как она применяется в международной практике и рассматривается в доктрине международного права, имеет мало общего с представлениями об обычае, основанными на особенностях этого источника во внутренних, национальных системах права19. И с теоретической, и с практической точек зрения необходимо отличать обычай как процесс создания норм международного права от обычая - результата этого процесса, т.е. юридически обязательного правила поведения, сложившегося в межгосударственной практике. 50 . Понятие судебного прецедента. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании общественных отношений.
Судебный прецендент - судебное решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое значение.Этот источник права присущ англосаксонским правовым системам, таким как Великобритания, США, право которых во многом имеет прецендентный характер, основанный на праве судей . Родиной прецедентного права является Англия.
Общее право здесь создавалось королевскими судами и в своей основе было правом судебной практики. Английские суды и в настоящее время не только применяют, но и создают нормы права.Правила, содержащиеся в судебных решениях, согласно английскому праву должны применяться и в дальнейшем, иначе будет нарушена стабильность общего права и поставлено под угрозу само его существование.
В США отношение к прецеденту как источнику права более упрощенное, здесь вполне допускается изменение судебной практики. В странах романо-германской системы права роль судебной практики в основном не выходит за рамки толкования закона. Дореволюционная русская теория права признавала, что закон дополняется нормами, создаваемыми судебной практикой, хотя такое мнение не было общепризнаным.Суд не может создавать самостоятельные правовые нормы, при разрешении конкретных юридических дел он должен обратиться к закону, регулирующему сходные случаи, или руководствоваться целями и принципами действующего законодательства.
Отечественная юридическая наука более позднего периода считает, что судебная практика не может быть полноценным источником права.Представляя объективированный опыт реализации права, она не должна устанавливать первоначальные нормы, вносить дополнения и исправления в общие нормативные предписания.
Ее роль чисто служебная, вспомогательная - конкретизировать в процессе толкования юридические нормы с учетом данной обстановки в рамках применения права. 53. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. Если обратиться к статьям нормативно-правовых актов законам, актам исполнительной власти , то при анализе мы не всегда обнаруживаем полностью все три элемента правовой нормы.Например, в ряде статей уголовных законов гипотеза и санкция излагаются в полном объеме, а диспозиция формируется в общем виде. Это говорит о том, что норма права и статья нормативно-правового акта не совпадают. Дело в том, что при несомненной необходимости соблюдения четких правил формирования норм права их составные части могут подчас находиться в различных статьях одного и того же нормативно-правового акта, а иногда и в разных нормативно-правовых актах.
Частицы, элементы правовых норм находят выражение в статьях, пунктах, параграфах текстов нормативных актов в виде определений общего характера, обладающих рядом признаков нормы.
Существуют, однако некоторые правовые предписания, которые по содержанию в логической структуре если - то - иначе близки к правовой норме, но они не могут применяться без учета общих и других положений законодательства только в соединении с этими положениями такие предписания могут образовать полноценную юридическую норму.Другие правовые предписания в основном строятся по формуле если - то есть и такие, что не имеют другой структуры, кроме грамматической.
В целом, излагая норму права как правило поведения, законодатель может использовать несколько способов Прямой способ изложения. Суть данного способа заключается в том, что законодатель включает в статью нормативно-правового акта все три элемента правовой нормы, т.е. и гипотезу, и диспозицию, и санкцию.В данном случае логическая структура нормы полностью совпадает со структурой того нормативно-правового акта, в котором она содержится.
Такое совпадение в реальной жизни встречается не всегда, однако лица, применяющие норму права, в конечном счете смогли бы обнаружить все три необходимых ее элемента в статьях одного нормативного акта или актов. Только при их наличии данная норма может обеспечить государственно-властное регулирование общественных отношений. Однако не все авторы считают прямой способ изложения правовых норм практически возможным.В курсе лекций МГУ, например, утверждается, что в одной статье нормативного акта и даже - в одном нормативном акте все элементы правовой нормы никогда не могут быть выражены в полном объеме. Следующим по общепринятой классификации является отсылочный способ изложения.
В этом случае законодатель включает в статьи нормативно-правовых актов не все структурные элементы правовой нормы, а помещает отсылку к другим родственным статьям того же нормативного акта. Примером отсылочного способа изложения может являться статья 103 Уголовного кодекса Российской Федерации Умышленное убийство . В данной статье наказание лишением свободы на срок от трех до десяти лет назначается за убийство без отягчающих обстоятельств.
Перечень же признаков подобных обстоятельств находится в статье 102 данного кодекса.Таким образом очевидно, что в представленной статье диспозиция нормы не раскрывается чтобы указать ее содержание, нужно обратиться к статье 102, где говорится, что умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах является убийство из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью и т.д. Следовательно, чтобы применить норму, содержащуюся в статье 103 Уголовного кодекса, необходимо убедиться в отсутствии признаков, указанных в статье 102. Статья 103 отсылает нас к статье 102 и поэтому называется отсылочной.
Способ изложения, при котором в статье нормативно-правового акта устанавливается лишь ответственность за нарушение определенных правил, называется бланкетным . Самих же охраняемых правил в этой статье не содержится.
Бланкетный способ изложения имеет место тогда, когда в данной статье имеется ссылка не на другую, конкретную статью, а на законодательство вообще. В тех статьях, нормативных актов, где применяется бланкетный способ, гипотеза подразумевается , четко излагается санкция, а сами правила поведения диспозиция только называются.Для того, чтобы четко определить санкцию компетентные органы должны обратиться к специальным правовым актам, в которых правила, соответствующие данной норме, закреплены отдельно. 53.1Формы изложения норм права в правовых источниках Если обратиться к статьям нормативно-правовых актов законам, актам исполнительной власти , то при анализе мы не всегда обнаружим все 3 элемента правовой нормы.
Так, в статьях Конституции содержится, как правило, только гипотеза и диспозиция, санкция же отсутствует. В ряде статей уголовного закона гипотеза и санкция излагаются в полном объеме, а диспозиция формулируется лишь в общем виде. Это говорит о том, что норма права и статья нормативно-правового акта не совпадают.
Фактически элементы правовой нормы гипотеза, диспозиция, санкция могут располагаться в различных статьях одного и того же нормативно-правового акта. А иногда и в статьях различных нормативно-правовых актов. Это обусловлено тем, что нормы имеют неодинаковые формы , способы своего выражения, но при этом они сохраняют свою логическую структуру.Ведь норма права - это единое, общеобязательное правило поведения , которое исходит от государства и находится под его защитой.
Что такое статья нормативно-правового акта? Это форма выражения, способ изложения правовой нормы. Существуют следующие основные способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов Прямой способ изложения.Суть этого способа состоит в том, что в статье нормативно-правового акта излагаются все 3 элемента правовой нормы гипотеза, диспозиция и санкция . Здесь логическая структура нормы права совпадает со структурой статьи нормативно-правового акта. Можно найти множество примеров такого построения нормативного материала, когда бы оно идеально соответствовало 3-х членной структуре нормы права.
В действующих нормативно-правовых актах такое совпадение бывает не всегда. Главное состоит в том, чтобы лица, применяющие норму права, смогли бы обнаружить в статьях нормативно- правового акта или актов все структурные элементы , так как только при их наличии норма может обеспечить государственно-властное регулирование общественных отношений.Отсылочный способ изложения.
При такой форме изложения правовой нормы в статьях нормативно-правового акта содержатся не все ее структурные элементы, но имеется отсылка к другим родственным статьям этого же нормативно-правового акта, где находятся недостающие сведения. Например, статья 103 Уголовного кодекса РФ Умышленное убийство гласит Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств , указанных в статье 102 настоящего кодекса наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет . В этой статье диспозиция нормы не раскрывается.
Чтобы указать ее содержание нужно обратиться к статье 102 , где говорится, что умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах является убийство из корыстных побуждений, из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное способом, опасным для жизни многих людей и тд. Следовательно, чтобы применить норму , которая содержится в статье 103 Уголовного кодекса, необходимо убедиться, что при умышленном убийстве отсутствуют признаки, указанные в статье 102 этого же кодекса.
Статья 103 отсылает нас к статье 102, поэтому называется отсылочной. Вот почему и такой способ изложения структурных элементов правовой нормы в статьях закона также называется отсылочным. Бланкетный способ изложения При таком способе в статье нормативно-правового акта устанавливается лишь ответственность за нарушение определенных правил.Однако самих правил, которые нарушены, в ней не содержится и нет прямой отсылки к другой статье этого же закона.
В таких статьях содержится гипотеза и санкция, диспозиция же только называется, содержание ее не раскрывается.Так, статья 252 Уголовного Кодекса России гласит Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее несчастные случаи с людьми или другие тяжкие последствия наказывается лишением свободы на срок от2 до 10 лет . В этой статье гипотеза подразумевается, четко излагается санкция, а сами правила диспозиция , которые нарушены, только называются.
Для того чтобы применить данную норму в каждом конкретном случае, следует выяснить, какие же правила вождения или эксплуатации машины нарушены. Для этого следователю, судье эксперту необходимо обратиться к специальному правовому акту, где закреплены правила вождения или эксплуатации машины.Отличие бланкетного способа изложения элементов правовой нормы в статье закона от отсылочного выражается в следующем при отсылочном способе указывается конкретная статья, к которой следует обращаться, чтобы добыть недостающие сведения об элементах правовой нормы.
Эта статья содержится в том же нормативно-правовом акте. При бланкетном способе отсылка к конкретной статье закона не дается, а недостающие сведения об элементах правовой нормы следует искать в другом или других нормативно-правовых актах. 54 Отрасль или институт права.Понятие и виды. Отрасль права - это главное подразделение системы права, отличающееся специфическим режимом юридического регулирования и охватывающее целые участки, комплексы однородных общественных отношений.
Классификация 4 профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы причем из них нужно выделить и поставить над всей системой отраслей - других профилирующих, специальных, комплексных - действительно базовую отрасль всей системы - конституционное право затем три материальные отрасли - гражданское, административное, уголовное право, соответствующие им три процессуальные отрасли - гражданское процессуальное, административно-процессуальное, уголовно-процессуальное право. 5 специальные отрасли, где правовые режимы модифицированны, приспособлены к особым сферам жизни общества трудовое право, земельное право, финансовое право, право социального обеспечения, семейное право, исправительно-трудовое право. 6 комплексные отрасли, для которых характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных отраслей хозяйственное право, сельскохозяйственное право, природоохранительное право, экономическое право, торговое право, право прокурорского надзора, морское право.
Кроме того, общее значение имеют публичное и частное право. К частному праву относятся, например, гражданское, семейное право, к публичному административное, уголовное, финансовое право, право прокурорского надзора. 57 Под системой законодательства понимается совокупность нормативно - актов , в которых объективируются внутренние содержательные и структурные характеристики права . Данная система является внешним выражением системы права . Последняя же свое реальное бытие получает именно в четких , формально определенных - актах -документах . Однако совпадение между системой права и системой законодательства в пределах от отдельной нормы до права в целом не абсолютно . В этих границах они существуют самостоятельно , так как обладают своей спецификой , имеют собственные тенденции развития . Система законодательства складывается в результате издания правовых норм , закрепления их в официальных актах и систематизации этих актов . Она имеет сложную структуру . В зависимости от оснований критериев можно выделить горизонтальную , вертикальную , федеративную и комплексную системы законодательства . Горизонтальное отраслевые строение системы законодательства обусловлено предметом правового регулирования - фактическими общественными отношениями . На основе данного критерия вычленяются отрасли законодательства , соответствующие отраслям системы права конституционное.право - конституционное законодательство , трудовое право- трудовое законодательство , гражданское процессуальное право - гражданское процессуальное законодательство . Вертикальное строение отражает иерархию органов государственной власти и нормативно - актов по их юридической силе . Во главе системы нормативно - актов Российской Федерации стоит Конституция , далее идут законы , указы Президента , постановления Правительства , нормативные акты местных органов власти , локальные нормативные акты . Федеративное строение системы основано на двух критериях -федеративной структуре государства и круге полномочий субъектов Федерации в сфере законодательства . В соответствии со ст . 65 Конституции РФ и Феде -договором от 3 марта 1 992 г . можно выделить три уровня нормативно - актов Российской Федерации федеральное законодательство РФ , основы законодательства , федеральные законы , указы Президента , постановления Правительства РФ и иные нормативные акты Федерации законодательство субъектов Российской Федерации - республик в составе РФ республик , законы и иные нормативные акты , краев , областей , автономных округов , автономной области , городов федерального значения , Санкт законы , постановления глав администраций и иные нормативные акты законодательство органов местного самоуправления , постановления . Комплексные образования в системе законодательства складываются в зависимости от объекта правового регулирования и системы государственного управления . К ним можно отнести природоохранительное , транспортное законодательство , нормативные акты , определяющие правовое положение отдельных социальных групп , женщин , ветеранов . 61 Содержание правоотношения имеет двойственный характер . Различают юридическое и фактическое содержание . Юридическое содержание правоотношения - это возможность определенных действий управомоченного , необходимость определенных действий или необходимость воздержания от запрещенных действий обязанного , а фактическое - сами действия , в которых реализуются права и обязанности . Юридическое и фактическое содержание не тождественны . Первое богаче второго , включает в себя неопределенное количество возможностей . Например , лицо , имеющее среднее образование , обладает правом поступления в вуз , т перед ним большой выбор возможностей , составляющих содержание его субъективного права . Однако реально можно поступить лишь в один вуз при условии успешной сдачи вступительных экзаменов . Таким образом , факти содержание - только один из возможных вариантов реализации субъективного права . Содержание правоотношения - это субъективные юридические права и обязанности . Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь управомоченной и обязанной сторон . Причем правовое отношение может состоять из одной или нескольких юридических связей . Например , правоотношение , возникающее на основе договора купли включает в себя как минимум две правовые связи первая - право покупателя получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю вторая - право продавца получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить за него согласованную в договоре сумму . Существует два типа правовых связей относительные , возникающие между отдельными лицами права , и абсолютные - между субъектом права и обществом и каждым . Субъективное право - это предусмотренная для управомоченного лица в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения , обеспеченная юридическими обязанностями других лиц . Каковы же признаки данного права ? 1 . Субъективное право есть мера возможного поведения . Мера означает границу , предел проявления чего Применительно к субъективному праву мера включает в себя вид и размер возможного поведения . Например , закон , регулирующий право на оплачиваемый отпуск . 66, 67 КЗоТ РСФСР , определяет и вид поведения отпуск с сохранением среднего заработка , и его размер отпуска . Субъективное право - это возможное поведение , т . е . носитель субъективного права всегда имеет выбор действовать определенным образом или воздержаться от действий . 2. Содержание анализируемого права устанавливается нормами права и юридическими фактами . 3. Осуществление субъективного права обеспечено обязанностью другой стороны . В одних случаях эта обязанность состоит в воздержании от действий , нарушающих субъективное право другой стороны , в других - данное право обеспечивается исполнением обязанности , т . е . активными действиями обязанного лица . 4. Субъективное право предоставляется управомоченному лицу для удовлетворения его интересов при отсутствии последнего стимул для осуществления субъективного права теряется . 5. Данное право состоит не только в возможности , но и в юридическом или фактическом поведении управомоченного лица . Субъективное право - сложное явление , включающее в себя ряд правомочий а право на собственные фактические действия , направленные на использование полезных свойств объекта права , собственник вещи вправе использовать ее по прямому назначению б право на юридические действия , на принятие юридических решений собственник вещи может ее заложить , подарить , продать , завещать и т . д . в право требовать от другой стороны исполнения обязанности , т . е . право на чужие действия имеет право требовать от заемщика возврата денег или вещей г право притязания , которое заключается в возможности привести в действие аппарат принуждения против обязанного лица , т . е . право на принудительное исполнение обязанности принудительном порядке может быть взыскан долг , произведено восстановление рабочего или служащего на работе . Юридическая обязанность есть предписанная обязанному лицу и обеспеченная возможностью государственного принуждения мера необходимого поведения , которой оно должно следовать в интересах управомоченного лица . Юридическая обязанность имеет следующие признаки . 1 . Это мера необходимого поведения , точное определение того , каким оно должно быть . Соблюдение такой меры обязательно , ибо обязанность обеспечена возможностью государственного принуждения обязанность состоит в уплате долга , то точно должны быть определены размер долга , срок уплаты и т . д 2. Она устанавливается на основе юридических фактов и требований правовых норм . 3. Обязанность устанавливается в интересах управомоченной стороны - отдельного лица или общества в целом . 4. Обязанность есть не только не столько долженствование , но и реальное фактическое поведение обязанного лица . 5. У обязанного лица нет выбора между исполнением и неисполнением обязанности . Невыполнение или ненадлежащее выполнение юридической обязанности является равонарушением и влечет меры государственного принуждения . Юридическая обязанность имеет три основные формы воздержание от запрещенных действий пассивное поведение совершение конкретных действий активное.поведение претерпевание ограничений в правах личного , имущественного или организационного характера юридической ответственности . Субъективное право и обязанность неразрывно связаны . Нетс субъективного права , не обеспеченного обязанностью , и нет обязанности , которой не соответствовало бы право . Как магнит не , когда нет одного из полюсов , так и правоотношение не существует , если нет или управомоченной , или обязанной стороны . Названное единство можно проследить в действиях , поступках людей , фактическое поведение является одновременно правом для одной стороны и обязанностью для другой . Например , оплата в повышенном размере сверхурочной работы - обязанность администрации , получение такой платы - право рабочего . 65 Систематизация нормативно-правовых актов и ее виды. Систематизация норм права - это упорядочение действующего нормативно-правового материала, объединение его в единую, стройную, внутренне согласованную систему.
Формы Инкорпорация - путем объединения нормативного материала в определенном порядке без изменения его внутреннего содержания.
Она ограничивается обработкой материала.
Допускаются лишь изменения внешнего, редакционного или технического характера по хронологии акты располагаются соответственно времени их принятия - по субъектам соответственно принявшим органам - по социально-экономическим отраслям промышленность, с х, транспорт и т.д Кодификация - это форма систематизации путем объединения нормативного материала в единый, логически цельный, внутренне согласованный акт с изменением его внутреннего содержания.
Она упорядочивает значительную часть уже существующего и действующего законодательства, изменяя, дополняя и преобразуя его. В результате кодификации появляются укрупненные законодательные акты, регулирующие значительную часть общественных отношений.
Инкорпорация может быть официальной, если сборник создается уполномоченным на то государственным органом и тогда приобретает юридическую силу , и неофициальной, если составляется частным лицом. Кодификация всегда носит официальный характер.
Таким образом, систематизация законодательства необходима в целях его упорядочения, классификации, придания ему стабильности, благодаря чему существенно облегчается реализация норм права. 65.1 Инкорпорация и консолидация права.
Инкорпорация есть упорядочение нормативных актов без переработки содержания норм права, т.е. систематизация вне пределов правотворческого процесса.
Главное назначение инкорпорации - упорядочение нормативных актов. Правда, инкорпорация может оказывать воздействие и на правотворчество, особенно когда в процессе инкорпорации выявляются потребности проведения содержательной переработки правовых норм или издания новых норм права32. Тем не менее ее главное назначение состоит в упорядочении, в приведении в систему действующих нормативных актов.
Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную.
Официальная инкорпорация - упорядоченное объединение нормативных актов путем издания компетентными органами сборников собраний действующих нормативных актов.
Она является способом формой официального опубликования и переопубликования вступающих в юридическую силу или уже действующих нормативных актов, а сборники служат официальными источниками достоверной правовой информации.
В рамках официальной инкорпорации могут быть выделены ее разновидности по другим основаниям.
Широко распространена хронологическая инкорпорация, означающая упорядочение нормативных актов по времени их издания.
Это - Ведомости Верх.Совета и Собрание постановлений Правительства.
К хронологической инкорпорации относятся и хронологические собрания, действующего законодательства в субъектах Федерации.
Официальной формой хронологической систематизации нормативных актов некоторых министерств являются издаваемые ими Бюллетени нормативных актов.
Известна также тематическая официальная инкорпорация. Она дает возможность более или менее полно объединить акты, посвященные одной теме, сфере государственной деятельности или отрасли права, что способствует выявлению возможных пробелов и расхождений в правовом регулировании и облегчает отыскание и использование нормативных актов в юридической практике.
Например, Свод законов является вершиной предметной тематической инкорпорации и представляет собой собранные воедино и расположенные в строгом порядке законы и важнейшие подзаконные нормативные акты. Неофициальная инкорпорация проводится различными организациями, органами и лицами и носит справочно-информационный характер.
Консолидация - форма систематизации, в процессе которой ранее изданные нормативно-правовые акты по тому или иному вопросу сводятся объединяются в единый акт33. Ранее действовавшие нормативно-правовые акты прекращают в этой связи свое существование.
Удачным примером консолидации времен бывшего Союза являлся Указ Президиума союзного Верховного Совета от 1 октября 1980 г. О праздничных и памятных днях , объединивший а тем самым и заменивший сорок восемь ранее действовавших актов по этому вопросу.
Широко распространена консолидация ведомственных нормативно-правовых актов.
Значительную роль она будет играть и при систематизации общероссийских нормативно-правовых актов.
Уже сейчас очевидно, что разрозненное законодательство о налогах, о занятости населения, безработице и безработных и другое должно быть консолидировано.
Таким образом, систематизация нормативно-правовых актов является логическим завершением правотворчества и позволяет создать стройную, работающую систему законодательства. 66 Кодификация права.
Систематизация нормативно-правовых актов - это деятельность по упорядоченному объединению нормативных актов, приведению их в определенную систему. В юридической литературе традиционно различают два вида систематизации - кодификацию и инкорпорацию.
Под кодификацией понимается такое упорядочение правовых норм, которое сопровождается переработкой их содержания, с отменой одних и принятием других норм права, т.е. это - систематизация в процессе правотворчества.
Кодификация не укладывается в рамки систематизации, а представляет собой самостоятельную, причем основную форму совершенствования законодательства.
Главное назначение кодификации заключается в ее правотворческой функции функцию систематизации правовых норм она выполняет в ходе правотворчества лишь попутно.
Кодификация состоит либо в разработке нового, ранее в системе законодательства не существовавшего акта, либо в такой переработке ранее действовавшего акта, которая приводит к появлению принципиально иного законодательного предписания.
В процессе кодификации отменяются устаревшие юридические нормы, разрабатываются новые, устраняются пробелы в законодательстве и противоречия между нормативно-правовыми актами. Кодификация осуществляется только в официальном порядке и строго определенными государственными правительственными органами.
Наиболее интенсивная кодификация связана с определенными этапами развития общества, с существенными изменениями общественных отношений, требующих иной, принципиально новой юридической оценки.
Результатом кодификации могут быть следующие виды актов. 1 Основы законодательства. В бывшем союзном государстве этот вид кодифицированного акта играл исключительно большую роль - с него начинался процесс правового регулирования общественных отношений в той или иной сфере. На базе Основ разрабатывались республиканские кодексы. Сохраняют свое значение Основы как вид кодифицированного акта и в Российской Федерации.Федеративный договор 1992 г. устанавливает, что по вопросам, отнесенным к совместному ведению федеральных органов РФ и органов государственной власти республик в составе РФ, федеральные власти издают Основы законодательства, в соответствии с которыми органы власти республик в составе РФ осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных правовых актов31. 2 Кодекс лат. codex - собрание законов - кодифицированный законодательный акт, объединяющий в строго определенном порядке нормы права, регулирующие какую-либо отрасль сферу общественных отношений.
Наиболее традиционны кодексы по отраслям права Гражданский, Уголовный, Жилищный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный и др. Кроме отраслевых, отечественному законодательству известны комплексные, межотраслевые кодексы, т.е. содержащие нормы различных отраслей права.
На территории Российской Федерации продолжают действовать бывшие союзные кодексы Воздушный, Торгового мореплавания и др. 3 Устав - кодифицированный акт, содержащий нормы, которые регулируют деятельность определенных ведомств, министерств, организаций в той или иной сфере управления.
Еще сохраняют свое значение многочисленные уставы о дисциплине Дисциплинарный устав органов внутренних дел, Дисциплинарный устав вооруженных сил и др Положение - сводный кодифицированный акт, определяющий порядок образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной системы или подсистемы государственных органов. Положение - пожалуй, наиболее распространенный вид кодифицированного акта. Оно утверждается определенными правотворческими органами или должностными лицами.
Например, Положение о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с зарубежными странами утверждено Указом Президента 12 мая 1992 г Положение о государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации утверждено постановлением Правительства 28 мая 1992 г. и др. В результате кодификационной работы появляются многочисленные нормативно-правовые акты, которые постепенно устаревают, наслаиваются один на другой, вступают во взаимное противоречие.
Существует поэтому необходимость в постоянной работе по упорядочению нормативно-правового материала, по расчистке, согласованию новых юридических норм с уже действующими. Эта деятельность и есть систематизация. 69 Применение как форма реализации права. Стадии процесса и акты применения.Применение права - это властная организующая деятельность компетентных субъектов по реализации норм права путем конкретизации общих предписаний для индивидуального случая.
Акты применения права - это документально оформленное, государственно властное, индивидуально конкретное письменное или устное решение компетентного субъекта, принятое на основе норм права, обладающее юридической силой и влекущее возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Акты применения являются стадией реализации нормы права.Применение права следует рассматривать в двояком смысле - как форму реализации права, т.к. существуют и другие исполнение, использование, соблюдение - как стадию реализации права.
Т.к. применение нормы права связано с осуществлением либо ее диспозиции, либо санкции, то акты применения опосредуют - исполнительно-распорядительную деятельность гос. органа напр распределение матер.фондов - правоохранительную деятельность напр приговор суда Применению права присущи следующие функции - социальные - экономические, политические, социально-культурные, культурно-воспитательные - юридические - регулятивные и охранительные закрепление господствующих общ. отношений, охрана общ. отношений . Стадии VI. Анализ фактических обстоятельств дела с которыми связано применение диспозиции или санкции правовой нормы.
Должен быть полным, объективным, исследованы все обстоятельства дела, фактов, дана юридическая оценка значения этих фактов.VII. Выбор отыскание правовой нормы - для определения поведения участников правоотношения или для оценки поведения когда применяется санкция.
При этом проверяется 1 подлинность нормы права и ее действенность, 2 характер действия нормы - прямое или косвенное, 3 пределы действия в пространстве, во времени и по кругу лиц. VIII. Уяснение смысла и содержания нормы права. IX. Разъяснение нормы права компетентными гос. органами или иными субъектами. X. Принятие акта применения нормы права. Исполнение акта применения - есть заключительный этап реализации нормы права, поэтому мы не говорим о нем как о стадии применения права.Субъекты - гос. органы, должностные лица, уполномоченные общ. организации. 7 Закономерности возникновения государства.
Типичные и уникальные формы возникновения государства. С марксисткой точки зрения государство есть продукт развития общества, продукт непримиримости классовых противоречий. Государство появляется там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены, когда общество делится на эксплуататоров и эксплуатируемых.Везде и всегда вместе с ростом и укреплением этого деления возникает и развивается особый институт - государство.
Общество создает себе орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более преуспевает в этом, чем более становится органом политических сил, стоящих у власти и чем более явно осуществляет его господство.Для того чтобы научно достоверно сделать вывод, завершился ли переход того или иного народа от догусударственного к государственно-организованному обществу, определяются признаки государства, отличающие его от общественной власти первобытно-общинного строя.
Государственная власть отличается от родовой в первую очередь территориальным, а не родовым принципом организации населения.В качестве признака государства рассматривается не территория как таковая, а присущее государству деление граждан по территориальному признаку, их организация по месту жительства, в отличие от кровнородственной связи, являющейся специфичным признаком доклассовой организации общества.
Второе отличие заключается в наличии общественной власти, интересы которой не совпадают с интересами населения. В первобытнообщинном строе общественная власть - это власть, выбранная самим обществом - родом, племенем на собрании, которая выражала интересы всего общества и опиралась на авторитет.Государственная власть - это власть не всего общества, а лишь его части, она стоит над обществом, отделена от него тем, что выражает интересы не всего общества. а только экономически сильного меньшинства, чужда основной массе населения.
Такую власть, власть над обществом, называют публичной.Публичная власть воплощается в аппарате власти государственный аппарат . Аппарат публичной власти коренным образом отличается не только от аппарата управления первобытнообщинного сторя, но и других возникающих политических организаций - наличием особой категории людей, главным призванием которых является управленческий труд. В первобытном обществе такого разделения труда не существовало. Народ и войско, народ и народное собрание были едины, совпадали, а старейшины, вожди племен были только первые среди равных - наличием особого аппарата принуждения для подчинения чужой воли насилию.
Вместо старого ополчения возникает особое войско - новая военная организация из военных- профессионалов и другие орудия принуждения типа полиции - наличием самомтоятельного фонда материальных средств для поддержания аппарата управления и принуждения, что приводит к введению налогов и займов - в-четвертых, важнейшим качеством государства - суверенитетом, который означает независимость и самостоятельность в определении и проведении политики как внутри, так и вне государства - возможностью государства заниматься правотворчеством, в результате которого появляются правовые нормы, имеющие отношение ко всему обществу или его части - государство становится официальным представителем всего общества.
Возникновение государства повсеместно происходило как перерождение родоплеменной организации в государственную, но процесс этот по длительности у разных народов неодинаков.
Ф.Энгельс выделяет три главные формы возникновения государства, каждая из которых изучена на примере государств в Афинах, Риме и у древних германцев.Классической формой является возникновение государства в силу действия только внутренних факторов развития данного общества, расслоения на антогонистические классы.
В данной форме образуется афинское государство. Впоследствии по этому пути шло формирование государства и у других народов, например у славян.Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, с другой, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства - демократическая республика - возникает непосредственно из родового строя, и, наконец, потому что существуют многочисленные литературные источники, раскрывающие все существенные подробности образования данного государства.
В Риме родовое общество превращается в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах образуется государство, в котором скоро растворяются и родовая аристократия, и плебс.
У германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. Следовательно, нередко процесс формирования государства подталкивается , ускоряется внешними для данного общества факторами, например войной с соседскими племенами или уже существующими государствами.В результате завоевания Римской империи родоплеменная организация победителей, находившаяся на стадии военной демократии, быстро переродилась в феодальное государство. 88 Истоки идеи о правовом государстве следует искать в тех временах , когда человеческая цивилизация находилась в колыбели . Уже тогда человек пытался уяснить и усовершенствовать формы общения с себе подобными , понять суть собственной и чужой свободы и несвободы , добра и зла , справедливости и несправедливости , порядка и хаоса . Постепенно осознавалась необходимость ограничения своей свободы , формировались социальные стереотипы и общие для данного общества , племена правила поведения , традиции , обеспеченные авторитетом и укладом самой жизни . В процессе общения и реализации естественных прав человека на жизнь , свободу , собственность выкристаллизовывались нормы естественного права . Оно служило основным и непосредственным регулятором отношений между индивидом и обществом и до определенного момента удачно гармонизировало их . С возникновением государства , этого уникального во всех отношениях продукта человеческой деятельности , ситуация изменилась . Оно попыталось сделать естественное право своей собственностью и узурпировать саму возможность правовые нормы . Государство стало посредником между индивидом и обществом и , используя гуманистические начала права , сделало его основным инструментом достижения своих целей . Человечество вынуждено было снова искать оптимальные формы соотношения уже между личностью , государством и гражданским обществом , пути разумного сочетания и удовлетворения их потребностей и интересов , привлекая для этого право . Предпосылками учения о правовом государстве можно считать идеи о незыблемости и верховенстве закона , о его божественном и справедливом содержании , о необходимости соответствия закона праву . Первый пример истинного уважения к праву как явлению непреходящему , возвышающемуся над суетностью жизни , дает нам античная история мудрый Сократ принял смерть , не пожелав уйти от карающей десницы суда . О значении правовых законов для нормального развития государства и ограничения произвола правителей писал Платон вижу близкую гибель того государства , где закон не имеет силы и находится под чьей - властью . Там же , где закон - владыка над правителями , а они - его рабы , я усматриваю спасение государства и все блага , какие только могут даровать государствам боги 1 . Аналогичных взглядов придерживался и Аристотель , подчеркивая , что , где отсутствует власть закона , там нет места и какой - форме государственного строя 2 . Европейские ученые Нового времени приняли эстафету у античных мыслителей . К . Ясперс , определяя правовое государство как государство , в котором действует свобода , основанная на законах , писал , что классический тип политических свобод , достойных подражания , сложился в Англии более 700 лет назад 3 . И действительно , этому можно найти подтверждение . В частности , уже в . Нортхэмптонском статуте 1 328 г . говорилось , что никакое королевское распоряжение не может повлиять на ход правосудия 4 . К тому времени , когда Дж локк написал свой знаменитый памфлет о правительстве , в Англии уже сложился такой тип политической системы , где реальным было уважение к суду и действовала определенная система сдержек и противовесов во властных отношениях . Дальнейшее развитие идеи о разделении властей , об обеспечении прав и свобод граждан получили в работах Ш . Монтескье . писал он власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или учреждении , то свободы не будет , так как можно опасаться , что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того , чтобы также тиранически применять их . Не будет свободы и в том случае , если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной . Если она соединена с законодательной властью , то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола , ибо судья будет законодателем . Если судебная власть соединена с исполнительной , то судья получит возможность стать угнетателем 5 . 1 Платон . Соч . М 1 972. Т . 3. 4.2. С . 1 88-1 89. 2 Аристотель . Политика . М 1 9 . С . 1 6. 3 Ясперс К . Смысл и назначение истории . М 1 99 . С . 2 5. 4 Цит . по Аргер П . Английская судебная система . М 1 959. С .37. 5 Монтескье Ш . Избранные произведения М 1 955. С . 290. Философское обоснование учения о правовом государстве в его системном виде связывают с именами Канта и Гегеля . Кант определял государство как объединение множества людей , подчиненных правовым законам . Его категоричный императив разума требовал поступать так , чтобы свободное проявление собственного произвола было совместимо со свободой каждого и сообразовывалось со всеобщим законом 1 . Для Гегеля государство было то же самое , что и право наличное бытие свободной воли , но только наиболее развитое система права , включающее в себя все абстрактные права личности и общества . Поэтому система права , т . е . государство в его диалектическом понимании , есть царство реализованной свободы 2 . Словосочетание государство впервые встречается в работах немецких ученых К . Велькера 18 13 г . и И Фрайхера фон Аретина 1824 г Но первый юридический анализ данного термина и введение его в научный оборот сделаны их соотечественником Робертом фон Молем 1832 г Он рассматривал правовое государство как категорию непрерывно развивающегося учения о государстве и ставил его пятым по счету после патриархального , патримониального , теократического и деспотического государства . Можно сказать , что с этого времени идея о правовом государстве более чем на столетие заняла умы германских ученых и политиков . В литературе выделяют три этапа развития немецкой идеи правового государства . До революции 1 848 г . она формировалась как теоретическое и конституционно основание его создания . В 1 848 г . в проекте Паулкирхенской конституции была сделана попытка соединить идеи о правовом государстве и демократии . С 1 87 г . шла детальная разработка принципа разделения властей , понятий закона и судебной защиты . Веймарская конституция 1 9 9 г . интегрировала правогосударственные и представительно элементы . Ныне действующий Основной закон объявляет ФРГ социально - государством . Следует отметить , что в немецкой литературе высказано мнение является преобладающим , но его нельзя назвать бесспорным о том , что первое правовое государство в Германии было построено в 1 880 г . 3 К концу XX столетия в ряде развитых стран сложились такие типы правовых и политических систем , принципы построения которых во многом соответствуют идеям правовой государственности . В конституциях и иных законодательных актах ФРГ , США , Франции , России , Англии , Австрии , Греции , Болгарии и других стран содержатся положения , прямо или косвенно фиксирующие , что данное государственное образование является правовым . В планетарном масштабе распространению и реализации этой идеи активно способствует ООН через свои организационные структуры и международно - акты . 1 Кант И . Соч . М 1 962. Т . 4. Ч . 2. С . 1 40. 2 Гегель Г . В . Философия права Соч . М . Л 1 934. Т . 8. С . 3 . 3 Соколов А Идея правового государства в Германии и механизм ее реализации Автореф . дис . д - юрид . наук . Харьков , 1 992. С . 20,25. 91 После ответа на вопрос , как право регулирует общественные отношения , логично искать ответы на вопросы , чем , какими средствами право воздействует на общественные отношения , каков механизм правового воздействия . В теории права механизмом правового регулирования называют систему юридических средств , при помощи которых осуществляется правовое регулирование . Понятие механизма правового регулирования позволяет собрать и систематизировать юридические средства правового воздействия на общественные отношения , определить место и роль того или иного юридического средства в правовой жизни общества . К элементам , составным частям механизма правового регулирования относятся юридические нормы , нормативно - акты , акты официального толкования , юридические факты , правоотношения , акты реали - права , правоприменительные акты , правосознание , режим законности . Каждый из этих элементов выполняет свои регулятивные функции , воздействует на поведение людей и общественные отношения своим способом . Нормы права выступают как предписание и как образец , модель поведения в правовых отношениях . Они служат исходной базой правового регулирования , в них указывается , что дозволено и что разрешено , каковы последствия соблюдения или нарушения зафиксированного в них предписания . Нормы права - основа всего механизма правового регулирования . Все остальные его элементы предусмотрены нормами права , носят поднормативный характер . Нормативно - акт как документ , содержащий нормы права , воздействует на . поведение людей путем установления правового режима регламентации того или иного вида общественных отношений . Например , Гражданский кодекс определяет режим регламентирования отношений по использованию материальных благ имущества , по установлению правового положения участников гражданско - отношений . Акты официального толкования - документы , издаваемые специально уполномоченными на то органами , пленумом Верховного Суда РФ и направленные на разъяснение смысла правовых норм . Юридические факты - предусмотренные нормами права жизненные ситуации , факты реальной жизни , влекущие юридические последствия возникновение , изменение и прекращение правовых отношений . Правоотношения есть средство перевода общих моделей поведения , заложенных в нормах права , в конкретизированные и индивидуализированные акты поведения членов общества .субъектов.права . Через правоотношения осуществляется реализация права , это основной путь претворения предписаний норм права в акты поведения людей . Акты реализации права - это действия субъектов права , участников правовой жизни по воплощению в жизнь предписаний норм права . В таких действиях ряде случаев закрепленных в юридических документах , например договорах реально осуществляются выраженные в правах и обязанностях меры возможного или должного поведения . Акты применения права суть индивидуализированные властные предписания , направленные на регламентацию общественных отношений . Это акты как. действия , так и документы индивидуализированного правового регулирования . Наиболее ярким примером акта применения права является решение суда по конкретному юридическому делу . В качестве своеобразных элементов механизма правового регулирования выступают правосознание и режим законности . Своеобразие этих элементов заключается в их нематериальности . Но нематериальность не мешает имоказывать действенное влияние на весь процесс правового регулирования . От уровня правосознания и реальности режима законности зависит эффективность работы всех элементов механизма правового регулирования . Схематическое выражение стадий и механизма правового регулирования Элементы механизма правового регулирования воздействуют на общественные отношения не только специфически юридически . Например , нормы права , акты законодательства , решения судов оказывают на поведение людей и на общественные отношения информационное , психологическое , идеологическое воздействие . Под их влиянием формируются психологические установки , мотивы поведения людей . В реальной действительности специальные юридические средства и способы воздействия на поведение людей сочетаются в различных комбинациях с неюридическими . Детальное изучение вопросов механизма действия права характерно для инструменталистского направления в правоведении , где право рассматривается как инструмент решения индивидуальных и групповых социальных задач . Анализируя разнообразные юридические формы и средства воздействия на поведение людей и общественные отношения , можно выяснить , какие из них наиболее оптимальны , эффективны в данных условиях , каких результатов можно достичь , используя те или иные юридические средства в каком - их сочетании . Исследование механизма правового регулирования законодателя инструментов - оптимальных юридических средств и правовых механизмов - для эффективного решения задач , стоящих на данном этапе развития общества . Знание механизма правового регулирования со всеми его элементами позволяет грамотно осуществлять правореализационную юридическую деятельность . 83 Понятие и источники правового нигилизма.
Правовой нигилизм - разновидность социального нигилизма как родового понятия.
Сущность его - в общем, негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку, а с точки зрения корней, причин - в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой невоспитанности основной массы населения.
Одним из ключевых моментов здесь выступает высокомерно-пренебрежительное, снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его не как базовой, основополагающей идеи, а как второстепенного явления в общей шкале человеческих ценностей.
Формы выражения правового нигилизма Есть множество, форм, сторон, граней его конкретного проявления.
Укажем лишь на некоторые, наиболее острые и очевидные из них. 1. Прежде всего, это прямые нарушения действующих законов и иных правовых актов умышленные либо непреднамеренные . Они составляют огромный массив уголовно наказуемых деяний, а также гражданских, административных н дисциплинарных проступков.
Корыстный уголовный криминал - наиболее грубый и опасный вид правового нигилизма. 2. Повсеместное и массовое неисполнение несоблюдение юридических предписаний, когда субъекты граждане, должностные лица, государственные органы, общественные организации попросту не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм, а стремятся жить и действовать но своим правилам . Нередко федеральные н региональные чиновники, отдельные члены Федерации, производственные коллективы публично отказываются выполнять те или иные законы, так как, по их мнению, они неправильные . Либо выдвигают ультиматумы - не сделаете не дадите то-то, не будем выполнять то-то или примем встречные меры перекроем газ, магистраль и т. д Неподчинение же законам причиняет не меньший урон обществу, чем их прямое нарушение.
Законы легко обходят, блокируют, с ними не считаются.
Это своего рода социальный бойкот, саботаж, обструкция. 3. Издание противоречивых, параллельных или даже взаимоисключающих актов, которые как бы нейтрализуют друг друга, растрачивая понапрасну свою силу. Нередко подзаконные акты становятся надзаконными . Вводимые в большом количестве юридические .нормы не стыкуются, плохо синхронизированы, сталкиваются лбами . 4. Подмена законности политической, идеологической или прагматической целесообразностью, выходы на не правовое поле деятельности, стремление различных общественных сил реализовать свои интересы вне конституционных рамок. 5. Нарушение или несоблюдение прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, достоинство, имущество, безопасность.
Слабая правовая защищенность личности подрывает веру в закон, в способность государства обеспечить порядок в обществе, оградить людей от преступных посягательств.
В таких условиях даже у законопослушных граждан вырабатывается юридический нигилизм.
Признание и конституционное закрепление естественных прав человека не сопровождается пока адекватными мерами по их упрочению и практическому воплощению в жизнь.
А невозможность осуществить свое право порождает у личности отчуждение от него, правовую разочарованность, скепсис.
Таковы основные сферы распространения и вместе с тем наиболее типичные на сегодня формы выражения правового нигилизма.
Есть и другие его проявления и модификации правотворческие импровизации, неуважение к суду, ведомственность, неконтролируемые процессы суверенизации и сепаратизма, разбалансированность правовой системы, несогласованность в управлении, пересечение полномочий и юрисдикции различных органов, вседозволенность и т. д Правовой нигилизм - продукт социальных отношений, он обусловлен множеством причин и следствий.
В частности, он подпитывается и такими реалиями наших дней, как политиканство и циничный популизм лидеров всех рангов, борьба позиций и амбиций, самолюбий и тщеславий.
Подытоживая все сказанное, можно выделить некоторые общие черты современного правового нигилизма.
Он, во-первых, имеет подчеркнуто демонстративный, вызывающий, конфронтационно-агрессивный и неуправляемый характер, во-вторых, является глобальным, массовым, широко распространенным не только среди граждан, социальных и профессиональных групп, слоев, каст, но и в официальных государственных структурах, законодательных, исполнительных и правоохранительных эшелонах власти в-третьих, имеет, многообразие форм проявления - от криминальных до легальных легитимных , от парламентско-конституционных до митингово-охлократических, от верхушечных до бытовых в-четвертых, обладает особой степенью разрушительности, оппозиционной или популистской направленностью, регионально-национальной окраской в-пятых, сливается с политическим, нравственным, духовным и экономическим нигилизмом, образующим вместе единый деструктивный процесс в-шестых, связан с негативизмом - более широким явлением, захлестнувшим в последние годы сначала советское, а затем российское общество в ходе демонтажа старой и создания новой системы, смены образа, жизни.
Правовой идеализм.
Если правовой нигилизм означает недооценку права, то правовой идеализм - его переоценку.
Оба эти явления питаются одними корнями - юридическим невежеством, неразвитым и деформированным правосознанием, дефицитом политико-правовой культуры Как и раньше, поспешно принимаются законы, указы или отдельные юридические нормы, которые заведомо невыполнимы и отражают лишь отчаянное стремление их авторов бежать впереди поезда . Примеров много.
В 1993 г. Правительством РФ была одобрена явно скороспелая общероссийская программа Жилье . Нереальной является одна из принципиальных статей Закона О собственности в РСФСР 1991 г согласно которой государство обязано возмещать материальный ущерб, причиненный гражданам преступлением, ибо подобные расходы госказне сегодня не по карману.
Законодатели, исходя из своих высоких целей, идей, принимают и принимают законы, заведомо зная, что многие из них не достигают конечных результатов.
Правовое самообольщение опасно, ибо оно порождает беспочвенные, несбыточные надежды.
Неразвитое юридическое мышление мешает определить, что, собственно, мы хотим от права - чтобы оно по-прежнему служило инструментом или гарантом? Формы изложения норм права в правовых источниках Если обратиться к статьям нормативно-правовых актов законам, актам исполнительной власти , то при анализе мы не всегда обнаружим все 3 элемента правовой нормы.
Так, в статьях Конституции содержится, как правило, только гипотеза и диспозиция, санкция же отсутствует.
В ряде статей уголовного закона гипотеза и санкция излагаются в полном объеме, а диспозиция формулируется лишь в общем виде. Это говорит о том, что норма права и статья нормативно-правового акта не совпадают.
Фактически элементы правовой нормы гипотеза, диспозиция, санкция могут располагаться в различных статьях одного и того же нормативно-правового акта. А иногда и в статьях различных нормативно-правовых актов.
Это обусловлено тем, что нормы имеют неодинаковые формы , способы своего выражения, но при этом они сохраняют свою логическую структуру.
Ведь норма права - это единое, общеобязательное правило поведения , которое исходит от государства и находится под его защитой.
Что такое статья нормативно-правового акта? Это форма выражения, способ изложения правовой нормы.
Существуют следующие основные способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов Прямой способ изложения.
Суть этого способа состоит в том, что в статье нормативно-правового акта излагаются все 3 элемента правовой нормы гипотеза, диспозиция и санкция . Здесь логическая структура нормы права совпадает со структурой статьи нормативно-правового акта. Можно найти множество примеров такого построения нормативного материала, когда бы оно идеально соответствовало 3-х членной структуре нормы права.
В действующих нормативно-правовых актах такое совпадение бывает не всегда.
Главное состоит в том, чтобы лица, применяющие норму права, смогли бы обнаружить в статьях нормативно- правового акта или актов все структурные элементы , так как только при их наличии норма может обеспечить государственно-властное регулирование общественных отношений.
Отсылочный способ изложения.
При такой форме изложения правовой нормы в статьях нормативно-правового акта содержатся не все ее структурные элементы, но имеется отсылка к другим родственным статьям этого же нормативно-правового акта, где находятся недостающие сведения. Например, статья 103 Уголовного кодекса РФ Умышленное убийство гласит Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств , указанных в статье 102 настоящего кодекса наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет . В этой статье диспозиция нормы не раскрывается.
Чтобы указать ее содержание нужно обратиться к статье 102 , где говорится, что умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах является убийство из корыстных побуждений, из хулиганских побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное способом, опасным для жизни многих людей и тд. Следовательно, чтобы применить норму , которая содержится в статье 103 Уголовного кодекса, необходимо убедиться, что при умышленном убийстве отсутствуют признаки, указанные в статье 102 этого же кодекса.
Статья 103 отсылает нас к статье 102, поэтому называется отсылочной.
Вот почему и такой способ изложения структурных элементов правовой нормы в статьях закона также называется отсылочным.
Бланкетный способ изложения При таком способе в статье нормативно-правового акта устанавливается лишь ответственность за нарушение определенных правил.
Однако самих правил, которые нарушены, в ней не содержится и нет прямой отсылки к другой статье этого же закона.
В таких статьях содержится гипотеза и санкция, диспозиция же только называется, содержание ее не раскрывается.
Так, статья 252 Уголовного Кодекса России гласит Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее несчастные случаи с людьми или другие тяжкие последствия наказывается лишением свободы на срок от2 до 10 лет . В этой статье гипотеза подразумевается, четко излагается санкция, а сами правила диспозиция , которые нарушены, только называются.
Для того чтобы применить данную норму в каждом конкретном случае, следует выяснить, какие же правила вождения или эксплуатации машины нарушены. Для этого следователю, судье эксперту необходимо обратиться к специальному правовому акту, где закреплены правила вождения или эксплуатации машины.
Отличие бланкетного способа изложения элементов правовой нормы в статье закона от отсылочного выражается в следующем при отсылочном способе указывается конкретная статья, к которой следует обращаться, чтобы добыть недостающие сведения об элементах правовой нормы.
Эта статья содержится в том же нормативно-правовом акте. При бланкетном способе отсылка к конкретной статье закона не дается, а недостающие сведения об элементах правовой нормы следует искать в другом или других нормативно-правовых актах.
– Конец работы –
Используемые теги: Шпоры, ТГП0.055
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Шпоры по ТГП
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов